1.1 Proposisjonens hovedinnhold
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
legger i proposisjonen fram forslag til ny kommunelov. Loven skal
avløse lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner.
Departementet følger med proposisjonen opp NOU 2016:4 Ny kommunelov.
Den nye kommuneloven
skal være en rammelov, slik dagens lov er. Også den nye loven skal
gi regler om blant annet kommunal og fylkeskommunal organisering,
saksbehandling i folkevalgte organer og valg til folkevalgte organer.
Den skal også gi regler for kommunenes og fylkeskommunenes økonomiforvaltning,
egenkontroll og for statlig kontroll og tilsyn. Selv om reglene nødvendigvis
vil legge noen begrensninger på handlefriheten til kommunene og
fylkeskommunene, har det vært et overordnet mål for departementet
i proposisjonsarbeidet at en ny kommunelov skal styrke det kommunale
selvstyret.
I forslaget til ny
kommunelov foreslår departementet å lovfeste uttrykkelig det kommunale
selvstyret, og klarlegger de viktigste elementene som ligger i begrepet. Videre
foreslår departementet å lovfeste enkelte prinsipper for forholdet
mellom nasjonale myndigheter og det kommunale selvstyret. Dette
er nytt og skal bidra til å styrke det kommunale selvstyret.
I den nye kommuneloven
videreføres kommunenes vide adgang til selv å bestemme egen organisering. Departementet
fremmer (enkelte) forslag som skal tydeliggjøre hvilken myndighet
og hvilke oppgaver henholdsvis de folkevalgte og administrasjonen
skal ha.
Departementet foreslår
flere nye regler som skal legge til rette for en god egenkontroll
i kommunene og fylkeskommunene.
Det har vært et mål
for departementet å forenkle lovteksten slik at den blir mer oversiktlig,
brukervennlig og lettere å lese.
Departementet antar
at ulike bestemmelser av loven vil tre i kraft på forskjellig tid.
Det er foreslått overgangsregler.
Det vises i proposisjonen
til at departementet fram til loven trer i kraft vil utarbeide forskrifter
til den nye loven, og gjennomføre informasjons- og opplæringstiltak overfor
kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn med flere.
Kommuneloven regulerer
både kommunenes og fylkeskommunenes virksomhet. For å forenkle framstillingen
bruker departementet i proposisjonen kommune som felles betegnelse
for kommune og fylkeskommune, hvis ikke noe annet framgår av sammenhengen. På
samme måte omtaler departementet bare kommunale organer, selv om
framstillingen også gjelder for tilsvarende fylkeskommunale organer.
1.2 Bakgrunnen for proposisjonen
1.2.1 Lokaldemokratiets framvekst
Grunnlaget for det
kommunale selvstyret og kommunen som selvstendig forvaltningsnivå
og demokratisk arena ble lagt allerede ved formannskapslovene av 1837.
Formannskapslovene la grunnlaget for den kommunale grunnstrukturen
som vi kjenner i dag, og som senere kommunallovgivning har bygget
videre på.
Det gis i proposisjonen
pkt. 2.1 en gjennomgang av utviklingen av formannskapslovene, senere
kommunelover og dagens kommunelov, som ble vedtatt i 1992 som en
felles lov for kommuner og fylkeskommuner. Kommuneloven av 1992
la opp til et mer samordnet og helhetlig rettslig rammeverk for
virksomheten i kommunesektoren enn tidligere lover. Loven var i
hovedsak en oppdatering og modernisering av den eksisterende styringsmodellen
for kommuner og fylkeskommuner slik den var utformet i de eldre
lovene. De viktigste overordnete strukturelle grepene var en rendyrking
av et enhetlig og samlet ansvar for politiske og administrative oppgaver,
med kommunestyret og administrasjonssjefen som ansvarlig for henholdsvis
kommunens vedtak og den administrative ledelsen. Loven la også til
rette for å styrke kommunenes organisasjonsfrihet.
Loven la videre grunnlaget
for en økt grad av lokalt folkestyre.
Det vises i proposisjonen
til at prinsippet om det kommunale selvstyret inntil nylig ikke
har vært uttrykkelig regulert i kommuneloven eller Grunnloven. Kommunelovenes
bestemmelser om kommunale organers eksistens, oppbygging, sammensetning
og saksbehandling har imidlertid bygget opp under kommunene som selvstendige
organer med beslutningsadgang og selvstendig ansvar. Våren 2016
ble en grunnlovsbestemmelse om lokalt selvstyre vedtatt av Stortinget.
Grunnloven § 49 andre ledd slår nå fast at innbyggerne har rett
til å styre lokale anliggende gjennom lokale folkevalgte organer,
men at nærmere bestemmelser om det lokale folkevalgte nivået må
fastsettes ved lov. I innstillingen fra Stortingets kontroll- og
konstitusjonskomité er det blant annet understreket at bestemmelsen
ikke er ment å skulle være noen «skranke for den funksjons- og oppgavefordeling
innen offentlig forvaltning som Stortinget gjennom ordinær lovgivning
finner hensiktsmessig».
1.2.2 Bakgrunnen for forslaget til ny lov
Ved behandlingen
av Prop. 119 L (2011–2012) uttalte en samlet kommunal- og forvaltningskomité
i Innst. 128 L (2012–2013) at:
«Komiteen ser behov
for ein heilskapleg gjennomgang av kommunelova for å styrkje det
kommunale sjølvstyret, og ber regjeringa kome tilbake til Stortinget på
eigna måte.»
Det pekes i proposisjonen
på at komiteens innstilling må ses i lys av at dagens kommunelov
da hadde rukket å bli om lag 20 år, og at samfunnsutviklingen tilsa
en gjennomgang av loven.
Departementet har
foretatt en helhetlig gjennomgang av kommuneloven og legger fram
forslag til en ny kommunelov. I arbeidet har departementet særlig
hatt som siktemål at lovforslaget skal kunne styrke det kommunale
selvstyret. Departementet mener at denne proposisjonen følger opp
Stortingets ønske om en helhetlig gjennomgang av kommuneloven for
å styrke og legge til rette for det kommunale selvstyret.
1.2.3 NOU 2016:4
Regjeringen Stoltenberg
II oppnevnte kommunelovutvalget ved kongelig resolusjon 21. juni
2013. I mandatet ble det redegjort for bakgrunnen for oppnevningen.
Det ble pekt på at det da var 20 år siden kommuneloven trådte i
kraft. Flere trekk ved samfunnsutviklingen har gjort det ønskelig
med en samlet gjennomgang av loven. Kommunene og fylkeskommunene
har fått flere oppgaver, og organiseringen av kommunal og fylkeskommunal
virksomhet og bruken av ulike styringsverktøy har blitt mer kompleks.
Internasjonale forpliktelser har fått økt betydning for kommunenes
og fylkeskommunenes virksomhet, uten at det er gjort noen samlet
vurdering av disse. Det har videre gjennom årene utviklet seg en
betydelig praksis knyttet til lovens bestemmelser, og det kan være
grunn til å foreta en samlet gjennomgang av denne praksisen for
å avdekke uklarheter i dagens lov, spørsmål som bør reguleres, og
spørsmål som bør reguleres på en annen måte enn i dag.
Det ble videre bestemt
i mandatet at utvalgets utredning og samlete gjennomgang av kommuneloven skulle
danne grunnlag for regjeringens tilbakemelding til Stortinget.
NOU 2016:4 Ny kommunelov
ble levert til departementet 10. mars 2016. Utvalget foreslår at
grunnstammen i dagens kommunelov videreføres. Utvalget peker på
at forslagene til endringer i loven samlet sett skal bidra til å
styrke det kommunale selvstyret, forbedre egenkontrollen hos kommunene
og forenkle reguleringen av kommunesektoren. Utvalget har også vært
opptatt av å avklare spørsmål som etter lov er uklare, å bidra til
språklig forenkling samt å ta inn i kommuneloven enkelte grunnleggende
regler for kommunal virksomhet som i dag følger av særlover og ulovfestet
rett.
1.2.4 Høringen
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte
NOU 2016:4 på høring 6. april 2016. Høringsfristen var 6. oktober
2016.
Det vises i proposisjonen
til at høringen på generelt grunnlag viser at de fleste lovforslagene
har til dels bred støtte. Det er få lovforslag som møter betydelig
motstand. Et annet generelt og overordnet inntrykk er at utredningen
i NOU 2016:4 er grundig og god, og at lovforslagene er i tråd med
utvalgets mandat om et styrket kommunalt selvstyre.
En stor andel av
høringsinstansene har konkrete kommentarer til enkelte av forslagene,
mens de på generelt grunnlag gir støtte til de andre lovforslagene.
Departementet understreker derfor i proposisjonen at også de høringsuttalelsene
som er mer generelle og overordnete i sin støtte til lovforslagene,
er vurdert og lagt vekt på i forbindelse med departementets vurderinger
og forslag.
1.3 Internasjonal og nordisk rett
1.3.1 Det europeiske charteret om lokalt selvstyre
1.3.1.1 Innledning
Det europeiske charteret
om lokalt selvstyre utgjør en felles europeisk standard for lokalt
selvstyre i folkevalgte organer. Charteret trådte i kraft i 1988,
og Norge sluttet seg til charteret i 1989. Alle de 47 medlemslandene
i Europarådet har signert.
Charteret regulerer
først og fremst forholdet mellom parlamentet, statsforvaltningen
og lokale myndigheter. I 2009 ble det vedtatt en tilleggsprotokoll
som utdyper innbyggernes rett til deltakelse i lokale myndigheters
saker. Tilleggsprotokollen trådte i kraft i juni 2012. Tilleggsprotokollen
fastlegger prinsippet om innbyggerdeltakelse som en individuell
rettighet og pålegger medlemsstatene å legge til rette for slik
deltakelse. Norge sluttet seg til tilleggsprotokollen i 2009 – som
det første landet i Europarådet. 14 medlemsland har til nå ratifisert
protollen, mens syv har signert.
1.3.1.2 Charterets plass i norsk rett
Charteret åpner for
at medlemslandene kan velge hvilke bestemmelser de vil være bundet
av, og hvilke lokale og regionale myndigheter som skal være omfattet. Norge
har ikke tatt noen forbehold, og Norge er dermed folkerettslig bundet
av alle bestemmelsene i charteret.
Da Norge undertegnet
charteret, ble norsk rett ansett å være i samsvar med charterets
krav til statene. Dersom det skulle være motstrid mellom charteret
og norsk rett, vil norsk rett gå foran. Charteret kan likevel ha
en viss påvirkning som et tolkningsmoment der norsk rett er uklar,
og som utgangspunkt gjelder det en presumpsjon for at norsk rett
er i samsvar med Norges folkerettslige forpliktelser.
1.3.1.3 Innholdet i charteret – hovedtrekk
I proposisjonens
pkt. 3.1.3 gis en omtale av hovedtrekkene i charteret. Charteret
har som klar forutsetning at kommunene skal ha lokal folkevalgt
ledelse.
Det slås fast at
«prinsippet om lokalt selvstyre skal anerkjennes i nasjonal lovgivning,
og i grunnlov hvor dette lar seg gjøre». I tillegg til selve prinsippet
inneholder charteret en rekke regler som skal sikre et reelt selvstyre.
Charteret anerkjenner
at statsforvaltningen har en kontrollfunksjon overfor kommunene,
men det stiller krav til hvordan kontrollen skal utøves.
Charteret krever
at lokale myndigheter skal ha tilgang til judisiell overprøving
for å sikre fri utøvelse av sin myndighet.
Charteret gir bestemmelser
om kommunenes økonomiske handlefrihet.
Charterets bestemmelser
danner samlet sett en forpliktelse til å ha et internt system for
kontroll med at nasjonale myndigheter respekterer det lokale selvstyret.
1.3.2 Nordisk rett
Utvalget har ikke
selv foretatt en gjennomgang av nordisk rett. Ingun Sletnes mfl.
utarbeidet i 2013, på oppdrag fra daværende Kommunal- og regionaldepartementet,
en rapport der kommunelovene i Norden ble kartlagt og sammenliknet, Kommunelovene i Norden. En kartlegging og sammenligning,
Ingun Sletnes, Carsten Henrichsen, Olle Lundin og Eija Mäkinen,
HiOA Rapport 2013 nr. 13. Denne rapporten ble lagt til grunn for utvalgets
arbeid med nordisk rett. I tillegg har utvalget sett på nyere nordisk
lovgivning på enkelte punkter.
1.4.1 Gjeldende rett
Dagens kommunelov
har i § 1 følgende formålsbestemmelse:
«Formålet med denne
loven er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt
og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning
av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteressene innenfor rammen
av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling.
Loven skal også legge til rette for en tillitskapende forvaltning
som bygger på en høy etisk standard.»
Bestemmelsen bruker
begrepet folkestyre og ikke selvstyre. Begge begrepene er imidlertid
brukt i forarbeidene. Det er også uttalelser i forarbeidene som
indikerer at selvstyre anses inkludert i bestemmelsen, selv om dette
kan være noe uklart.
Det er for øvrig
tre sentrale hensyn som ligger til grunn for formålsbestemmelsen.
Det er hensynet til det lokale demokrati, hensynet til optimal utnyttelse
av tilgjengelige ressurser med sikte på å gi best mulig tjenestetilbud
samt hensynet til overordnete nasjonale/statlige interesser.
1.4.2 Departementets vurdering
Det går fram av proposisjonen
at departementet mener det er viktig med en formålsbestemmelse som
er godt tilpasset den nye loven. Departementet kan i hovedsak slutte
seg til utvalgets forslag til ny formålsbestemmelse og begrunnelsen
for denne.
Utvalget foreslo
å lovfeste en formålsbestemmelse med følgende elementer:
-
det kommunale selvstyret
og rammer for dette,
-
lokaldemokrati og
innbyggerdeltakelse,
-
lokalforvaltningen
som tjenesteyter og samfunnsutvikler, og
-
kommunene som effektive,
tillitsskapende og bærekraftige enheter.
Enkelte
høringsinstanser og et mindretall på ett medlem i utvalget mener
at det er uheldig å ikke ha med begrepet folkestyre.
Departementet mener
at det kommunale selvstyret er så grunnleggende og sentralt i Norge
at det bør framgå direkte i formålsbestemmelsen. Det kommunale selvstyret
ligger også bak og er grunnleggende for svært mange av bestemmelsene
i kommuneloven. Høringsinstansenes støtte til at begrepet selvstyre
skal stå i formålsbestemmelsen, er dessuten stor.
Å tydeliggjøre og
understreke det kommunale selvstyret er også en viktig del av de
samlete endringene med loven. At kommunalt selvstyre uttrykkelig
nevnes i formålsbestemmelsen, vil i seg selv kunne bidra til å styrke
det kommunale selvstyret.
Når det gjelder forskjellen
på de to begrepene selvstyre og folkestyre, kan det sies at rent
språklig vil folkestyre i større grad inkludere lokaldemokratiet
og innbyggernes deltakelse, mens kommunalt selvstyre i større grad
sier noe om kommunen som rettssubjekt og dens forhold til staten
og innbyggerne. Det vises i proposisjonen til at departementet har
vurdert om det kan være aktuelt å ta inn både selvstyre og folkestyre
i formålsbestemmelsen, men mener en slik løsning er lite hensiktsmessig.
Det er mye overlapp mellom begrepene. Etter departementets vurdering
vil begrepet selvstyre i hovedsak dekke det som ligger i folkestyret.
Demokratielementet, som kanskje framkommer tydeligere i folkestyrebegrepet,
er dessuten godt dekket i forslaget til ny formålsbestemmelse ved
at bestemmelsen sier at «loven skal legge til rette for et sterkt
og representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse».
Som det framkommer
av de foreslåtte bestemmelsene om det kommunale selvstyret, må utøvelsen
av selvstyret skje innenfor nasjonale rammer fastsatt i lov. Departementet
mener at formålet med loven også skal være å legge nødvendige rammer
for det kommunale selvstyret.
Departementet er
enig med utvalget i at en ny formålsbestemmelse bør gjenspeile kommunenes
helhetlige samfunnsansvar, det vil si det samfunnsansvaret som kommer
til uttrykk gjennom kommunenes rolle som tjenesteyter, demokratisk
arena, myndighetsutøver og samfunnsutvikler. I utvalgets
forslag til ny formålsbestemmelse framkommer tre av disse rollene
tydelig. Departementet fikk i høringen innspill om at kommunenes
rolle som myndighetsutøver bør komme klarere fram i bestemmelsen.
Departementet er enig i disse innspillene. Selv om myndighetsrollen
framgår av bestemmelsen med forarbeider, bør denne rollen komme
like tydelig fram av selve formålsbestemmelsen som de andre rollene.
Departementet har derfor presisert myndighetsrollen i lovbestemmelsen.
Dette er ingen realitetsendring i forhold til utvalgets
forslag, men kun en tydeliggjøring.
Noen høringsinstanser
ønsker også å ha ytterligere elementer inn i formålsbestemmelsen,
se proposisjonen. Departementet er enig i at elementene som er framhevet
av høringsinstansene, er viktige. Departementet mener imidlertid
at en ny formålsbestemmelse ikke bør ta sikte på å ha en lang og
uttømmende oppramsing av alle gode formål, men at noen få overordnete
hensyn bør prioriteres.
1.5 Kommunalt selvstyre og forholdet til nasjonale myndigheter
1.5.1.1 Kommunalt selvstyre
Prinsippet om kommunalt
selvstyre har inntil nylig ikke vært uttrykkelig regulert i lov
eller grunnlov. Våren 2016 ble imidlertid en grunnlovsbestemmelse
om lokalt selvstyre vedtatt av Stortinget, jf. dokument 12:19 (2011–2012).
I Grunnloven § 49 andre ledd står det nå:
«Innbyggerne har
rett til å styre lokale anliggender gjennom lokale folkevalgte organer.
Nærmere bestemmelser om det lokale folkevalgte nivå fastsettes ved
lov.»
I innstillingen fra
Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité er det blant annet
understreket at bestemmelsen i Grunnloven § 49 andre ledd ikke er
ment å skulle være noen «skranke for den funksjons- og oppgavefordeling
innen offentlig forvaltning som Stortinget gjennom ordinær lovgivning
finner hensiktsmessig», se Innst. 182 S (2015–2016) side 7.
Selv om dagens kommunelov
ikke bruker begrepet kommunalt selvstyre, framgår det av forarbeidene
at et sentralt mål med loven var å styrke det kommunale selvstyret.
Kommuneloven § 6 fastslår at kommunestyret er det øverste folkevalgte
organet i kommunen, og at det treffer vedtak på vegne av kommunen
så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak.
Kommunene er egne
rettssubjekter og har en negativt avgrenset kompetanse. Som egne
rettssubjekter har kommunene en generell myndighet, og det setter skranker
for andre instansers myndighet. At kommunene har negativt avgrenset
kompetanse, innebærer at kommunene på eget initiativ og ansvar kan
påta seg oppgaver og ta beslutninger ut fra lokale behov og ønsker,
så lenge det ikke følger av lov at oppgavene eksklusivt er lagt
til andre eller at det ikke er lov å gjøre det.
Lovverket har en
lang rekke bestemmelser som griper inn i det kommunale selvstyret,
og som påvirker omfanget av det kommunale selvstyret.
Et annet element
som er sentralt for det kommunale selvstyret er kravet om at nasjonale
myndigheter må ha hjemmel i lov for å treffe bindende pålegg overfor kommunene,
pålegge dem plikter og liknende.
Det europeiske charteret
om lokalt selvstyre har flere bestemmelser om kommunalt selvstyre.
1.5.1.2 Prinsipper for nasjonale myndigheters forhold til det kommunale selvstyret
Det er etablert flere
prinsipper som gir retningslinjer for den statlige styringen av
kommunene, men disse er ikke uttrykkelig regulert i norsk lovgivning.
Med unntak av prinsippet om lovkrav (legalitetsprinsippet) anses
ikke disse prinsippene å være rettslig bindende.
1.5.1.2.1 Nærhetsprinsippet
Nærhetsprinsippet
innebærer at offentlig myndighetsutøvelse bør utøves så nær innbyggerne
som mulig.
Prinsippet står
sterkt politisk og i forvaltningen, men er ikke rettslig bindende.
1.5.1.2.2 Forholdsmessighetsprinsippet (proporsjonalitetsprinsippet)
Forholdsmessighetsprinsippet
innebærer at nasjonale myndigheter ikke bør gripe inn overfor kommunesektoren
i større grad enn nødvendig for å ivareta aktuelle mål.
Prinsippet er ikke
regulert i lov og er i begrenset grad omtalt som et eget prinsipp
i utredninger eller andre sentrale dokumenter.
I både Meld. St.
12 (2011–2012) Stat og kommune – styring og samspel og Kommunal-
og moderniseringsdepartementets veileder Statlig styring av kommuner og
fylkeskommuner med retningslinjer for utforming av lover og forskrifter
rettet mot kommunesektoren (2016) sies det at i vurderinger om bruken
av statlige styringsvirkemidler må det sikres og synliggjøres gode
avveininger mellom hensyn som tilsier nasjonal regulering, og hensynet
til kommunal handlefrihet.
1.5.1.2.3 Fullfinansieringsprinsippet
Fullfinansieringsprinsippet
innebærer at kommunene skal kompenseres for merutgifter de får i
forbindelse med innføring av nye oppgaver for kommunene, endringer
i regelverk eller annet som innebærer merutgifter for kommunene.
Dette prinsippet
om at staten skal kompensere kommunene for nye lovpålagte oppgaver,
er forankret i norsk politikk, men har ikke vært nedfelt i norsk
lovgivning.
1.5.2 Departementets vurdering
1.5.2.1 Kommunalt selvstyre
Departementet støtter
i proposisjonen utvalgets forslag om å lovfeste det kommunale selvstyret
og rammene for selvstyret i en ny og egen bestemmelse. Departementet
slutter seg til utvalgets forslag til ny lovbestemmelse og viser
til utvalgets begrunnelse for denne.
Departementet mener
det er viktig å styrke det kommunale selvstyret og at en lovfesting
vil bidra til en rettslig og reell styrking av selvstyret. Selv
om det kommunale selvstyret eksisterer i dag, er det i praksis under press.
Å gi det kommunale selvstyret et nærmere rettslig innhold vil etter
departementets vurdering tydeliggjøre at det må foretas en avveining
mellom nasjonale interesser og det kommunale selvstyret, blant annet
ved utarbeiding og endring av lovverk. Dette vil kunne medvirke
til at det ikke detaljreguleres mer enn nødvendig.
Det lokale selvstyret
har nå fått en bestemmelse i Grunnloven. Grunnloven § 49 andre ledd
sier at innbyggerne har rett til å styre lokale anliggender gjennom
lokale folkevalgte organer. Samtidig fastslår den at nærmere bestemmelser
om det lokale folkevalgte nivå fastsettes ved lov. Departementet
mener at de nærmere bestemmelsene det her vises til, bør inkludere
en bestemmelse som sier mer om hva som skal ligge i et slikt lokalt selvstyre.
Det er således behov for en bestemmelse om det kommunale selvstyret
i kommuneloven.
Departementet peker
videre på at en lovfesting vil sikre kravet i charteret om lokalt
selvstyre om å lovfeste prinsippet om lokalt selvstyre i nasjonal
lovgivning.
Departementet vil
også vise til at høringsinstansenes støtte til lovfesting av det
kommunale selvstyret er stor.
Svært få høringsinstanser
er imot forslaget. Unio og Utdanningsforbundet er blant de få som
er kritiske til lovfesting av det kommunale selvstyret. Deres kritikk inkluderer
lovfesting av både det kommunale selvstyret og prinsipper for nasjonale
myndigheters forhold til det kommunale selvstyret. De er opptatt
av at staten skal kunne fastsette rammebetingelser som sikrer alle
innbyggere, uavhengig av bosted, et likeverdig tjenestetilbud. Departementet
er ikke enig i deres innvending.
Departementet har
vurdert om lovbestemmelsen burde inneholde en definisjon av begrepet
kommunalt selvstyre, men er enig med utvalget i at en slik løsning
er lite hensiktsmessig. Det er heller ikke naturlig å knytte konkrete
plikter eller rettigheter til begrepet.
Departementet støtter
videre utvalgets forslag om å presisere i loven at kommunene er
selvstendige rettssubjekter, som kan fatte beslutninger på eget
initiativ og ansvar. Departementet mener at det også bør lovfestes at
det kommunale selvstyret må utøves innenfor nasjonale rammer gitt
i lov.
1.5.2.2 Prinsipper for nasjonale myndigheters forhold til det kommunale selvstyret
Departementet mener
at lovfesting av sentrale prinsipper for nasjonale myndigheters
forhold til det kommunale selvstyret er et godt og viktig forslag.
Til sammen vil de to bestemmelsene om selvstyret og om prinsipper
si noe om hva kommuner er, og om rammene for kommuner som selvstendige
og selvstyrte organer som samtidig er en sentral del av et nasjonalt
system.
Innholdet i prinsippene
finnes allerede i dag, og de fungerer i stor grad som retningslinjer
som myndighetene tar hensyn til i praksis. Departementet mener at
en lovfesting derfor ikke vil innebære noen stor praktisk endring,
men likevel være viktig.
Departementet viser
også til at høringsinstansene i hovedsak støtter lovfesting. Utvalgets
mindretall og enkelte høringsinstanser er skeptiske til det å lovfeste
bør-bestemmelser. Noen få høringsinstanser mener at prinsippene
bør lovfestes som skal-bestemmelser. Etter departementets vurdering
er det ikke aktuelt å fastsette prinsippene som pliktbestemmelser.
Det er ikke meningen eller ønskelig at prinsippene skal være absolutte krav.
Bestemmelser i kommuneloven skal ikke begrense Stortingets handlefrihet
når det gjelder framtidige lovvedtak og bevilgninger.
Enkelte høringsinstanser
mener at siden det er uheldig å lovfeste bør-bestemmelser, bør ikke
prinsippene lovfestes i det hele tatt. Departementet ser at det
å lovfeste bør-bestemmelser ikke er en ordinær type lovregulering.
Det finnes imidlertid enkelte slike bestemmelser i lovgivningen,
og det kan i noen tilfeller være særskilte grunner til at en slik
reguleringsform er riktig. Departementet mener det er ønskelig og
viktig å lovfeste slike prinsipper for nasjonale myndigheters forhold til
det kommunale selvstyret.
Unio og Utdanningsforbundet
er kritiske til lovfesting både av det kommunale selvstyret og prinsippene. De
er bekymret for om hensynet til gode og likeverdige tjenester til
alle innbyggerne uavhengig av bosted vil bli godt nok ivaretatt
med en slik regulering. Departementet mener det ikke er grunn til
å tro at det vil bli noen stor endring i dette fra i dag. Ved å
lovfeste prinsippet tydeliggjøres det at konkrete avveininger fortsatt
vil måtte gjøres i de enkelte saker, og at dette vil være et politisk spørsmål
som det er Stortinget som tar stilling til.
Departementet er
også enig i utvalgets forslag om hvilke prinsipper som bør lovfestes.
Forslaget omfatter prinsipper som er sentrale, anerkjente og i bruk
fra før. Departementet vil understreke at en lovfesting av de mest
sentrale prinsippene ikke vil endre gyldigheten eller rekkevidden
av andre prinsipper som i dag finnes.
Forholdsmessighetsprinsippet
Departementet mener
at utvalgets forslag til formulering av forholdsmessighetsprinsippet
er hensiktsmessig og dekkende. Det foreslås at det kommunale selvstyret
ikke bør begrenses mer enn det som er nødvendig for å ivareta nasjonale
mål. Den nærmere interesseavveiningen, og de ulike hensyn som er
relevante, vil kunne variere og må vurderes konkret. Andre kilder,
som regjeringens retningslinjer for utforming av lover og forskrifter
rettet mot kommunesektoren, er også relevante og vil i praksis være
utfyllende og dermed gi føringer for interesseavveiningene.
Departementet foreslår
således i proposisjonen å lovfeste forholdsmessighetsprinsippet
på den måten utvalget har foreslått.
Nærhetsprinsippet
Utvalget foreslår
å lovfeste at offentlige oppgaver fortrinnsvis bør legges til organer
som er så nær innbyggerne som mulig. Departementet støtter en slik
lovfesting. Departement foreslår imidlertid en liten justering i formuleringen
av bestemmelsen slik at det i stedet for organer sies forvaltningsnivåer,
dette for å tydeliggjøre hva slags organer det er snakk om. Stat,
fylkeskommune og kommune er forvaltningsnivåer i Norge, og prinsippet
fastslår således at oppgaver fortrinnsvis bør legges til kommuner,
eventuelt fylkeskommuner, i og med at disse er nærmest innbyggerne.
Dette prinsippet
er ment å fange opp innholdet i nærhetsprinsippet, slik det i dag
er omtalt i punkt 1 og 2 i retningslinjer for oppgavefordeling i
NOU 2000:20 og i artikkel 4 nr. 3 i charteret for lokalt selvstyre.
Andre prinsipper og retningslinjer for oppgavefordeling vil fortsatt
gjelde. Ved plassering av oppgaver må det foretas en helhetlig avveining
mellom ulike retningslinjer og hensyn.
KS og flere kommuner
foreslår at ordet fortrinnsvis tas ut for å tydeliggjøre viktigheten
av prinsippet. Departementet mener at uten begrepet fortrinnsvis
blir det mer utydelig at også andre hensyn og prinsipper skal være
en del avveiningen, og foreslår derfor å beholde begrepet.
KS og flere kommuner
foreslår videre at det i stedet for organer sies folkevalgte organer.
Departementet mener den endringen som foreslås i proposisjonen med
å bruke begrepet forvaltningsnivå ivaretar dette poenget tilstrekkelig.
Finansieringsprinsippet
Utvalget foreslår
å lovfeste at innenfor rammene av nasjonal økonomisk politikk bør
kommuner ha frie inntekter som gir økonomisk handlingsrom. Departementet
støtter en slik lovfesting og formulering.
KS og flere kommuner
foreslår å snu om på setningen om finansieringsprinsippet for å
få fram kommunenes handlingsfrihet før begrensningene. Etter departementets
vurdering er utvalgets forslag til formulering tydeligere.
1.6.1 Gjeldende rett
Det framgår av kommuneloven
§ 2 at loven gjelder for «kommuners og fylkeskommuners virksomhet». Både
kommunens folkevalgte organer og kommunens administrasjon er omfattet.
Med kommunens administrasjon menes både sentraladministrasjonen
og etatene og virksomhetene lenger ut i systemet, som skoler, sykehjem
og liknende. Kommuneloven gjelder kommunal virksomhet uavhengig
av om virksomheten er lovpålagt eller ikke.
Bestemmelsen presiserer
at loven også gjelder for «kommunal og fylkeskommunal virksomhet
i medhold av andre lover». Antallet slike særregler er svært begrenset.
Ettersom kommuneloven
kun gjelder for kommunal virksomhet, er virksomhet som er organisert
etter annen lovgivning, ikke omfattet av loven. Dette gjelder selv
om virksomhetene utfører kommunale oppgaver. Hovedskillet går mellom
virksomhet som skjer i kommunen som rettssubjekt – som omfattes
av kommuneloven, og virksomhet som skjer i selvstendige rettssubjekter
utenfor kommunen – som faller utenfor kommunelovens virkeområde.
Kommunale foretak
er organisert etter regler i kommuneloven. Det samme gjelder flere
former for interkommunalt samarbeid.
At kommuneloven
i utgangspunktet kun omfatter kommunen som rettssubjekt, innebærer
at aksjeselskaper ikke omfattes av lovens virkeområde.
Viktige hensyn kan
imidlertid tilsi at enkelte av kommunelovens regler også bør gjelde
for enheter som er organisatorisk fristilt fra kommunen. Enkeltbestemmelser
i kommuneloven kan gjøres gjeldende for slike organisasjonsformer.
Eksempler er gitt
i proposisjonen.
1.6.2 Departementets vurdering
1.6.2.1 Hovedregelen om virkeområdet
Departementet støtter
i proposisjonen utvalgets forslag om i hovedsak å videreføre gjeldende
virkeområde. Det vises til at gjeldende bestemmelse synes å fungere
godt, og at et klart flertall av høringsinstansene støtter forslaget.
Videre støtter departementet
forslaget om å fjerne presiseringen om at kommuneloven også gjelder
for kommunal virksomhet i medhold av andre lover. Dette innebærer
ingen realitetsendring, men gir en enklere bestemmelse.
Departementet slutter
seg videre til at bestemmelsen ikke bør vise til at regler i andre
lover kan inneholde krav som kommer i tillegg til kommunelovens
regler. Det vises til at norsk lov- og forskriftsverk har en fragmentarisk
struktur, og at det ikke er praktisk mulig eller rettslig nødvendig
å lage uttømmende krysshenvisninger til alle andre bestemmelser
som kan være relevante.
Departementet følger
på denne bakgrunnen opp utvalgets forslag til bestemmelse om virkeområde.
1.6.2.2 Virkeområdet og regler for selvstendige rettssubjekter
De få høringsinstansene
som er kritiske til utvalgets forslag, peker på møteoffentlighet,
innsyn og folkevalgt kontroll med selvstendige rettssubjekter på
områder hvor enkeltbestemmelser i kommuneloven burde vært gitt anvendelse
også for selvstendige rettssubjekter.
Departementet presiserer
i proposisjonen at dagens virkeområde ikke er til hinder for at
enkeltbestemmelser i kommuneloven kommer til anvendelse for selvstendige
rettssubjekter, selv om slike virksomheter i utgangspunktet faller
utenfor lovens virkeområde. Dette kan i så tilfelle gjøres i den
loven som regulerer det selvstendige rettssubjektet. Et klart flertall
av høringsinstansene mener en slik regulering er mest hensiktsmessig.
Også departementet mener denne formen for regulering er mest hensiktsmessig,
og slutter seg til utvalgets vurdering av at en slik utvidelse av
virkeområdet overfor andre rettssubjekter enn kommunen selv vanskelig
vil kunne innpasses i en innledende bestemmelse om virkeområde.
Når det gjelder
aksjeselskaper, slutter departementet seg til at hensynet til andre
aksjeeiere tilsier at det bør være likebehandling av alle aksjeeierne
og ikke særregler fordi kommunen er involvert.
Departementet viser
videre til forslaget om at kommunestyret minst én gang i valgperioden
skal behandle en eierskapsmelding om alle kommunale foretak og selskaper
som kommunen eier eller har en tilsvarende eierinteresse i. Gjennom
behandlingen vil offentligheten få innsyn i deler av kommunens eierstyring
av kommunens eksterne virksomheter.
På denne bakgrunnen
slutter departementet seg til utvalgets vurdering av at enkeltregler
i kommuneloven ikke bør utvides vesentlig for selvstendige rettssubjekter som
utfører kommunale oppgaver. Departementet slutter seg også til forslaget
om at kommunelovens øvrige kapitler skal gjelde på tilsvarende måte
så langt de passer for oppgavefellesskap og for regionråd, det vil
si interkommunale politiske råd som departementet foreslår at regionråd
skal hete.
1.7 Kommuners informasjonsplikt
1.7.1 Gjeldende rett
Kommuneloven § 4
stiller krav til for det første å gi aktiv informasjon om sin virksomhet
og for det andre å legge forholdene best mulig til rette for offentlig
innsyn i den kommunale forvaltningen.
1.7.2 Departementets vurdering
1.7.2.1 Informasjonsplikten
Utvalget redegjør
for sentrale og grunnleggende hensyn som ligger til grunn for forslaget
om informasjonsplikt, se NOU 2016:4 side 68. Departementet slutter
seg i proposisjonen til dette, og foreslår en bestemmelse om informasjonsplikt.
Utvalget peker på
at det i stor grad vil være opp til kommunene selv å avgjøre hva
det skal informeres om, hvor mye det skal informeres, og hvordan
det skal informeres. Enkelte høringsinstanser mener informasjonsplikten
dermed er blitt for vag og uforpliktende. Utvalget mente det fortsatt
bør være slik, og pekte på at det er kommunene selv som er nærmest
til å avgjøre disse spørsmålene ut fra lokale forhold og lokale
utfordringer. Departementet slutter seg til denne vurderingen.
Plikten er imidlertid
ikke uten innhold. Det vil fortsatt være i strid med loven om kommunene
helt unnlater å informere eller begrenser informasjonsvirksomheten
i ekstrem grad, jf. Ot.prp. nr. 42 (1991–92) side 264. Departementet
slutter seg for øvrig til utvalgets nærmere vurdering av pliktens
omfang og avgrensning, og fremmer et lovforslag om informasjonsplikt
i tråd med utvalgets forslag.
1.7.2.2 Plikt til å legge til rette for tilgang til informasjon
Utvalget foreslår
at det i bestemmelsen lovfestes en plikt til å legge til rette for
at alle kan få tilgang til informasjon. Det vil være opp til kommunen
hvordan de ønsker å nå fram til forskjellige målgrupper.
Departementet legger
til grunn at forpliktelsen om tilrettelegging innebærer at kommunen
skal bruke et klart språk som er tilpasset de forskjellige målgruppene.
Etter gjeldende
kommunelov skal kommunene legge forholdene best mulig til rette
for offentlig innsyn. Utvalget foreslår å fjerne denne oppfordringen,
da kravet allerede følger av offentlighetsloven. Departementet slutter
seg til dette.
På denne bakgrunnen
vil departementet følge opp utvalgets forslag om plikt til å legge
til rette for tilgang til informasjon.
1.7.2.3 Informasjon om kommunal virksomhet i andre rettssubjekter
Utvalgets forslag
om at informasjonsplikten også skal omfatte virksomhet som andre
rettssubjekter utfører på vegne av kommuner og fylkeskommuner, støttes av
et klart flertall av høringsinstansene. Mange av instansene peker
i likhet med utvalget på at stadig mer av kommunenes virksomhet
i dag utføres av kommunale selskaper, interkommunale samarbeid eller
av private. Dette tilsier etter departementets vurdering at informasjonsplikten
også bør omfatte kommunal aktivitet i slike virksomheter.
Rettssubjekter som
utfører kommunale oppgaver, bør legge til rette for at kommunene
kan oppfylle sin plikt etter loven. Det vil også på dette området
være opp til kommunene å fylle informasjonsplikten med innhold.
1.7.2.4 Informasjonsstrategi
Departementet slutter
seg til utvalgets oppfatning om at kommunene bør utarbeide en informasjonsstrategi,
men at det ikke bør lovfestes noen plikt til å ha en slik strategi.
1.8.1.1 Gjeldende rett
Kommuneloven § 39
a inneholder regler om innbyggerforslag. § 39 a nr. 1 fastsetter
at innbyggerne i kommunen kan fremme forslag som gjelder kommunens
virksomhet. Kommunestyret må selv ta stilling til forslaget dersom
minst 2 prosent av innbyggerne står bak det. Likevel er det alltid
tilstrekkelig hvis 300 innbyggere i kommunen eller 500 i fylket
står bak det.
§ 39 a nr. 3 inneholder
enkelte begrensninger på mulighetene for å fremme innbyggerforslag.
Etter denne bestemmelsen kan det i samme valgperiode ikke fremmes
forslag med samme innhold som et tidligere innbyggerforslag, eller
samme innhold som en sak som er behandlet av kommunestyret i løpet
av valgperioden.
1.8.1.2 Departementets vurdering
Departementet slår
i proposisjonen fast at ordningen med innbyggerforslag er viktig.
Formålet med den er at innbyggerne i en kommune skal ha mulighet
til å sette nye saker på den politiske dagsordenen i kommunen. På
denne måten blir politiske saker innbyggerne er opptatt av, løftet
inn i det representative demokratiet.
Utvalgets forslag
om å øke kravet til antall underskrifter til åtte prosent eller
1 000 underskrifter har møtt motbør i høringsrunden. Etter departementets
vurdering har disse høringsinstansene trukket fram viktige motforestillinger.
Departementet er opptatt av at ordningen med innbyggerforslag skal
være en arena for reell medvirkning, både i små og store kommuner.
En økning i kravet til antall underskrifter kan svekke de demokratiske
hensynene som ordningen bygger på, og gjøre ordningen mindre tilgjengelig.
Det ønsker ikke departementet. Videre vil en slik økning også kunne
sies å harmonere dårlig med den nye formålsbestemmelsen i § 1-1.
Departementet har erfart at innbyggerforslag brukes i større kommuner
og i stor grad til å fremme lokale saker i en bydel, et strøk, en
gate og liknende. Da kan det være vanskelig å samle så mye som 1 000
underskrifter. 300 kan være passelig for å få en sak opp på den kommunale
dagsorden, og 500 vil fortsatt kunne være passelig når det gjelder
innbyggerforslag i fylkeskommunen.
Departementet er
videre usikker på om utvalgets begrunnelse for forslaget er særlig
treffende. Utvalgets vurdering er at å øke kravet til antall underskrifter
vil kunne føre til at det ikke blir så lett for kommunestyret å
avvise forslaget uten en grundig behandling av saken. Departementet
mener det er vanskelig å si noe særlig sikkert om innbyggerforslagene
får en mer grundig behandling dersom flere står bak dem.
I høringen er det
formidlet en bekymring for det representative demokratiet hvis innbyggerforslag
forstås som en mulighet for omkamp. Forbud mot omkamp er imidlertid
ivaretatt i forslaget til ny § 12-1 tredje ledd.
På denne bakgrunnen
vil derfor departementet videreføre dagens bestemmelse om innbyggerforslag.
Når det gjelder de øvrige deltakelsesordningene som utvalget redegjør
for, slutter departementet seg til utvalgets konklusjon og begrunnelse
for ikke å lovfeste noen av disse.
1.8.2 Lokale folkeavstemninger
1.8.2.1 Gjeldende rett
Det følger av § 39
b nr. 1 at kommunestyret selv kan bestemme at det skal holdes rådgivende
lokale folkeavstemninger.
1.8.2.2 Departementets vurdering
Departementet foreslår
i proposisjonen å videreføre adgangen som kommunene har til å avholde
rådgivende folkeavstemninger. Høringsrunden bygger klart opp under
en slik konklusjon.
Departementet slutter
seg til argumentene for ordningen utvalget peker på. Rådgivende
folkeavstemninger er et viktig supplement til det representative
demokratiet. Utvalget har riktignok pekt på at prinsippet om representativt
demokrati kan bli svekket ved stor bruk av folkeavstemninger. Departementet
er enig i det, men legger til grunn at omfanget av folkeavstemninger
neppe vil bli så stort at en slik svekkelse vil oppstå.
Videre slutter departementet
seg til forslaget om å presisere i lovteksten at virkeområdet for
bestemmelsen er begrenset til kommunens virksomhet.
Utvalget kom til
at det ikke er ønskelig å innføre bindende folkeavstemninger. Departementet
er enig i dette og slutter seg til utvalgets begrunnelse.
Departementet foreslår
også å videreføre bestemmelsen som gir kommunene plikt til å rapportere
de opplysninger departementet finner er nødvendig for å offentliggjøre
informasjon om lokale avstemninger.
Oslo kommune ber
om en hjemmel i loven som gir adgang til å fastsette forskrift om
valgteknisk gjennomføring av folkeavstemninger. Departementet kan
ikke se at en forskrift er en hensiktsmessig måte å regulere lokale
folkeavstemninger på. Dette er imidlertid ikke til hinder for at
departementet på et tidspunkt utarbeider retningslinjer for det
samme.
1.9 Folkevalgte organer og administrasjonen
1.9.1 Folkevalgte organer
1.9.1.1 Gjeldende rett
I kommuneloven er
det regler om hvilke folkevalgte organer en kommune skal og kan
ha.
Enkelte organer
må kommunen ha. Det gjelder kommunestyre, formannskap (ikke for
parlamentarisk styrte kommuner som i stedet har kommuneråd), kontrollutvalg
og partssammensatt utvalg/administrasjonsutvalg. Andre organer er
frivillige, slik at kommunestyret selv kan velge om det ønsker å
opprette dem. Dette gjelder blant annet faste utvalg, kommunestyrekomiteer,
kommunedelsutvalg og styre for institusjon. Komiteer er organer
som enten kan opprettes av kommunestyret eller av annet folkevalgt
organ som har fått myndighet til å opprette dette.
For både de obligatoriske
og frivillige organene finnes det ulike regler om hvordan de opprettes
og settes sammen, hvilken myndighet de har eller kan få delegert, samt
regler for åpenhet og saksbehandling for øvrig. Departementet
gir i proposisjonens pkt. 9.1.1 en kort og overordnet beskrivelse
av de fleste av de folkevalgte organene.
1.9.1.2 Departementets vurdering
Rammer for opprettelse av organer
Departementet deler
i proposisjonen utvalgets utgangspunkt om at kommunene skal ha stor
frihet til å etablere de folkevalgte organene de trenger. Videre
slutter departementet seg til utvalgets vurdering om at det er viktig
at det er noen felles rammer og grunnleggende forutsetninger for
hvordan disse folkevalgte organene skal være. Forutsigbarhet, likhet
og gjenkjennelighet mellom kommuner er viktig.
I høringsrunden
var det om lag 25 høringsinstanser som enten uttaler at de er imot
forslaget, eller som ber departementet vurdere om kommunestyret
skal kunne opprette også andre organer enn de som er listet opp.
Departementet kan
ikke se at det er behov for at kommunestyret skal kunne opprette
flere organer enn de som er listet opp. Så lenge de folkevalgte
organene som omtales i lov kan organiseres slik at de gir kommunene
tilstrekkelig handlingsrom, utgjør forslaget ikke et vesentlig inngrep
i utgangspunktet om at kommunene skal ha stor frihet til å etablere
de folkevalgte organene de trenger. Departementet vil også peke
på at utvalg vil kunne opprettes på flere ulike måter. Dette gir
fleksibilitet for kommunene. At en likere og mer oversiktlig struktur
kan gjøre det enklere for innbyggerne å orientere seg, er også en
betydelig fordel.
På denne bakgrunnen
følger departementet i proposisjonen opp utvalgets forslag om å
lovfeste hva som skal regnes som folkevalgte organer etter kommuneloven,
ved å liste opp disse organene i loven. Også kommunale organer hjemlet
i særlov vil være inkludert i begrepet folkevalgt organ.
Departementet er
videre enig med utvalget i at de folkevalgte organene bør være gjenkjennelige
fra kommune til kommune, og at det bør være lett å finne lovens regler
for de ulike organene. Departementet vil derfor videreføre utvalgets
forslag om at de folkevalgte organene skal ha navn som inkluderer
lovens betegnelse, og slutter seg til utvalgets vurdering og begrunnelse.
Utvalget foreslår at lovkravet om å bruke bestemte betegnelser på
organene begrenses til de mest sentrale organene i kommunen.
Kommunestyre
Utvalget mener det
i hovedsak ikke er behov for å endre dagens regler om kommunestyret.
Departementet er enig i dette. Departementet slutter seg også til
utvalgets vurdering av at det folkevalgte nivået bør styrkes og
tydeliggjøres. Når det gjelder kommunestyret, er det særlig forslagene
knyttet til delegeringsmyndighet som vil bidra til styrking og tydeliggjøring.
For øvrig slutter departementet seg til at dagens regler i kommuneloven § 7
om medlemstallet i kommunestyret videreføres.
Formannskap
Utvalget ønsker
å opprettholde formannskapet som et obligatorisk organ. Det viser
særlig til behovet for et organ utover kommunestyret som ivaretar
helhetsperspektivet – i alle fall når det gjelder økonomien. Departementet
er enig i dette og slutter seg til utvalgets øvrige begrunnelse
for å opprettholde formannskapet som et obligatorisk organ. Det
er heller ingen høringsinstanser som tar til orde for ikke å videreføre
formannskapet som et obligatorisk organ. Departementet ser heller
ikke tungtveiende grunner til å endre navnet på formannskapet. Også
på dette punktet slutter departementet seg til utvalgets vurdering
og begrunnelse.
Departementet har
merket seg at om lag 25 høringsinstanser går inn for at formannskapet
skal kunne opprette arbeidsutvalg, i likhet med utvalgene. Forslaget
er ikke nærmere begrunnet. Departementet ser at det kan være hensiktsmessig
at loven åpner for en slik løsning. På samme måte som for utvalg
vil det kunne være et praktisk behov for å opprette et slikt arbeidsutvalg.
Formannskapet er imidlertid et obligatorisk organ med lovpålagte
oppgaver. Derfor bør ikke formannskapet kunne opprette arbeidsutvalg
hvis kommunestyret har bestemt noe annet.
Det vil også være
i strid med hensynet bak formannskapet som et obligatorisk organ
hvis et slikt arbeidsutvalg i praksis tar over rollen til formannskapet.
Departementet mener derfor at formannskapet bare bør kunne delegere
myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning,
til et arbeidsutvalg. Kommunestyret vil imidlertid kunne bestemme
at arbeidsutvalget ikke skal få noen type beslutningsmyndighet delegert
til seg. Departementet mener videre at et arbeidsutvalg må bestå
av medlemmer som er valgt blant medlemmene av formannskapet, jf.
tilsvarende regel for utvalg. Innenfor disse rammene ser ikke departementet avgjørende
betenkeligheter med å åpne for at formannskapet skal kunne opprette
arbeidsutvalg.
Utvalg
Utvalget foreslår
å slå sammen faste utvalg og komiteer til utvalg. Departementet
mener forslaget er godt, og kan slutte seg til utvalgets begrunnelse.
Departementet vil særlig understreke at forslaget forenkler og tydeliggjør
regelverket samtidig som kommunens handlingsrom utvides. Utvalg
vil kunne oppfylle en rekke ulike behov kommunen har for å etablere
et folkevalgt organ av denne typen. Det vises her til at utvalg
vil kunne være både tidsbegrenset og varig, og det vil kunne tildeles
avgjørelsesmyndighet, innstillingsrett eller kun utredningsoppgaver.
Høringsrunden viser
god oppslutning om forslaget. Departementet har også merket seg
at ingen høringsinstanser går imot forslaget. Departementet følger
etter dette opp utvalgets forslag om å slå sammen faste utvalg og
komiteer til utvalg. I det ligger også at forslaget tar opp i seg
dagens kommunedelsutvalg, men med enkelte særregler. Tilsvarende
vil kontrollutvalg og partssammensatte utvalg være utvalg med visse
særregler.
Departementet vil
i likhet med utvalget ikke foreslå noen konkret tidsfrist for å
velge medlemmer til utvalgene. Det betyr at gjeldende bestemmelse
videreføres. Det innebærer at der det ikke blir valgt nye medlemmer til
utvalg i det konstituerende møtet, vil medlemmenes funksjonstid
forlenges inntil nyvalg foretas. Departementet følger videre opp
utvalgets forslag om at utvalgsmedlemmenes funksjonsperiode ikke
kan forlenges lenger enn til første årsskifte etter valget. Kommunestyret
får dermed i praksis en frist til å velge nye utvalgsmedlemmer.
Dersom det ikke blir valgt nye medlemmer, vil utvalgene opphøre.
Departementet viser også til at det ikke er kommet innvendinger
mot forslaget i høringsrunden. Reglene om utvidet funksjonstid skal gjelde
for alle folkevalgte organer, og ikke bare utvalg.
Andre folkevalgte organer
Departementet slutter
seg til utvalgets forslag om at kontrollutvalg og partssammensatte
utvalg fortsatt skal være obligatoriske, og at reglene for disse
i hovedsak videreføres som i dag.
Når det gjelder
partssammensatte utvalg, er det noen få høringsinstanser som sier
at det bør vurderes om reglene om ansattes medvirkning bør innskrenkes til
å fastslå at slike ordninger skal etableres, og deretter overlate
til partene gjennom avtaleverket å avklare hvordan det skal skje.
Departementet har ikke indikasjoner på at ordningen med partssammensatte
utvalg i kommuneloven § 25 ikke fungerer etter hensikten. Videre
vil departementet peke på at høringsinnspillene ikke er nærmere
begrunnet.
Noen høringsinstanser
sier at bestemmelsen om kommunestyrekomiteer bør oppheves. Det vises
i den forbindelsen til at slike organer kan organiseres som utvalg.
Kommunestyrekomité er et folkevalgt organ hvor loven allerede legger
føringer på sammensetning, avgjørelsesmyndighet og så videre. Den
skiller seg fra det nye folkevalgte organet, utvalg, hvor loven
legger færre føringer når det gjelder sammensetning, avgjørelsesmyndighet
mv. Dette taler for at kommuneloven fortsatt skal ha egne bestemmelser
om kommunestyrekomité. Departementet kan heller ikke se at kommunestyrekomiteer
uten videre kan organiseres som utvalg. Ordningen bygger på at alle
medlemmene i kommunestyret blir delt inn i kommunestyrekomiteer,
og at ingen andre enn kommunestyremedlemmer kan velges til en slik komité.
Dette er en grunnleggende forskjell fra ordningen med utvalg, hvor
kommunestyret står fritt til å velge både kommunestyremedlemmer
og andre som medlemmer til utvalget.
Reglement for folkevalgte organer
Departementet slutter
seg i proposisjonen til utvalgets forslag om at folkevalgte organer
skal ha et reglement. Reglementet skal fastsette organets virkeområde og
eventuell vedtaksmyndighet, hva slags tidsperiode organet er opprettet
for, og eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet.
Departementet mener at et slikt reglement kan være hensiktsmessig,
og departementet kan heller ikke se at dette pålegger kommunene
en særlig arbeidsbyrde. Det som skal framgå av reglementet, er uansett
noe som kommunestyret må ta stilling til. Departementet viser også
til at det ikke er noen som har hatt innvendinger mot forslaget
i høringen.
Departementet vil
likevel foreslå enkelte justeringer i utvalgets forslag.
Det er neppe behov
for å innføre krav til et eget reglement for styret i
kommunale foretak. Departementet mener det vil være unødvendig og
uhensiktsmessig at kommunene i tillegg til å fastsette vedtekter
for kommunale foretak, også skal fastsette reglement.
Departementet vil
heller ikke kreve at hver kommune fastsetter reglement for representantskap
eller andre styringsorganer i interkommunale politiske råd og kommunale
oppgavefellesskap. De sentrale bestemmelsene for disse organene
må fastsettes i samarbeidsavtalen for organene, se forslag til § 18-4
(interkommunalt politisk råd) og § 19-4 (kommunalt oppgavefellesskap).
1.9.2.1 Gjeldende rett
Kapittel 7 i kommuneloven
regulerer de folkevalgtes rettigheter og plikter. § 40 nr. 1 og
2 regulerer møteplikt og stemmeplikt for folkevalgte.
Etter kommuneloven
er folkevalgte ikke bare de som er direkte valgt inn i kommunestyret.
Også andre personer som kommunestyret eller et annet folkevalgt organ
har valgt som medlem i et folkevalgt organ, er folkevalgte. De omtales
gjerne som indirekte folkevalgte. Det er ingen rettslig forskjell
mellom direkte og indirekte valgte folkevalgte.
1.9.2.2 Departementets vurdering
Departementet er
i proposisjonen enig med utvalget i at det kan være hensiktsmessig
å tydeliggjøre i loven hvem som er folkevalgte. Det knytter seg
enkelte rettigheter og plikter til det å være folkevalgt. Derfor
bør det være klart og tydelig hvilke personer som skal være å anse
som dette. En definisjon i loven bidrar til dette. Departementet
deler også utvalgets vurdering av hvem som skal anses som folkevalgt.
Dette skal være medlemmer av kommunestyret og andre personer som
et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ. Dreier
det seg imidlertid om medlemmer av organet som er valgt inn av andre
enn et folkevalgt organ, som ansattes representanter i partssammensatte
utvalg, vil disse ikke være å anse som folkevalgte etter kommuneloven.
Departementet har
merket seg at noen høringsinstanser er kritiske til å definere indirekte
folkevalgte som folkevalgte i kommunelovens forstand. Departementet
kan ikke se at forslaget endrer gjeldende rett eller gir noe mer
eller mindre folkevalgt styring av kommunene.
Departementet vil
på denne bakgrunnen følge opp utvalgets forslag om å ta inn i loven
en definisjon av hvem som er folkevalgte.
Utvalget foreslår
å videreføre regelen om at folkevalgte har plikt til å møte i organets
møter dersom de ikke har gyldig forfall. Også bestemmelsene om stemmeplikt
ved deltakelse på møte der en sak tas opp til avstemning, foreslås
videreført. Øvrige bestemmelser om folkevalgtes rettigheter og plikter
behandles i andre kapitler, se kapittel 18 om inhabilitet og kapittel
15 i proposisjonen.
1.9.3 Tittelen på lederen av kommunens administrasjon
1.9.3.1 Gjeldende rett
Øverste leder for
den samlete kommunale administrasjonen er i dag omtalt som administrasjonssjef
i kommuneloven § 22. Veldig mange kommuner bruker imidlertid tittelen
rådmann. I dagens lov er det ikke krav om bruk av en spesiell tittel,
selv om § 22 sier at det i hver kommune skal ansettes en administrasjonssjef. Stortinget
mente det var unødvendig å lovfeste krav om en konkret tittel.
1.9.3.2 Departementets vurdering
Det går fram av
proposisjonen at departementet mener at utvalgets forslag om å lovfeste
kommunedirektør som tittel er godt begrunnet. Det er et mål i seg selv
at stillingstitler er kjønnsnøytrale. Det vil også virke klargjørende
at lederen av den kommunale administrasjonen har den samme tittelen
i alle kommunene.
Det er imidlertid
andre hensyn som taler mot forslaget. Å pålegge alle kommuner å
bruke en gitt tittel på lederen av administrasjonen innebærer et
visst inngrep i det kommunale selvstyret. Høringsrunden viser at
det er en ikke ubetydelig motstand mot utvalgets forslag, med forskjellige
begrunnelser. Høringsrunden viser også at det er store variasjoner
mellom kommunene når det gjelder hvilken tittel som eventuelt bør
benyttes. Departementet mener dette understreker at det har en viss
verdi at kommunene selv får bestemme denne stillingstittelen, og
at lovgiveren bør være varsom med å velge en tittel som alle kommunene
må bruke.
Departementet kan
ikke se at det har rådet en utbredt misforståelse blant innbyggere
og andre om hvem som er den øverste administrative lederen i kommunen. Dette
tilsier at det ikke eksisterer et særlig behov for å lovfeste en
særskilt tittel.
Departementet vil
derfor ikke i proposisjonen følge opp utvalgets forslag om å lovfeste
kommunedirektør som en obligatorisk tittel på lederen av administrasjonen.
Departementet vil likevel peke på de hensynene som ligger til grunn
for utvalgets forslag, og oppfordre kommunene om å bruke den kjønnsnøytrale
tittelen som loven selv bruker på denne stillingen.
1.9.4 Roller og oppgaver for administrasjonen
1.9.4.1 Gjeldende rett
I kommuneloven kapittel
4 er det bestemmelser om administrasjonen og administrasjonssjefen.
Administrasjonssjefens hovedoppgaver er å påse at saker som legges
fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at vedtak
blir iverksatt.
Videre skal administrasjonssjefen
sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter
og overordnete instrukser, samt at administrasjonen er gjenstand
for betryggende kontroll. Kravet om betryggende kontroll innebærer
et krav om internkontroll.
Administrasjonssjefen
har møte- og talerett i alle folkevalgte organer bortsett fra kontrollutvalget.
Administrasjonssjefen
kan få «myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer
av saker om ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret
har bestemt noe annet», jf. kommuneloven § 23 nr. 4.
Etter § 24 nr. 1
kan kommunestyret tildele administrasjonssjefen myndighet til å
opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker.
1.9.4.2 Departementets vurdering
I proposisjonen
går det fram at utvalget i hovedsak foreslår å videreføre dagens
bestemmelser i kommunelovens kapittel 4 om at hver kommune skal
ha en administrasjonssjef som leder for administrasjonen, og om oppgaver
og myndighet for denne lederen.
Kommunedirektørens ledelsesansvar
Departementet mener
det ikke er behov for å gjøre grunnleggende endringer i bestemmelsen
om kommunedirektørens ledelsesansvar. Dette er i tråd med utvalgets
forslag, som kun innebærer noen språklige presiseringer. Forslaget
fra utvalget har også fått betydelig støtte i høringsrunden.
Departementet viser
ellers til utvalgets begrunnelse og foreslår i proposisjonen å følge
opp forslaget om kommunedirektørens ledelsesansvar.
Forsvarlig utredning og lovlighet
Det vises til i
proposisjonen at det er på det rene at en viktig oppgave for kommunedirektøren
er å utarbeide saksframlegg for folkevalgte organer for at de folkevalgte
skal kunne fatte sine beslutninger på best mulig grunnlag.
Departementet vil
i likhet med utvalget videreføre plikten kommunedirektøren har til
å påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig
utredet. Departementet er også enig i forslaget om å presisere at utredningen
skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. Utvalget
har pekt på at ved å lovfeste at kommunedirektøren har et faglig
ansvar for utredningens faktiske og rettslige grunnlag, blir det
tydeligere at kommunens administrative leder har et selvstendig
ansvar for å framlegge dette uavhengig av om dette er i strid med
politikernes virkelighetsoppfatning eller meninger. Departementet
slutter seg til dette.
Departementet har
registrert en viss bekymring i høringen når det gjelder uttrykket
«faktisk». Departementet er ikke enig i at uttrykket kan forvirre.
I den sammenhengen uttrykket brukes her, synes det rimelig klart
at med faktiske opplysninger menes faktaopplysninger.
Hva som ligger i
kravet til forsvarlig utredning utover presiseringen som foreslås
tatt inn, må i det vesentlige være opp til det folkevalgte organet
å vurdere. Departementet kan ikke gi retningslinjer eller andre
føringer for en slik vurdering.
Utvalget foreslår
at plikten kommunedirektøren har til å iverksette vedtak, videreføres,
men slik at det presiseres at iverksettelsen skal skje uten ugrunnet
opphold. Departementet følger i proposisjonen opp dette forslaget
til presisering.
Utvalget foreslår
også at dersom kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller
rettslige spørsmål som har sentral betydning for gjennomføringen
av vedtaket, skal kommunedirektøren gjøre det folkevalgte organet
oppmerksom på dette på en egnet måte. Departementet mener det er
viktig at det folkevalgte organet blir gjort oppmerksom på slike
spørsmål Det må være opplysninger som har sentral betydning for
gjennomføringen av vedtaket.
Utvalget tar ikke
klart stilling til om det innebærer en plikt eller rett til å utsette
gjennomføringen av vedtaket hvis spørsmål som har sentral betydning
for gjennomføringen, dukker opp. Departementet er enig med utvalget
i at dette må avgjøres ut fra en konkret vurdering av vedtakets
art, hvilke problemer en utsettelse eventuelt medfører, hva slags
og hvor alvorlig lovstrid det eventuelt er snakk om, og så videre.
Prinsipielle saker
Utvalget foreslår
at kommunestyret kun kan delegere avgjørelsesmyndighet til kommunedirektøren
i saker som ikke har prinsipiell betydning. Det er ingen høringsinstanser
som konkret kommenterer forslaget. Departementet mener klart at
saker av prinsipiell betydning bør behandles av folkevalgte organer.
Personalsaker
Departementet slutter
seg til utvalgets begrunnelse for å gi kommunedirektøren et lovfestet
ansvar for det løpende personalansvaret for den enkelte. Forslaget
vil styrke det grunnleggende skillet mellom de folkevalgte og administrasjonen.
Departementet vil også trekke fram at kommunedirektørens ansvar
for administrasjonen tilsier at kommunedirektøren også har ansvaret for
de som er ansatt i administrasjonen, og for at de rette personene
blir ansatt.
Forslaget har fått
bred støtte i høringen. Svært få instanser har hatt innvendinger.
Departementet har vurdert betydningen av at forslaget formelt fratar
kommunestyret personalansvaret for den enkelte. Selv om forslaget
kan sies å gripe inn i det kommunale selvstyret, kan det ikke få
avgjørende betydning. Departementet vil på denne bakgrunnen følge
opp utvalgets forslag.
Åremål
Departementet vil
videreføre adgangen for kommunestyret til å bestemme at ledende
administrative stillinger skal være åremålsstillinger, slik også
utvalget har foreslått. Forslaget er ikke konkret kommentert i høringen.
1.9.5.1 Gjeldende rett
Det finnes ingen
generelle regler om delegering av offentlig myndighet i Norge. De
viktigste rettskildene er juridisk teori, som har utviklet en alminnelig
delegeringslære, og enkelte høyesterettsavgjørelser. I juridisk teori
er det imidlertid noe uenighet om enkelte punkter i denne læren.
Det følger av den
tradisjonelle delegeringslæren at andre organer enn den sentrale
statsforvaltningen bare kan delegere myndighet dersom de har hjemmel
i lov. Kommuner må derfor ha hjemmel i lov for å kunne delegere
den kompetansen som i lov blir lagt til kommunen.
Hvorvidt kommunestyret
kan delegere konkret myndighet, og i så fall til hvem, følger av
kommuneloven eller særlov. Kommuneloven har også enkelte bestemmelser
som pålegger en delegeringssperre. Hvis loven sier at kommunestyret
eller et annet organ selv skal gjøre noe, så betyr dette at kommunestyret
eller det bestemte organet faktisk må gjøre det selv og ikke kan
delegere til andre.
Selv om det finnes
enkelte delegeringssperrer i kommuneloven, er det stor adgang for
kommunestyret til å delegere til underordnete folkevalgte organer.
Også innenfor administrasjonen har administrasjonssjefen vid adgang
til å delegere til andre ansatte.
Kommunestyret har
med visse unntak en videre adgang til å delegere myndighet til folkevalgte
organer enn til enkeltpersoner. Til ordføreren, lederen av faste utvalg,
den enkelte kommuneråd og administrasjonssjefen kan det delegeres
myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker
som ikke er av prinsipiell betydning. Til formannskap, faste utvalg,
kommunedelsutvalg og kommunerådet kan det på sin side delegeres
myndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov.
I flere bestemmelser
i kommuneloven sies det at det kan delegeres myndighet til «å treffe
vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell
betydning», se for eksempel §§ 9 og 23. Etter ordlyden er det noe
uklart om «ikke er av prinsipiell betydning» i lovens formulering
peker tilbake til både «enkeltsaker» og «typer av saker» eller bare
«typer av saker».
Kommunestyret har
et vidt spillerom til å vurdere hvilke saker som er av prinsipiell
betydning. I Ot.prp. nr. 42 (1991–92) side 277 er det nærmere angitt
hvilke momenter som er relevante i denne vurderingen.
Kommuneloven har
videre en bestemmelse i § 39 om at kommunestyret skal fastsette
reglement for delegering av avgjørelsesmyndighet og for innstillingsrett.
1.9.5.2 Departementets vurdering
Delegering internt i kommunen
Det går fram av
proposisjonen at departementet er enig med utvalget i at det bør
være vid adgang til delegering internt i kommunen. Slik utvalget
peker på, er det viktig at kommunene selv kan finne effektive og
lokalt tilpassete arbeidsordninger.
Det bør fortsatt
skilles mellom hvilken myndighet som kan delegeres til kollegiale
folkevalgte organer, og hvilken myndighet som kan delegeres til
enkeltpersoner. Departementet vil derfor videreføre den vide adgangen
til å delegere myndigheten til å treffe avgjørelser til formannskap,
utvalg, kommunedelsutvalg og kommunerådet.
Også når det gjelder
delegering av myndighet til enkeltpersoner (ordføreren, lederen
av utvalg, den enkelte kommuneråden og kommunedirektøren), mener
departementet som utvalget at loven både bør endres og tydeliggjøres.
Enkeltpersoner bør ikke kunne delegeres myndighet til å treffe vedtak
i saker som har prinsipiell betydning. Departementet mener det er
viktig at prinsipielle saker behandles av folkevalgte organer og
at vedtaket i saken treffes der. Kommunestyret kan fortsatt delegere
slik myndighet til formannskap og utvalg. Dette gir kommunestyret
en tilstrekkelig grad av organisasjonsfrihet når det vurderer og
behandler delegeringsreglementet.
Utvalget foreslår
at kommunestyret kan gi folkevalgte organer adgang til å videredelegere
myndighet til andre folkevalgte organer med mindre det foreligger
en delegeringssperre i lov eller forskrift. Ifølge utvalget er dette
en videreføring av gjeldende rett. Departementet kan ikke se at
en slik delegeringsadgang følger av gjeldende rett. Det er også
vanskelig å se at det er behov for en slik regel. Etter departementets
vurdering vil det for utvalgs og formannskapets vedkommende være
mest aktuelt å delegere myndighet til et eventuelt arbeidsutvalg.
I slike tilfeller vil delegeringsadgangen allerede være regulert,
se nærmere forslaget til § 5-6 fjerde ledd om dette når det gjelder
utvalg.
Departementet mener
videre at når kommunestyret først har lagt myndigheten til et konkret
folkevalgt organ, kan det ikke være opp til dette organet å frasi
seg denne myndigheten og gi den til et organ det ikke har instruksjons-
og omgjøringsmyndighet over, det vil si sideordnete organer.
Delegering til andre rettssubjekter
Utvalget foreslår
å lovregulere delegeringsadgangen til rettssubjekter utenfor kommunen.
Forslaget innebærer at til disse rettssubjektene kan det bare delegeres
myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning.
Departementet slutter
seg i proposisjonen til dette forslaget.
Det er en del høringsinstanser
som mener at forslaget vil gå på bekostning av muligheten til interkommunalt
samarbeid eller muligheten til å overlate utførelsen av oppgaver
til andre rettssubjekter, for eksempel aksjeselskaper. Departementet
presiserer at forslaget ikke handler om adgangen til å overlate
utførelsen av oppgaver til noen utenfor kommunen. Forslaget handler om
adgangen til å delegere myndighet til å treffe vedtak i saker.
Dette betyr at det
fortsatt vil være vid adgang for kommunen til å løse oppgaver gjennom
andre rettssubjekter. Departementet har likevel registrert at det
for eksempel er bekymring knyttet til kommuners bruk av eiendomsselskaper.
Departementet mener
forslaget ikke stenger for at kommunene kan forvalte sin faste eiendom
i andre rettssubjekter. Et kommunalt eid aksjeselskap som forvalter
kommunens faste eiendom, gjør dette på grunnlag av vedtektene for
selskapet. Det er i vedtektene at eieren (kommunen) har tatt stilling
til hvilken myndighet som skal ligge til selskapet. Vedtak som selskapet
treffer på grunnlag av disse vedtektene, er etter departementets
vurdering ikke vedtak som treffes på grunnlag av delegert myndighet.
Videre foreslår
utvalget at myndighet til å treffe vedtak i saker som gjelder lovpålagte
oppgaver, bare kan delegeres til andre rettssubjekter hvis kommuneloven eller
annen lov gir adgang til det. Dette innebærer ifølge utvalget en
viss begrensning i adgangen til å delegere myndighet til å treffe
vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning. På den andre
siden kan kommunen der det er hjemmel for det i lov, også delegere
myndighet til å treffe vedtak i saker som har prinsipiell betydning,
til andre rettssubjekter.
Departementet understreker
i proposisjonen at forslaget ikke regulerer hvilke oppgaver man
kan overlate til andre å utføre.
Forslaget handler
om myndighet til å treffe vedtak i saker som gjelder lovpålagte
oppgaver. En rekke høringsinstanser går imot forslaget. Slik departementet
leser disse høringsuttalelsene, er det ingen som går imot lovfesting
av regler på dette området. Motstanden synes å knytte seg mot den
delen av forslaget som handler om at delegeringsmyndigheten kun
gjelder «hvis denne loven eller en annen lov gir adgang til det».
Høringsinstansene mener at delegeringsmyndigheten bør gjelde «så
langt dette ikke strider mot lov» eller liknende formuleringer.
Departementet går
ikke videre med utvalgets forslag om at delegeringsadgangen bare
kan benyttes «hvis denne loven eller annen lov gir adgang til det».
Departementet foreslår
i proposisjonen å lovfeste en annen formulering, som sier at delegeringsadgangen bare
kan benyttes «så langt lovgivningen åpner for det». Om det er adgang
til delegering i en gitt sak, vil måtte bero på en tolkning av det
aktuelle hjemmelsgrunnlaget. Dette er ikke prinsipielt annerledes
enn utvalgets formulering eller høringsinstansenes formulering.
Departementets forslag til lovtekst tar sikte på å få fram at det
aktuelle hjemmelsgrunnlaget ikke nødvendigvis trenger å være eksplisitt.
Hvordan delegere
Departementet foreslår
i proposisjonen å videreføre kommunestyrets plikt til å fastsette
reglement for delegering og innstilling. Det bør fortsatt i stor
grad være opp til kommunene selv å bestemme innenfor lovens rammer
hvordan de fastsetter reglementet og den nærmere innretningen av
det. Departementet slutter seg ellers til utvalgets oppfatning om
at kommunestyret konkret bør nevne hvilken myndighet som blir delegert, men
vil som utvalget ikke lovfeste noe krav om dette.
1.9.6 Disposisjoner foretatt uten fullmakt eller myndighet
1.9.6.1.1 Innledning
Dersom noen i kommunen
fatter et vedtak, inngår en avtale eller foretar en annen disposisjon
uten å ha nødvendig fullmakt eller myndighet (personell kompetanse)
til dette, oppstår spørsmålet om hvilke konsekvenser det skal ha.
Hovedregelen og utgangspunktet etter gjeldende rett er at kommunen
ikke er bundet av disposisjonene. For at kommunen skal bli bundet,
må det være et rettslig grunnlag eller regelverk som gjør at kommunen
blir bundet.
Reglene om hva som
skjer hvis noen går utover sin myndighet eller fullmakt i en kommune,
vil være ulike avhengig av om det dreier seg om privatrettslige
disposisjoner eller offentlig myndighetsutøvelse. Privatrettslige
disposisjoner er handlinger som er av en slik art at også en privat
part kunne gjort dem. Ved privatrettslige disposisjoner er regler
om fullmakt, representasjon og legitimasjon sentralt. Ved offentlig
myndighetsutøvelse vil den forvaltningsrettslige ugyldighetslæren
være aktuell. Offentligrettslig myndighetsutøvelse behandles i et
eget punkt til slutt.
1.9.6.1.2 Kort om kommunelovens bestemmelser om hvem som kan treffe beslutninger for kommunen
Det er nær sammenheng
mellom reglene om hvem som bestemmer hva, og reglene om konsekvensene
av om noen går ut over sin myndighet.
Etter kommuneloven
§ 6 ligger all beslutningsmyndighet i en kommune i utgangspunktet
hos kommunestyret. Skal andre organer eller personer ha beslutningsmyndighet,
må dette ha grunnlag i lov eller i delegering.
Kommuneloven har
også enkelte bestemmelser som direkte gir fullmakt eller myndighet
til andre enn kommunestyret. I slike bestemmelser er det gjerne
også trukket opp grenser og rammer for hvor langt myndigheten eller
fullmakten rekker.
1.9.6.1.3 Kort om fullmakt i avtaleretten
I avtaleretten er
det regler om hvem som kan opptre på vegne av andre. Når kommunen
inngår avtaler med grunnlag i forvaltningens private autonomi, altså
som enhver annen avtalepart, vil avtaleloven og ulovfestete avtalerettslige
regler komme til anvendelse. Dette følger av avtaleloven § 41, som
fastslår at bestemmelsene i avtaleloven gjelder på formuerettens
område, og av Bremangerdommen (HR-2016-476-A), som sier at dette gjelder
også for kommuner. Klargjørende omtale av dette finnes også i to
artikler av Markus Hoel Lie i Lov og Rett 09/2016 og i Tidsskrift
for rettsvitenskap 05/2017. Se nærmere omtale av både dom og artikler
i proposisjonen.
Avtaleloven kapittel
2 har regler om fullmakt. I proposisjonen nevnes kun kort reglene
om stillingsfullmakt (§ 10 andre ledd), som innebærer at en person
har fullmakt i kraft av sin stilling. Dette vil som oftest være mest
aktuelt for disposisjoner som foretas regelmessig og som har et
mindre økonomisk omfang.
I tillegg kommer
ulovfestete regler framkommet og omtalt i litteratur og rettspraksis.
Slike regler om binding uten ordinær fullmakt eller myndighet, gjerne
omtalt som kombinasjonsfullmakt, omtales nærmere nedenfor.
1.9.6.1.4 Konsekvenser av å gå utover fullmakt eller myndighet
Konsekvensene av
at noen på vegne av en kommune har gått utover sin fullmakt eller
myndighet, er i begrenset grad regulert i lovgivningen.
Kommuneloven har
ingen generelle regler som direkte regulerer dette. Hvilke konsekvenser
det skal ha, må løses med utgangspunkt i andre rettsregler enn de som
følger av kommuneloven, som avtalerettslige regler.
For kommunale foretak
har imidlertid kommuneloven en særregel (§ 74) som regulerer overskridelse
av representasjonsretten (fullmakt eller myndighet).
Bestemmelsen er
bygget opp på tilsvarende måte som aksjeloven.
I tillegg til kommuneloven
er avtaleloven, og avtaleretten generelt, aktuelle rettskilder ved
vurdering av rettslige konsekvenser av privatrettslige disposisjoner dersom
noen foretar handlinger på vegne av kommunen uten å ha fullmakt
eller myndighet. Hovedregelen er at for at kommunen skal bli bundet,
må den som handler på vegne av kommunen ha fullmakt eller myndighet
til den aktuelle disposisjonen. Foreligger ikke slik fullmakt eller
myndighet, er utgangspunktet at kommunen ikke blir bundet. Likevel
finnes det noen rettslige grunnlag som gjør at kommunen likevel
vil kunne bli bundet. Både avtaleloven kapittel 2 og ulovfestete
avtalerettslige regler kan komme til anvendelse. Se nærmere omtale
i proposisjonen.
Bremangerdommen
(HR-2016-476-A) er den nyeste og mest sentrale dommen på dette feltet.
Den er klargjørende for innholdet i disse avtalerettslige reglene
generelt og for anvendelsen av disse på en kommune. Se proposisjonen
9.6.1.4 for nærmere redegjørelse for dommen og etterfølgende juridisk
teori.
Etter Bremangerdommen
synes det å være klart at avtalerettslige regler kommer til anvendelse
på privatrettslige disposisjoner kommunen utfører. En
kommune vil kunne bli bundet på grunnlag av disse, selv om noen
går utover sin fullmakt eller myndighet. De ulovfestete reglene
om kombinasjonsfullmakt eller toleransefullmakt vil kunne komme
til anvendelse også for kommuner. I tillegg kan en kommune som ikke
er bundet etter slike regler, bli ansvarlig på bakgrunn av passivitet
fordi innsigelser er framsatt for sent, slik som i Bremangerdommen.
Ordinære erstatningsrettslige regler vil dessuten kunne tilsi at
en kommune har et erstatningsrettslig ansvar.
1.9.6.1.5 Utøvelse av offentlig myndighet
Når kommunen utøver
offentlig myndighet, kan det oppstå spørsmål om kommunen blir bundet
dersom noen går utover sin fullmakt eller myndighet. Dette reiser
spørsmål om et vedtak er gyldig til tross for at det er fattet av
noen som ikke hadde rettslig kompetanse til å fatte det.
Ved utøvelse av
offentlig myndighet reguleres spørsmålet om ugyldighet av den forvaltningsrettslige ugyldighetslæren.
Den forvaltningsrettslige ugyldighetslæren er dels ulovfestet, dels
regulert i forvaltningsloven.
Se proposisjonen
for nærmere omtale.
1.9.6.2 Departementets vurdering
1.9.6.2.1 Privatrettslige disposisjoner
Det går fram av
proposisjonen at departementet er enig med utvalget i at spørsmålet
om konsekvenser dersom noen går utover sin fullmakt eller myndighet,
er en vanskelig problemstilling. Det er imidlertid ikke gitt at en
lovregulering verken er nødvendig eller tilstrekkelig for å løse
de problemstillingene som kan oppstå. Departementet har vurdert
spørsmålet grundig på bakgrunn av utvalgets vurderinger og alternative
forslag, høringsinnspillene, samt den senere rettsutviklingen, særlig
Bremangerdommen og juridisk teori (særlig Markus Hoel Lies artikler
i Lov og rett og i Tidsskrift for Rettsvitenskap). På bakgrunn av
denne helthetsvurderingen har departementet kommet til at det ikke
fremmes noen lovforslag om denne problemstillingen.
Få høringsinstanser
har uttalt seg. Klar støtte til lovfesting kommer bl.a. fra Advokatforeningen
og Finans Norge, mens klar motstand mot forslaget uttrykkes særlig
fra Markus Hoel Lie. Også Justis- og beredskapsdepartementet signaliserer
skepsis mot forslaget. Det samlete inntrykket fra høringen er at
den ikke gir noen klar retning og at den ikke gir inntrykk av at
behovet for nye regler er så stort.
Departementet viser
videre til at behovet for en slik regulering av flere grunner synes
mindre nå enn da utvalget gjorde sine vurderinger. Rettstilstanden
framstår ikke like uklar. Det vises her først og fremst til Bremangerdommen,
men også til analyse av dommen og av problemstillingen i Markus
Hoel Lies fagartikler. Departementet viser til gjennomgangen av
gjeldende rett, hvor det framgår at avtalerettslige regler i stor
grad vil gjelde også for kommuner i disse situasjonene, og at ulovfestete
regler om legitimasjon eller kombinasjonsfullmakt vil kunne komme
til anvendelse og på visse vilkår vil kunne medføre at kommunen
kan bli bundet selv om noen har gått utover sin ordinære fullmakt
eller myndighet. Bremangerdommen gir god veiledning. Den løser ikke
alle problemstillinger, og de konkrete sakene vil ofte være komplekse,
men departementet mener likevel at rettstilstanden er blitt atskillig
klarere. De omtalte fagartiklene som analyserer dommen og problemstillingen,
gir også ytterligere veiledning. En lovbestemmelse på dette området
vil uansett ikke kunne gi en klar løsning i alle de ulike tilfeller
som kan dukke opp.
Det vises i proposisjonen
til at gjeldende rett framstår hensiktsmessig og med en rimelig
balanse av de ulike hensynene som utvalget har omtalt. Departementet kan
ikke se at det er behov for å innføre nye regler som endrer rettstilstanden
i forhold til det som er gjeldende rett. Det er ikke ønskelig med
regler som i mindre grad gir legitimasjon enn det gjeldende rett
tilsier. Departementet kan ikke se at det er grunn til at kommuner
skal ha et eget lovfestet vern som sikrer dem mer enn det som følger
av gjeldende rett i slike situasjoner som det her er snakk om. Hensynet
til fellesskapets midler og det at det er et folkevalgt organ, er
viktig, men kan, etter departementets vurdering, ivaretas på andre
måter enn særlige rettsregler her. Også av hensyn til fellesskapet
og kommunens egen drift er det viktig at andre i stor grad kan stole
på avtaler og andre disposisjoner som kommunen inngår på tilsvarende
måte som ellers i samfunnet.
Dersom det skulle
lovfestes en regel med samme innhold som det som etter gjeldende
rett følger av avtalerettslige regler og rettspraksis, ville det
innebære en risiko for at regelen innebærer at andre, nye uklarheter oppstår.
Dette fordi en slik lovbestemmelse vil måtte inneholde elementer
av skjønn som alltid er vanskelig, og fordi spørsmålet er sammensatt
av en rekke elementer som er vanskelig å lovfeste presist. Et element
vil for eksempel være interesseavveiningen mellom hensynet til kommunen
og til avtaleparten. Departementet tviler derfor på om en lovbestemmelse
på dette området i seg selv skaper en klarere rettstilstand. Hvis
det skulle oppstå ulik rettspraksis knyttet til de ulike rettsreglene,
vil en uklarhet kunne øke over tid. En lovfesting vil derfor ikke
nødvendigvis forenkle reglene, men kan i verste fall, og særlig
på sikt, reise nye problemstillinger.
Til slutt nevnes
at dersom det hadde vært ønskelig å lovfeste noe om dette, er neppe
kommuneloven det mest egnete stedet. Problemstillingen dreier seg
i stor grad om avtalerett, og avtaleloven kunne således være et nærliggende
sted dersom noe skulle lovfestes. Dersom det skulle være særregler
for offentlig virksomhet, så burde det kanskje gjelde for all offentlig
virksomhet og ikke bare kommunen. I så fall ville forvaltningsloven vært
et mer nærliggende sted for en eventuell regulering.
1.9.6.2.2 Offentlig myndighetsutøvelse.
Departementet støtter
utvalgets flertall om at det ikke bør lovfestes noe i kommuneloven
om konsekvensene av manglende myndighet eller fullmakt til å fatte vedtak
som innebærer offentlig myndighetsutøvelse. Det vises til flertallets
begrunnelse og særlig det at en regulering av denne problemstillingen
heller hører hjemme i forvaltningsloven. Forvaltningsloven er nå
gjenstand for revidering, og spørsmålet bør således heller utredes
i denne sammenheng.
1.10 Overordnete styringsmodeller. Særlig om parlamentarisme
1.10.1 Videreføring av parlamentarismemodellen
1.10.1.1 Gjeldende rett
Kommuneloven regulerer
to hovedformer for politisk styring av kommunene. Den mest brukte
formen er formannskapsmodellen. Den andre hovedformen er parlamentarisk
styreform. I denne modellen overtar kommunerådet formannskapets
rolle, jf. §§ 18 til 21. I tillegg legges ledelsen av administrasjonen
til kommunerådet.
Kommunestyret er
det øverste organet i kommunen etter begge modellene, jf. § 6.
Kommunerådet har
ikke avgjørelsesmyndighet direkte etter loven, men kan på samme
måte som formannskapet få delegert myndighet av kommunestyret i alle
saker hvor ikke annet følger av lov.
Det enkelte medlemmet
av rådet kan få ansvaret for å lede deler av administrasjonen på
vegne av rådet, på liknende måte som statsråder i en regjering.
Både kommunerådet som kollegium, og de enkelte medlemmene av rådet,
er parlamentarisk ansvarlige overfor kommunestyret, jf. §§ 19 og
19 a.
1.10.1.2 Departementets vurdering
Det går fram av
proposisjonen at departementet mener at parlamentarisme som styringsmodell
er et godt og hensiktsmessig alternativ for kommuner som ønsker
det. Evaluering av modellen tyder også på det.
I likhet med det
brede flertallet i utvalget mener departementet at det bør være
opp til kommunene selv å vurdere om de ønsker å styre kommunen etter
formannskapsmodellen eller parlamentarismemodellen. Slik utvalget
peker på, tilsier hensynet til det kommunale selvstyret dette. Utvalget
vurderte også om det bør stilles krav til antall innbyggere i kommunen
for å kunne innføre parlamentarisme, men foreslo ikke dette. Departementet
er enig i denne vurderingen.
Departementet vil
videre vise til at de kommunene og fylkeskommunene som benytter
parlamentarismemodellen, i all hovedsak støtter at ordningen videreføres,
og at ingen av disse uttrykker seg konkret mot forslaget.
Departementet kan
ikke se at det er kommet innvendinger i høringsrunden som tilsier
at denne alternative modellen ikke bør videreføres. Parlamentarisme kan
likevel tenkes å ha enkelte negative konsekvenser, slik også noen
høringsinstanser peker på. Departementet mener derfor at det er
viktig å ha regler for å bøte på disse negative konsekvensene, for
eksempel regler som vil legge bedre til rette for bredere politisk
deltakelse.
1.10.2 Vilkår for innføring av parlamentarisme
1.10.2.1 Gjeldende rett
Opprinnelig var
det et krav om tilslutning fra 2/3 av kommunestyrets medlemmer for
å innføre parlamentarisk styreform. Fra 1. juli 1999 er det tilstrekkelig
med tilslutning fra minst halvparten av kommunestyrets medlemmer.
1.10.2.2 Departementets vurdering
Utvalget foreslo
å innføre et krav om 2/3-flertall av de avgitte stemmene i kommunestyret
for å innføre parlamentarisme. Det bør likevel ikke gjelde et slikt
krav til kvalifisert flertall når et kommunestyre skal stemme over
å gå tilbake til formannskapsmodellen. I disse tilfellene er det
ikke et særskilt behov for å beskytte mindretallet.
Det vises i proposisjonen
til at det i utgangspunktet skal mye til for å innføre unntak fra
lovens hovedregel om at vedtak treffes med alminnelig flertall.
Som et utgangspunkt er departementet enig med utvalget når det peker
på at et forslag om kvalifisert flertall kan være betenkelig, siden
det gir så stor myndighet til et forholdsvis lite mindretall i kommunestyret.
Forslaget har imidlertid
fått stor støtte i høringen blant de som har uttalt seg konkret
om det. Det kan tyde på at de argumentene som utvalget har tillagt
avgjørende vekt, har støtte. Departementet kan også slutte seg til disse
argumentene. Særlig vil departementet peke på hensynet til å beskytte
mindretallet. Dette fordi modellen i stor grad legger opp til å
rendyrke flertallsstyret. Departementet er også enig med utvalget
i at hensynet til parlamentarismemodellens legitimitet tilsier at
et bredt flertall i kommunestyret slutter opp om modellen.
Departementet vil
på denne bakgrunnen følge opp utvalgets forslag om å innføre krav
om 2/3-flertall for å innføre parlamentarisme som styringsform.
1.10.3.1 Gjeldende rett
Møter i folkevalgte
organer skal som hovedregel gå for åpne dører, jf. kommuneloven
§ 31 nr. 1. I parlamentarisk styrte kommuner gjelder det en særregel
for kommunerådets vedkommende. § 31 a nr. 3 sier at kommunerådet
bestemmer selv om deres møter skal være åpne, såfremt ikke § 31
pålegger rådet å lukke møtet.
1.10.3.2 Departementets vurdering
Det vises i proposisjonen
til at utvalget påpeker i kapittel 16 at hovedregelen om at møter
i folkevalgte organer skal være åpne, bør videreføres i den nye
kommuneloven.
Utvalget trekker
fram noen grunnleggende forskjeller mellom formannskapsmodellen
og parlamentarismemodellen.
Departementet slutter
seg i proposisjonen til utvalgets begrunnelse for å videreføre bestemmelsen
om at kommunerådet selv bestemmer om møter i rådet skal være åpne.
Særlig vil departementet peke på at kommunerådet står i en spesiell
stilling, siden det både er et folkevalgt organ og leder av administrasjonen.
Det gjør at kommunerådet har et annet og sterkere behov for å kunne
lukke møtene enn andre folkevalgte organ, jf. også Prop. 152 L (2009–2010)
Endringar i kommuneloven (møteoffentlegheit) side 36.
At kommunerådet
selv skal kunne bestemme om møtene skal være åpne eller lukkete,
er et inngrep i prinsippet om åpenhet. Departementet mener at kommuneloven
i stor grad skal legge til rette for en åpen og gjennomsiktig kommune.
Hensynene som taler for at kommunerådet selv må få bestemme over
dette, veier imidlertid tyngre enn hensynene som taler for åpenhet.
Departementet mener det er vanskelig å se for seg at et parlamentarisk
styresett kan fungere godt dersom kommunerådet ikke tillates selv
å bestemme om møtene skal være åpne eller lukkete.
Departementet vil
på denne bakgrunnen videreføre bestemmelsen om at kommunerådet selv
bestemmer om møter i rådet skal være åpne.
1.10.4.1 Gjeldende rett
Kommunerådet har
ansvaret for at saker som legges fram for folkevalgte organer, er
forsvarlig utredet, jf. § 20 nr. 2.
Det innebærer at
utredningen skal være faglig forsvarlig. Forhold må utredes på en
objektiv måte. Videre må de rettslige sidene av sakene utredes.
I praksis vil det likevel kunne være vanskelig å avgjøre hva som
skal til for at en utredning er å anse som forsvarlig. Det vil primært
være opp til organet selv å vurdere dette.
Selv om saker skal
være forsvarlig utredet, trenger ikke kommunerådet å innstille på
den løsningen som ut fra utredningen fortoner seg som den faglig
beste løsningen. Kommunerådet er ikke bare et «faglig» administrativt
organ. Det må som et politisk organ kunne utøve politikk i sine
vurderinger og foreta de valgene som er mest i samsvar med den politikken
rådet står for. Kravet til forsvarlig saksbehandling gjelder likevel
også i disse tilfellene.
1.10.4.2 Departementets vurdering
Det vises i proposisjonen
til at det er viktig at kvaliteten på en saksutredning er forsvarlig.
Saksutredningen skal gi det folkevalgte organet et godt grunnlag
for å treffe en avgjørelse. En faglig forsvarlig saksutredning vil også
bidra til å fremme tilliten til den kommunale saksbehandlingen og
beslutningsprosessen.
Departementet mener
det er grunnlag for å videreføre en regel i kommuneloven som stiller
krav til saksutredningen. Reglene i forvaltningsloven
gjelder kun når det skal treffes enkeltvedtak. En bestemmelse i
kommuneloven vil forankre kravene til utredning i lov også for andre
saker enn enkeltvedtak. Dels vil en slik regel også ha en pedagogisk
verdi når det gjelder å synliggjøre hvilke krav som stilles til
den kommunale administrasjonen.
Departementet deler
utvalgets vurdering av at det verken er mulig eller hensiktsmessig
å lage en lovbestemmelse som uttømmende og detaljert regulerer kravet
til saksutredning. Det er likevel mulig og hensiktsmessig å gjøre
noen tilføyelser til dagens bestemmelse for på den måten å presisere
kravet om at sakene skal være forsvarlig utredet.
Det går fram av
proposisjonen at departementet på denne bakgrunnen vil følge opp
utvalgets forslag når det gjelder kommunerådets ansvar for saksutredningen.
1.10.5 Tiltak for å styrke opposisjonens og kommunestyrets rolle i parlamentarisk styrte kommuner
1.10.5.1 Gjeldende rett
Kommuneloven regulerer
i dag ikke spørsmålene som omtales i dette punktet.
1.10.5.2 Departementets vurdering
Rapporteringsplikt for kommunerådet
Det vises i proposisjonen
til at utvalget foreslo å innføre en plikt for kommunerådet til
minst én gang i halvåret å rapportere til kommunestyret om avgjørelser det
har truffet i saker som har prinsipiell betydning.
Departementet mener
det er gode argumenter som både taler for og mot forslaget om rapporteringsplikt. Selv
om et stort flertall i høringen har støttet forslaget, har de høringsinstansene
som har gått imot forslaget, trukket fram relevante motargumenter.
Departementet ser
forslaget om rapporteringsplikt og forslaget om rett til å fremme
private forslag i sammenheng, i den forstand at forslagene skal
legge bedre til rette for bredere politisk deltakelse og innsyn
i parlamentarisk styrte kommuner. Departementet ser positivt på
tiltak som kan bidra til dette.
Utvalget har pekt
på at det er behov for en tettere og mer direkte kontakt mellom
kommunerådet og kommunestyret. Særlig gjelder dette i saker som
har prinsipiell betydning. Departementet er enig i dette. Videre
er departementet enig med utvalget i at en rapporteringsplikt kan
bidra til å øke kommunestyrets kunnskap om rådets virksomhet, og
tydeliggjøre kommunestyrets overordningsforhold overfor rådet. Det
vil kunne bygge opp kommunestyret som det viktigste folkevalgte
organet i kommunen. Departementet slutter seg også til utvalgets
vurdering om at rapporteringsplikt vil kunne være viktig i kommunestyrets
kontroll med hvordan kommunerådet utøver sin delegerte myndighet.
Noen høringsinstanser
har innvendinger mot forslaget. Det er blant annet pekt på at kommunestyret
vil få en rolle som overordnet politisk kontrollutvalg og at delegert
myndighet vil bli endret stykkevis og delt. Et hensyn bak forslaget
er å styrke kommunestyrets mulighet til å føre kontroll med rådet.
Departementet har ikke grunnlag for å vurdere om noen kommunestyrer vil
endre den delegerte myndigheten som følge av dette forslaget, men
kan uansett ikke se at en slik eventuell følge taler imot forslaget.
Departementet er
enig med Oslo kommune i at det er uheldig hvis rapporteringsplikten
feilaktig skaper forventninger hos partene eller andre om at rapporteringsplikten
gir grunnlag for «omkamp». Det er likevel liten grunn til å tro
at dette vil skje i stor grad.
Departementet har
også merket seg bekymringen for at ordningen kan framstå som unødvendig
byråkratisk, slik Oslo kommune peker på. Lovbestemmelsen skal ikke
stille særlige krav til rapporteringen, utover at den må skje minst
én gang i halvåret. Departementet understreker også at det bare
er vedtak i saker som har prinsipiell betydning, som vil omfattes
av regelen. Som utvalget peker på, kan typen saker som anses som
prinsipielle variere i ulike kommuner. Det vil derfor kunne være
hensiktsmessig at kommunestyret gir retningslinjer om hvilke saker
det ønskes rapportert på.
Det går fram av
proposisjonen at departementet etter dette vil følge opp utvalgets
forslag om at kommunerådet minst én gang i halvåret skal rapportere
til kommunestyret om vedtak i saker som har prinsipiell betydning.
Private forslag
Departementet deler
utvalgets oppfatning av at en rett for kommunestyremedlemmer til
å fremme forslag for kommunestyret vil kunne styrke og vitalisere
kommunestyret generelt, og særskilt opposisjonen. Dette vil også
kunne bidra til at viktige saker blir satt på dagsordenen. Departementet
har merket seg at ingen høringsinstanser har gått imot forslaget,
og at for eksempel Oslo kommune og Bergen kommune, som begge har parlamentarisk
styreform, har støttet forslaget.
Departementet vil
derfor videreføre forslaget fra utvalget om å gi forslagsrett til
kommunestyremedlemmer.
1.10.6 Politiske stillinger
1.10.6.1 Gjeldende rett
Kommuneloven regulerer
i dag ikke spørsmålet om det er adgang til å ansette personer i
politiske stillinger knyttet til kommunerådet eller dets medlemmer.
1.10.6.2 Departementets vurdering
Det går fram av
proposisjonen at departementet er enig med utvalget i at det er
uheldig at spørsmålet om det er adgang til å ansette personer i
politiske stillinger, ikke er regulert i kommuneloven. Departementet
har merket seg Fagforbundets høringsuttalelse om at personer som
ikke er demokratisk valgt, vil kunne påvirke kommunens politikk.
Etter departementets vurdering er dette ikke et avgjørende argument
mot den foreslåtte ordningen. Det er flere måter personer som ikke
er demokratisk valgt, kan påvirke kommunens politikk på. Slik påvirkning
vil også kunne skje på partimøter, i forbindelse med innbyggerforslag
etter § 12-1, og så videre. For øvrig mener departementet at kommunerådet
eller kommunerådene kan ha et legitimt behov for assistanse i form
av politiske stillinger.
Når det gjelder
spørsmålet om slike stillinger bør godkjennes av kommunestyret eller
ikke, kan ikke departementet se at det foreligger tungtveiende grunner for
å stille et slikt krav. Mindretallet i utvalget har pekt på at det
vil kunne føre til stor vekst i antallet politiske rådgivere hvis
kommunerådet selv skal kunne opprette slike stillinger. Departementet
er ikke overbevist om at slik vekst vil være konsekvensen, og mener
uansett at kommuneloven ikke bør inneholde regler som særlig tar
sikte på å demme opp for dette. For øvrig vil departementet peke
på at kommunestyret indirekte vil kunne øve innflytelse på antall
stillinger knyttet til kommunerådet når årsbudsjettet skal vedtas.
Departementet er
også enig med utvalget i at de som ansettes i politiske stillinger,
må fratre øvrige folkevalgte verv, og viser til utvalgets begrunnelse.
Departementet har merket seg at det ikke var noen innvendinger mot
forslaget i høringen. Det synes derfor å være bred oppslutning om
forslaget.
Departementet fremmer
i proposisjonen forslag når det gjelder politiske stillinger knyttet
til kommunerådet, i tråd med forslaget fra utvalget.
1.10.7 Støtte til grupper som ikke er med i kommunerådet
1.10.7.1 Gjeldende rett
Kommuneloven § 21
bestemmer at grupper av kommunestyremedlemmer som ikke deltar i
kommunerådet, skal sikres nødvendig utredningsmessig og kontormessig
assistanse. Det er opp til kommunestyret å fastsette nærmere regler.
1.10.7.2 Departementets vurdering
Det går fram av
proposisjonen at departementet er enig med utvalget i at ordningen
med støtte til grupper av kommunestyremedlemmer som ikke deltar
i kommunerådet, er viktig for å sikre at opposisjonen i kommunestyret
skal kunne fungere som et korrektiv og en kontrollinstans overfor
kommunerådet. Høringen har ikke avdekket argumenter mot ordningen,
og det er heller ingen høringsinstanser som har hatt innvendinger mot
forslaget.
Departementet foreslår
å videreføre bestemmelsen om støtte til grupper som ikke er med
i kommunerådet. I likhet med utvalget legger departementet ikke
opp til noen nærmere regulering av retten til slik støtte, det vil være
opp til kommunestyret å fastsette nærmere regler.
1.11.1 Ordførers myndighet og oppgaver
1.11.1.1 Gjeldende rett
Kommuneloven gir
ordføreren begrenset formell myndighet til å treffe vedtak på kommunens
vegne. Ordføreren er med og treffer vedtak sammen med andre folkevalgte
i kollegiale organer, men ellers er ordførerens formelle rolle i
hovedsak å være ordstyrer, sette dagsordenen og være rettslig representant
for kommunen.
Reglene om ordførerens
myndighet og oppgaver følger av kommuneloven § 9 samt til dels av
enkelte saksbehandlingsregler i kapittel 6.
Kommunestyret kan
gi ordføreren myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller
i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, jf. § 9 nr.
5. Hva som er av «prinsipiell betydning», er i stor grad opp til
kommunestyret selv å vurdere.
Kommuneloven § 9
nr. 3 bestemmer at ordføreren leder møtene i kommunestyret og formannskapet.
Dersom kommunestyret vil treffe vedtak i en sak som ikke er nevnt
i innkallingen, vil ordføreren etter § 34 kunne motsette seg dette.
Ordføreren er rettslig
representant for kommunen og underskriver på vegne av kommunen i
alle tilfeller hvor ikke myndigheten er tildelt andre, jf. § 9 nr.
3.
Ordføreren har videre
møte- og talerett i alle kommunale organer, unntatt kommunerådet
og organer under det. Stemme- og forslagsrett har ordføreren kun der
han eller hun er valgt inn som medlem.
Forsøk
I perioden 1999–2011
ble det gjennomført flere forsøk med direkte valg og utvidet myndighet
for ordførere.
1.11.1.2 Departementets vurdering
Det framgår av proposisjonen
at departementet mener at utvalgets generelle drøftelse av spørsmålet
om å utvide ordførerens myndighet og oppgaver er fornuftig og balansert,
og kan i det vesentlige slutte seg til denne. Departementet mener
at tiltak som kan styrke både ordførerrollen og de folkevalgtes
rolle, er positive. At ordføreren kan få tildelt noe mer myndighet
og oppgaver, kan bidra til dette. Departementet ønsker likevel ikke
at ordføreren får eller kan få så vidt mye myndighet at det går
utover andre folkevalgte eller de folkevalgte organenes mulighet
til å skjøtte sine oppgaver.
Et klart flertall
av de relativt få høringsinstanser som har gjort seg opp en mening
om forslagene, er positive til dem.
Opprette utvalg på eget initiativ
Forslaget om at
ordføreren bør kunne tildeles myndighet til å opprette enkelte typer
utvalg, er det enkeltforslaget som vekker størst motstand i høringen.
Det er likevel bare åtte høringsinstanser som eksplisitt går imot
dette forslaget, i tillegg til de tre som går imot alle forslagene.
Det har heller ikke kommet fram argumenter i høringen som taler
avgjørende imot å åpne opp for dette. Departementet mener at det
enkelte kommunestyret er godt egnet til selv å vurdere om det ønsker
å gi ordføreren en slik myndighet. At utvalgene kun skal kunne forberede
saker som ikke har prinsipiell betydning, og at disse utvalgene
ikke kan få avgjørelsesmyndighet, tilsier at kommunestyrets eller
andre folkevalgte organers myndighet ikke svekkes. Departementet
fremmer i proposisjonen forslag om at ordføreren bør kunne tildeles
myndighet til å opprette enkelte typer utvalg.
Forslagsrett i folkevalgte organer
der ordføreren ikke selv er medlem
Utvalget har videre
foreslått å lovfeste forslagsrett for ordføreren i folkevalgte organer
der ordføreren ikke er medlem. Departementet deler utvalgets begrunnelse for
forslaget, om at ordføreren gjerne kjenner sakene godt og vil kunne
være sentral i å bidra konstruktivt. Riktignok ville det kunne være
uheldig med en situasjon hvor en ordfører i svært stor grad benytter
forslagsretten på en måte som faktisk svekker de andre medlemmenes ønske
og vilje til å benytte sin tale- og forslagsrett. Departementet
antar imidlertid at dette ikke vil være en særlig praktisk problemstilling.
Departementet er
i tvil om en slik forslagsrett bør lovfestes, eller om det bør overlates
til kommunestyret å vurdere om det ønsker å delegere forslagsrett
til ordføreren. Hensynet til lovens systematikk tilsier at forslagsretten
lovfestes. Departementet mener også at dette er en formalisering
av ordførerens mulighet til å fremme forslag. Det gir mer ryddighet
når man vet at det faktisk er ordføreren som står bak et forslag.
Departementet fremmer
i proposisjonen forslag om at ordførerens forslagsrett blir fastsatt
i lov.
Treffe vedtak i hastesaker
Utvalget har videre
foreslått at ordføreren skal kunne få tildelt myndighet til å treffe
vedtak i hastesaker. Departementet mener at man i utgangspunktet
bør være varsom med å åpne for at enkeltpersoner skal kunne treffe
vedtak i saker som har prinsipiell betydning. Departementet er likevel
enig med utvalget i at dette forslaget vil kunne utgjøre en praktisk
og hensiktsmessig ordning. At lovens vilkår for å treffe hastevedtak
må være oppfylt, er med på å gjøre ordningen mindre betenkelig.
Det at kommunestyret eventuelt må delegere denne myndigheten, og
har adgang til å trekke den delegerte myndigheten tilbake, er også
en sikkerhetsventil mot at ordføreren treffer vedtak i større grad
enn det som er ønskelig og nødvendig. Departementet fremmer etter
dette forslag i proposisjonen om at ordføreren skal kunne få tildelt
myndighet til å treffe vedtak i hastesaker.
Treffe vedtak i saker som ikke
har prinsipiell betydning
Forslaget om å videreføre
adgangen til å delegere myndighet i saker som ikke er av prinsipiell
betydning, har fått liten oppmerksomhet i høringen. Departementet
er enig med utvalget i at denne delegeringsadgangen bør videreføres.
Rapportering
Det går fram av
proposisjonen at departementet er enig med utvalget i at ordføreren
bør pålegges en plikt til å rapportere til kommunestyret om hvordan
den delegerte myndigheten er benyttet. Departementet viser til at
ingen høringsinstanser har reist noen innvendinger. I likhet med
utvalget understreker departementet at det må være opp til kommunestyret
å fastsette nærmere retningslinjer for rapporteringen.
1.11.2.1 Gjeldende rett
Det følger av kommuneloven
§ 9 nr. 1 at ordføreren velges av kommunestyret og blant formannskapets medlemmer.
Den som har vært ordfører eller varaordfører de siste fire årene,
kan nekte valg til begge vervene.
Valget av ordfører
skal etter kommuneloven § 17 nr. 2 gjøres på kommunestyrets konstituerende
møte. Kommunestyret velger ordføreren ved et alminnelig flertallsvalg,
og ved eventuell stemmelikhet blir valget avgjort ved loddtrekning,
jf. § 38.
Varaordfører velges
på samme måte som ordføreren.
Ved parlamentarisk
styreform, hvor det ikke er noe formannskap, velges ordføreren og
varaordføreren blant kommunestyrets medlemmer, jf. § 9 nr. 1 annet ledd.
For øvrig gjelder de samme reglene for valg av ordfører og varaordfører.
Kommuneloven åpner
ikke for direkte valg av ordfører. Det har imidlertid vært gjennomført
forsøk i flere kommuner med slikt direkte valg.
1.11.2.2 Departementets vurdering
De ordinære bestemmelsene om
valg av ordfører
Utvalget har foreslått
i hovedsak å videreføre reglene om valg av ordfører, men at ordføreren
skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Departementet konstaterer
at forslaget er svært lite kommentert i høringsrunden.
Utvalget viser til
at den foreslåtte ordningen er enklere og bedre å gjennomføre valgteknisk.
Den andre delen av begrunnelsen er at ordningen vil kunne forhindre
enkelte prinsipielle uheldige konsekvenser av utvalgets forslag
til nye regler om kjønnsbalanse ved forholdsvalg.
Departementet følger
ikke opp utvalgets forslag om nye regler ved kjønnsbalanse ved forholdsvalg.
Det er derfor ikke nødvendig å ta hensyn til dette momentet ved
vurderingen av de ordinære bestemmelsene om valg av ordfører.
Videre er departementet
usikker på om utvalgets forslag er enklere og bedre å gjennomføre
valgteknisk. Så langt departementet er kjent med, har det ikke oppstått
nevneverdige problemer med dagens ordning hvor kommunestyret først
velger formannskap og deretter velger ordføreren blant formannskapets
medlemmer. Ved å videreføre dagens ordning vil det ikke være behov for
særregler for å sikre at ordføreren får plass i formannskapet.
Det går fram av
proposisjonen at departementet på denne bakgrunnen ikke vil følge
opp utvalgets forslag om at ordføreren skal velges blant kommunestyrets medlemmer,
men videreføre gjeldende rett.
Utvalget foreslår
at det tas inn en generell bestemmelse om at den som ikke på forhånd
har samtykket til å stille til valg, ikke skal kunne velges. Departementet slutter
seg i proposisjonen både til forslaget og utvalgets begrunnelse
for dette.
Direkte valg av ordfører som
alternativ valgordning
Utvalget har foreslått
direkte valg av ordfører. Det vises i proposisjonen til at departementet
mener utvalget har foretatt en grundig drøftelse av spørsmålet.
Departementet registrerer at høringsinstansene er delt, men at det
er noen flere som gir sin støtte til forslaget enn de som går imot.
Både for- og motargumentene som høringsinstansene har benyttet,
er i all hovedsak de samme som utvalget peker på.
På den ene siden
er departementet enig i at hensynet til det kommunale selvstyret
og den kommunale handlingsfriheten isolert sett taler i retning
av å videreføre utvalgets forslag.
På den andre siden
mener departementet at argumentene som handler om økt interesse
for lokalpolitikk og liknende, ikke kan tillegges stor vekt. Departementet viser
til utvalgets oppsummering av evalueringen av forsøkene med direkte
valg. Der peker utvalget på at det ble registrert en viss økt interesse
for og engasjement i valgkampen i forsøkskommunene og for lokale
saker generelt. Likevel viste evalueringen at valgdeltakelsen ikke økte,
og at deltakelsen til ordførervalget var noe lavere enn til kommunestyrevalget.
Departementet mener også, i likhet med flere høringsinstanser, at
det vil være uheldig hvis det velges en ordfører som har svak støtte
i kommunestyret. Videre vil departementet vise til at en ordfører
som har kommunestyrets flertall bak seg, også kan ha større legitimitet
blant innbyggerne. Dette vil også kunne gi mer oversiktlige styringsforhold
for innbyggerne.
Det framgår av proposisjonen
at departementet etter dette ikke vil følge opp forslaget fra utvalget
om direkte valg av ordfører.
1.12.1 Gjeldende rett
Kommunale foretak
er en del av kommunen som juridisk person og drives dermed som en
del av kommunens virksomhet, jf. kommuneloven § 61.
1.12.1.1 Foretakets ledelse
Foretaket ledes
av et styre og en daglig leder, jf. kommuneloven § 64. Kommunestyret
velger styremedlemmene. Styret er direkte underordnet kommunestyret, og
daglig leder er direkte underordnet styret. For daglig leder innebærer
dette at vedkommende ikke står i noe underordningsforhold til kommunens
administrasjonssjef. Styret har myndighet til å treffe avgjørelse
i alle saker som gjelder foretaket og dets virksomhet, innenfor
rammen av det formålet kommunestyret har fastsatt i vedtektene.
Myndigheten vil imidlertid være begrenset av de budsjettfullmaktene
kommunestyret gir. Kommunestyret kan også begrense styrets myndighet
gjennom sin generelle instruksjonsmyndighet. Administrasjonssjefen
kan på sin side instruere foretakets ledelse om å utsette iverksettelsen
av en sak til kommunestyret har behandlet saken, jf. kommuneloven
§ 72.
1.12.1.2 Økonomiforvaltningen
Kommunelovens regler
om økonomiforvaltning gjelder for foretaket. Det er ikke noe skille
mellom foretakets og kommunens økonomi.
Kommunale foretak
skal i utgangspunktet følge de samme budsjett- og regnskapsregler
som den øvrige kommunale virksomheten. Foretak som driver næringsvirksomhet,
har adgang til å følge regnskapslovens regler.
1.12.1.3 Forholdet til forvaltningsloven, offentlighetsloven og kommuneloven for øvrig
Foretaket vil som
en del av kommunen være omfattet av forvaltningsloven og offentlighetsloven.
Også de andre reglene i kommuneloven gjelder for foretaket. Kapittel
6 om saksbehandlingsregler i folkevalgte organer gjelder likevel
ikke for foretak, med unntak av enkelte bestemmelser.
Særlig viktig her
er at reglene om møteoffentlighet også gjelder for foretak.
1.12.1.4 Habilitetsregelen i forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e
Forvaltningsloven
§ 6 første ledd bokstav e, jf. § 10, inneholder en bestemmelse om
automatisk inhabilitet for tjenestemann eller folkevalgt som også
har en ledende stilling eller er medlem av styret eller bedriftsforsamlingen
i et selskap, når saker hvor selskapet er part, skal behandles i
et folkevalgt organ eller i administrasjonen i kommunen. Det er
i samme bestemmelse tilsvarende inhabilitetsregel for samme rollekombinasjon
i et samvirkeforetak, en forening, en sparebank eller en stiftelse.
Bestemmelsen gjelder
ikke for styremedlemmer eller personer i ledende stillinger i kommunale
foretak. Kommunale foretak er ikke selvstendige rettssubjekter og
er ikke omfattet av selskapsbegrepet.
1.12.1.5 Parlamentarisk styrte kommuner
Det gjelder enkelte
særregler for kommunale foretak i kommuner med parlamentarisk styreform.
Kommuneloven § 62 nr. 2, som trådte i kraft 1. juli 2016, gir kommunestyret
en generell adgang til å delegere sin myndighet etter bestemmelsene
i kapitlet om kommunale foretak til kommunerådet. Myndighet til
å opprette eller nedlegge et kommunalt foretak kan likevel ikke delegeres.
Kommunerådet kan videredelegere myndigheten sin til enkeltmedlemmer
av rådet, med mindre kommunestyret har bestemt noe annet. Videre
kan det i vedtektene fastsettes at daglig leder skal ansettes av kommunerådet,
jf. § 70.
1.12.2 Departementets vurdering
1.12.2.1 Generelt om kommunale foretak
Departementet viser
i proposisjonen til at IRIS-rapporten Kommunale foretak – konsekvenser
for folkevalgt styring og lokaldemokrati (2012) viste at foretaksformen
var etterspurt og velfungerende og at utvalget har foreslått i hovedsak
å videreføre gjeldende regulering. Det vises videre til at et klart
flertall av høringsinstansene har avgitt høringsuttalelser som baserer
seg på at adgangen til å benytte kommunale foretak for å løse kommunale
oppgaver opprettholdes. Departementet slutter seg i proposisjonen
til utvalgets vurderinger av at foretaksformen bør videreføres i
ny lov.
1.12.2.2 Rollekombinasjonen styremedlem i kommunalt foretak og folkevalgt eller tjenestemann i kommunen
Et flertall av høringsinstansene
er imot utvalgets forslag om å innføre valgbarhetsbegrensinger,
men mange av disse instansene synes å legge til grunn at dobbeltrollen
kan være problematisk, og argumenterer for at det isteden bør innføres
habilitetsregler.
Vurderingen av hvorvidt
dobbeltrollen framstår som problematisk eller ikke, avhenger av
hvordan man ser på kommunale foretak i den kommunale organiseringen.
På den ene siden kan slike foretak sammenliknes med kommunens faste
utvalg.
Departementet mener
imidlertid at kommunale foretak har mer til felles med selskaper
som er egne rettssubjekter.
Departementet mener
at dersom et kommunestyremedlem også sitter i styret i et kommunalt
foretak, vil det kunne være en fare for at de øvrige kommunestyremedlemmer
ikke engasjerer seg i saker som gjelder foretaket. Valgbarhetsbegrensingen
vil derfor kunne bidra til at et bredere utvalg av de folkevalgte
involverer seg i styringen av foretaket framfor at slike saker bare
engasjerer det kommunestyremedlemmet som sitter i foretakets styre.
Som kartleggingen av kommunale foretak påpeker, kan et kommunestyremedlem
som også er styremedlem i et kommunalt foretak, bli mistenkt for
å løpe foretakets ærend. Dette er egnet til både å svekke tilliten
til kommunestyremedlemmet og den politiske styringen av det kommunale
foretaket generelt.
En del høringsinstanser
mener at det er bedre å håndtere kommunestyremedlemmers dobbeltrolle ved
å innføre habilitetsregler. Det innebærer at kommunestyremedlemmer
fortsatt kan være styremedlem i et kommunalt foretak, men at de
må fratre når kommunestyret behandler saker hvor foretaket er part.
Departementet mener at valgbarhetsregler er mer hensiktsmessige
enn habilitetsregler. Vervet som styremedlem i det kommunale foretaket
er av underordnet betydning og som regel avledet av vervet som kommunestyremedlem,
altså at vervet som styremedlem skyldes at personen sitter i kommunestyret.
Det er derfor uheldig at kommunestyremedlemmet må fratre det sentrale
vervet som folkevalgt.
Ettersom kommunale
foretak er i samme rettssubjekt som kommunen og en del av kommunens
kjernevirksomhet, vil dobbeltroller kunne oppstå langt oftere enn
når et kommunestyremedlem sitter i styret for andre foretak. Habilitetsregler
vil derfor kunne svekke kommunestyrets eierfunksjon. Departementet
mener det er viktig at et valgt kommunestyremedlem kan delta når
kommunestyret som er eierorgan behandler saker som dreier seg om
det kommunale foretaket.
Relativt mange høringsinstanser
uttrykker motstand mot forslaget og peker på hensynet til kompetanse
og kunnskapsflyt. Departementet mener at forsvarlig saksutredning
og større oppmerksomhet på eierstyring, herunder forslaget om en
årlig eierskapsmelding, vil kunne heve kommunestyrets kompetanse
og sikre nødvendig kunnskapsflyt. Departementet mener det heller ikke
er avgjørende at valgbarhetsbegrensningen gir mindre handlingsrom
for kommunale foretak enn for aksjeselskaper. At det kommunale foretaket
er en del av kommunen, innebærer at foretaket er tettere knyttet
til kommunen enn et interkommunalt selskap eller et aksjeselskap.
Departementet fremmer etter dette forslag om valgbarhetsbegrensinger
for kommunestyremedlemmer.
Departementet slutter
seg videre til utvalgets konklusjon om at det ikke bør innføres
tilsvarende valgbarhetsbegrensninger for andre folkevalgte enn kommunestyremedlemmer.
Begrunnelsen for dette er at det er kommunestyret som har eierstyringen
av det kommunale foretaket, oppretter foretaket, velger styre og
fastsetter vedtekter og de økonomiske rammene for foretaket. Når
det gjelder parlamentarisk styrte kommuner, er det, som utvalget
påpeker, ikke mulig å være medlem av styret i et foretak og samtidig
være medlem av kommunerådet.
Etter gjeldende
rett er administrasjonssjefen i kommunen og dennes stedfortreder
avskåret fra å sitte i styret i et kommunalt foretak. Det samme
gjelder den som er ansvarlig for regnskapet i et kommunalt foretak.
Departementet slutter seg til utvalgets konklusjon om at disse reglene
bør videreføres.
1.12.2.3 Parlamentarisk styrte kommuner
Departementet slutter
seg i proposisjonen til utvalgets konklusjon om at gjeldende modell
for eierstyring av kommunale foretak i parlamentarisk styrte kommuner
bør videreføres i ny kommunelov.
Bestemmelsen er
parallell med bestemmelsen om kommunedirektørens ansvar for tilsvarende
rapportering til kommunestyret.
1.13 Valgbarhet, ombudsplikt og suspensjon mv.
1.13.1 Valgbarhet, ombudsplikt og fritak
Valgbarhet
Valgbarhet til kommunestyret
blir regulert av valgloven § 3-3, mens valgbarhet til andre folkevalgte
organer i kommunen følger av kommuneloven § 14. Med andre folkevalgte
organer menes for eksempel formannskap, faste utvalg, kommunedelsutvalg,
kontrollutvalg, kommuneråd og kommunale nemnder opprettet i medhold
av andre lover. Reglene er i hovedsak de samme i begge lovene. Se
omtale i proposisjonen.
Ombudsplikt
Ombudsplikten innebærer
både en plikt til å stille til valg dersom man blir ført opp på
en liste, og en plikt til å ta på seg vervet og fungere i vervet
ut valgperioden dersom man blir valgt. Kommuneloven § 14 nr. 1 regulerer
ombudsplikten ved valg til de mest sentrale av de øvrige folkevalgte
organene i kommunen.
Fritak
Rett til fritak
etter at man er valgt inn i et folkevalgt organ, følger av kommuneloven
§ 15 nr. 2.
1.13.1.2 Departementets vurdering
Valgbarhet
Departementet foreslår
i proposisjonen i likhet med utvalget å videreføre hovedregelen
om at den som har stemmerett ved kommunestyrevalg og som er bosatt
i kommunen på tidspunktet for valget, er valgbar til kommunale folkevalgte
organer. Det er et viktig demokratisk prinsipp at færrest mulig
bør utelukkes fra valg til disse organene, og at politisk deltakelse
i utgangspunktet bør være åpent for alle. Departementet foreslår å
videreføre regelen om at alle som ikke har nådd stemmerettsalderen,
men som for øvrig fyller vilkårene for valgbarhet og stemmerett,
er valgbare til folkevalgte organer i kommunen. Personer som er
under stemmerettsalder vil imidlertid ikke være pliktige til å ta
imot valg.
Personer som besitter
enkelte funksjoner, er ikke valgbare. Begrunnelsen for dette er
at det er viktig å unngå sammenblanding av administrative og politiske funksjoner.
For å sikre bred representasjon er det imidlertid viktig å sikre
at de stillingskategoriene som utelukkes fra valg, ikke blir for
omfattende. Departementet støtter utvalgets forslag om i hovedsak
å videreføre de stillingskategoriene som utelukkes fra valg til
kommunale organer. Det gjelder fylkesmann, assisterende fylkesmann,
kommunedirektøren i kommunen eller fylkeskommunen og hans eller
hennes stedfortreder, sekretærer for kommunestyret eller fylkestinget,
den som har ansvar for regnskapsfunksjonen i kommunen eller fylkeskommunen,
den som foretar revisjon av kommunen eller fylkeskommunen, lederen
av sekretariatet for kontrollutvalget i kommunen eller fylkeskommunen og
ansatte i sekretariatet i kommunerådet eller fylkesrådet som har
fått delegert myndighet fra rådet.
Utvalget foreslår
at lederen av sekretariatet for kontrollutvalget skal være utelukket
fra valg til kommunale folkevalgte organer. Forslaget er nytt i
forhold til gjeldende rett. Forum for kontroll og tilsyn støtter
i sin høringsuttalelse forslaget, men mener det bør utredes hvorvidt
også andre ansatte i sekretariatet bør utelukkes fra valg. Departementet
er enig i at de hensyn som gjør seg gjeldende for lederen av sekretariatet
for kontrollutvalget, også gjør seg gjeldende for andre ansatte
i sekretariatet. Departementet er videre enig i at sekretariatet
for kontrollutvalget og revisor i denne sammenhengen har sammenliknbare
roller. Departementet mener det er viktig å beholde prinsippet om
at færrest mulig bør utelukkes fra valg. Samtidig har kontrollutvalget
en spesiell rolle, og det er viktig å sikre tillit til at kontrollutvalget
er uavhengig.
Departementet foreslår
i proposisjonen at ansatte i sekretariatet for kontrollutvalget
skal utelukkes fra valg til kommunale folkevalgte organer. Reglene
gjelder uavhengig av hvordan kontrollutvalgssekretariatet er organisert.
Også «leder av forvaltningsgren
i kommunen» omfattes av de stillingene som er utelukket fra valg.
Hvilke stillingskategorier som omfattes av betegnelsen leder av forvaltningsgren,
har vært uklart i dagens kommunelov. Departementet støtter utvalgets
forslag om å endre betegnelsen til «kommunalsjefer, etatssjefer
og ledere på tilsvarende nivå». At begrensningen gjelder for ledere
på tilsvarende nivå, innebærer at det må gjøres en konkret vurdering
i den enkelte kommune ut fra hvordan administrasjonen er organisert.
Ledere av enkeltstående virksomheter vil som hovedregel være valgbare,
hvilket er en videreføring av gjeldende rett. Dette vil typisk dreie
seg om rektorer ved skoler og ledere for sykehjem og barnehager.
Det vil også kunne oppstå rollekonflikter for slike ledere, men
departementet er enig i utvalgets vurdering av at virksomhetsledere
ikke er en så sentral del av ledelsen i kommunen at det tilsier
at de ikke bør være valgbare. Dersom det skulle oppstå rollekonflikter
knyttet til disse ledernes deltakelse i folkevalgte organer, bør
det være tilstrekkelig å falle tilbake på habilitetsreglene i forvaltningsloven
og kommuneloven. Departementet foreslår å videreføre at en folkevalgt
ikke taper sin valgbarhet dersom vedkommende konstitueres i en stillingskategori
som ville gjort at vedkommende normalt ville tapt valgbarheten.
Valgloven § 3-3
regulerer valgbarhet til kommunestyret. Departementet mener ordlyden
i de to bestemmelsene, som er begrunnet i de samme hensynene, bør være
lik. Departementet foreslår derfor at valgloven § 3-3 tredje ledd
bokstav b, som regulerer utelukkelse fra valg til kommunestyret
for «leder av forvaltningsgren», også endres, slik at betegnelsene
blir like i de to lovene.
Kandidater som er
oppført på valgliste ved kommunestyre-, fylkestings- eller stortingsvalg,
kan ikke velges til stemmestyret i den aktuelle kommunen. Departementet
foreslår i likhet med utvalget at regelen videreføres, men med en
justering i ordlyden slik at loven viser til valgdistrikt.
De folkevalgte organene
som etter gjeldende rett omfattes av bestemmelsene om valgbarhet
mv., er formannskap, faste utvalg, kommunedelsutvalg, kontrollutvalg,
kommuneråd og kommunale nemnder opprettet i medhold av andre lover.
Departementet foreslår, i likhet med utvalget, å videreføre at valgbarhetsreglene skal
gjelde for disse organene. Departementet foreslår imidlertid at
formannskap ikke nevnes konkret i bestemmelsen. Medlemmene i formannskapet
velges blant medlemmene i kommunestyret, og valgbarhet og ombudsplikt
er regulert gjennom valgloven.
Det går fram av
proposisjonen at departementet støtter utvalgets forslag om å gjøre
reglene om valgbarhet og ombudsplikt gjeldende for flere folkevalgte
organer enn de som omfattes av bestemmelsene i dag. Styrer i for
eksempelvis kommunale foretak er folkevalgte organer, selv om verv
i enkelte av disse organene kanskje kan sies å være mindre politiske
enn andre folkevalgte verv. Det avgjørende må likevel være at organet
er folkevalgt. Etter dagens regler kan for eksempel fylkesmann, administrasjonssjef
eller etatsledere være valgbare til slike styrer. Departementet
er enig med utvalget i at det er viktig å ha et tydelig skille mellom
folkevalgte og administrasjon, og mener det bør gjenspeiles for
flere typer folkevalgte organer enn i dag. Det foreslås derfor at reglene
om valgbarhet i tillegg skal gjelde for følgende organer
-
felles, folkevalgt
nemnd i vertskommunesamarbeid
-
styre for institusjon
-
styrer som kommunerådet
oppretter for å lede deler av den kommunale virksomheten
-
styringsorgan for
et interkommunalt politisk råd
-
representantskap
og andre styringsorganer for kommunalt oppgavefellesskap
-
styre for kommunalt
eller fylkeskommunalt foretak.
Departementet
foreslår i proposisjonen at kravet om å være bosatt i kommunen likevel
ikke skal gjelde for styre for en institusjon, styre etter § 10-8,
styringsorgan for kommunalt oppgavefellesskap med unntak av representantskapet,
og styre for kommunalt foretak. Bakgrunnen er at disse organene
har et mindre politisk preg.
Ved valg til representantskapet
i et interkommunalt politisk råd foreslås det at alle kan velges,
også de uten stemmerett, og at bostedskravet ikke skal gjelde. Det stilles
likevel krav til at kandidaten skriftlig har samtykket. Departementet
foreslår videre et unntak ved at kommunedirektøren, dennes stedfortreder,
kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende nivå skal kunne
være valgbare til underordnete styringsorganer i kommunale oppgavefellesskap.
Departementet foreslår
å videreføre reguleringen av valg til kommunedelsutvalg der kommunestyret
kan vedta at bare de som er innført i folkeregisteret som bosatt
i kommunedelen, er valgbare til kommunedelsutvalg.
Departementet foreslår
i likhet med utvalget at valgbarhetsreglene for kontrollutvalget
videreføres. Reglene for valgbarhet til kontrollutvalget
følger av lovforslaget § 23-1. Minst ett av kontrollutvalgets medlemmer
skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Det følger av lovforslaget
§ 7-3 andre ledd at den som er medlem av kontrollutvalget ikke kan
velges til verv som for eksempel ordfører, varaordfører, medlem
eller varamedlem av formannskap mv.
Det foreslås også
å videreføre reglene om at den som er ansvarlig for regnskapet i
kommunalt foretak ikke er valgbar til styret i foretaket. Den som
er ansvarlig for regnskapet eller foretar revisjon av interkommunalt politisk
råd eller kommunalt oppgavefellesskap, skal heller ikke være valgbar
til representantskapet eller andre styringsorganer for virksomheten.
Departementet foreslår
også å videreføre regelen om at den som er kandidat ved kommunestyrevalg
ikke er valgbar til stemmestyret etter valgloven.
Departementet foreslår
også å videreføre regelen om at en kandidat som ellers ville vært
utelukket fra valg på grunn av sin stilling, likevel er valgbar
hvis han eller hun har fratrådt stillingen når organet trer i funksjon.
Ombudsplikt
Departementet foreslår
i proposisjonen å videreføre ombudsplikten for valg til kommunale
organer i lovforslaget § 7-2 tredje ledd, som sier at den som er
valgbar, også plikter å ta imot valg.
Departementet foreslår,
i likhet med utvalget, å endre reglene om ombudsplikt i kommuneloven.
Departementet følger opp OSSEs anmodning om å gjennomgå reguleringen
av ombudsplikten også for valg til kommunale folkevalgte organer.
Departementet foreslår at det skal innhentes samtykke for at en
kandidat skal være valgbar og forpliktet til å ta imot valg til
folkevalgt organ som nevnt i lovforslaget § 7-2. Noen få høringsinstanser
kommenterer, og de fleste understreker at det fortsatt bør være
en streng ombudsplikt.
Ved kommunestyrevalg
som reguleres av valgloven, blir kandidatene tilskrevet av valgstyret
og gitt en frist for eventuelt å erklære at vedkommende ikke ønsker
å stille til valg. Dersom denne eller en liknende ordning skal innføres
for valg til alle øvrige folkevalgte organer som kan opprettes i
løpet av hele kommunestyreperioden, vil det kunne kreve en del administrativt
arbeid. Departementet er enig med utvalget i at å pålegge forslagsstilleren
å innhente slikt samtykke er en enklere måte å sikre at den som
velges, ønsker vervet.
Uttreden
Departementet foreslår
i proposisjonen å videreføre kravet om at en folkevalgt må oppfylle
valgbarhetskriteriene gjennom hele valgperioden. Den som ikke lenger
oppfyller kravene til valgbarhet, trer endelig ut av organet. Et
eksempel vil være der en folkevalgt flytter ut av kommunen. Departementet
foreslår å videreføre gjeldende særregel om at en folkevalgt som
er registrert som utflyttet fra kommunen og derfor ikke lenger er
valgbar, likevel kan tre inn igjen i vervet hvis han eller hun flytter
tilbake innen to år.
Fritak
Det vises i proposisjonen
til at plikten til å stå i vervet når man først er valgt, er en
viktig side av ombudsplikten. Departementet legger til grunn at
deltakelse er en borgerplikt og at alle har et ansvar for å bidra
til at fellesskapet fungerer hensiktsmessig. Ombudsplikten bidrar
både til rekruttering til folkevalgte verv og til å gi velgerne
et bredt utvalg av kandidater å velge mellom. Dette er viktige forhold
i et representativt demokrati. Dersom folkevalgte fritt kan si fra
seg vervet, vil det kunne føre til store utskiftninger av medlemmer
i organet. En slik utvikling vil være negativt for kontinuiteten
i organet. Det vil også kunne medføre problemer med å besette alle
vervene. Av respekt for velgerne er det også viktig at de som er
valgt til kommunestyret, som den klare hovedregel står i vervet
hele perioden.
At det i enkelte
tilfeller likevel er mulig å få fritak er viktig for å balansere
plikten til å stå i vervet. Dersom det er svært vanskelig å få fritak
fra et folkevalgt verv etter at man er valgt, kan dette føre til
at personer som i utgangspunktet er motiverte til å ta på seg verv,
likevel ikke ønsker å stille til valg.
Departementet støtter
i proposisjonen utvalgets forslag om i hovedsak å videreføre reglene
for å få fritak fra folkevalgte verv. Dagens regler gir en god avveining mellom
den plikt enhver har til å bidra til fellesskapet og muligheten
til å få fritak dersom den folkevalgte kommer i en situasjon som
gjør det belastende å fortsette i vervet. Forslaget innebærer at
en folkevalgt kan søke om fritak fra vervet sitt dersom det fører
til «vesentlig ulempe» for ham eller henne. Med vesentlig ulempe
legges listen for fritak fortsatt høyt. Det er først og fremst søkerens
arbeidsforhold, sykdom og andre sterke velferdsgrunner bestemmelsen
fortsatt vil sikte til. Det vil måtte gjøres en konkret vurdering
i det enkelte tilfellet. Ulempen må være for den folkevalgte.
Departementet støtter
også utvalgets forslag om at det skal legges vekt på om grunnlaget
for søknaden om fritak var kjent på det tidspunktet den folkevalgte
samtykket i å bli valgt. Selv om et forhold er kjent, kan en vesentlig
endring i situasjonen innebære at forholdet allikevel kan kvalifisere
som fritaksgrunn.
Mindreårige er valgbare
til folkevalgte organer. Departementet støtter også utvalgets forslag
om at mindreårige som velges inn i folkevalgte verv, skal ha krav på
fritak hvis han eller hun søker om det.
Departementet foreslår
i proposisjonen at kommunestyret skal kunne frita for vervet midlertidig
eller for resten av valgperioden. Dette er en videreføring av gjeldende
rett. Departementet støtter forslaget fra utvalget og mener at hensynet
til arbeidet i organet og hensynet til forutberegnelighet tilsier
at den folkevalgte som har midlertidig fritak for en bestemt periode
ikke skal ha rett til å tre inn i vervet igjen før permisjonstiden
er utløpt.
Suspensjon
Dersom det er utferdiget
siktelse eller tiltale mot en folkevalgt for enkelte straffbare
forhold, kan kommunestyret etter kommuneloven § 15 nr. 3 vedta å
suspendere en folkevalgt fra vervet inntil saken er rettskraftig
avgjort. For at siktelsen eller tiltalen skal kunne føre til suspensjon
fra vervet, må forholdet være knyttet til utøvelse av verv eller
tjeneste for kommunen. Dette tilknytningskravet gjelder imidlertid
ikke for overtredelser etter straffeloven §§ 151 til 154 (straffbare
handlinger i tilknytning til valg).
Det er kommunestyret
selv som kan suspendere en folkevalgt fram til saken er rettskraftig
avgjort. Retten kan når straffesaken er til behandling eventuelt
frata den folkevalgte retten til å utøve vervet ved å idømme rettighetstap,
jf. straffeloven § 56.
Frata en person vervet som folkevalgt
Vi har i Norge i
dag ingen bestemmelser som åpner for at kommunestyret kan frata
en folkevalgt vervet. Det er kun domstolene, jf. straffeloven § 56
og 58, som kan fradømme en folkevalgt vervet i forbindelse med en straffesak.
Kommuneloven åpner
i en viss grad for å omorganisere eller nedlegge folkevalgte organer,
se for eksempel § 10 nr. 6.
1.13.2.2 Departementets vurdering
Suspensjon
Det vises i proposisjonen
til at ombudsplikten er et grunnleggende demokratisk prinsipp. Den
lovforankrete beskyttelsen av ombudsplikten videreføres i forslaget til
ny kommunelov, jf. lovforslaget § 7-2. Den adgangen kommunestyret
har til å suspendere en folkevalgt er et unntak fra ombudsplikten.
I enkelte tilfeller kan det svekke tilliten til kommunen som sådan
dersom den folkevalgte får fortsette i vervet. Adgangen til å suspendere
gjelder kun i perioden fra det er tatt ut siktelse eller tiltale
i en straffesak og fram til retten har avsagt rettskraftig dom om
eventuelt å frata en folkevalgt vervet. Straffeloven har bestemmelser
om rettighetstap i §§ 56 og 58, der det blant annet framgår at verv
som medlem av kommunestyre, fylkesting eller Stortinget kun kan fratas
for valgperioden.
Departementet foreslår
i proposisjonen i likhet med utvalget at dagens regel for suspensjon
av folkevalgte videreføres. Bestemmelsen gir kommunestyret selv
myndighet til å suspendere en folkevalgt som er siktet eller tiltalt
for enkelte straffbare forhold i tilknytning til vervet.
En folkevalgt kan
bare suspenderes dersom det er tatt ut siktelse eller tiltale mot
vedkommende for et eller flere av de konkret angitte straffbare
forholdene som er nevnt i lovforslaget § 7-11, og forholdet er knyttet
til utøvelse av verv eller tjeneste. Departementet foreslår, i likhet
med utvalget, å videreføre de straffebestemmelsene som i dag følger
av kommunelovens bestemmelse om suspensjon. I tillegg foreslås det
å inkludere straffeloven §§ 209 og 210, som gjelder brudd på taushetsplikt og
grovt brudd på taushetsplikt. Fram til 2015 var straffebestemmelsene
om brudd på taushetsplikten blant de bestemmelsene som kunne gi
grunnlag for suspensjon. Disse falt imidlertid bort da kommuneloven
ble endret som følge av ny straffelov. Departementet mener denne
endringen ikke var tilsiktet.
Departementet foreslår
i likhet med utvalgets flertall at loven får en bestemmelse som
utvider adgangen til å suspendere ordfører, og at dette skal omfatte
alvorlige straffbare forhold som ikke er i tilknytning til vervet som
folkevalgt. Folkevalgte har rett og plikt til å stå i vervet ut
valgperioden, og departementet er enig i at dette hensynet fortsatt
skal ha en sterk beskyttelse. Manglende tillit til ordfører vil
imidlertid bidra til svekket tillit til kommunen som sådan.
Departementet mener
denne adgangen til å suspendere ordfører skal være snever, og at
grunnlaget må omhandle alvorlige straffbare forhold. Det må være
et forhold med en strafferamme på fengsel i mer enn tre år. Adgangen
bør begrenses til der det er tatt ut tiltale. Det foreslås videre
som vilkår at et suspensjonsvedtak må få 2/3 av de avgitte stemmene
i kommunestyret. De høringsinstansene som støtter forslaget, sier
seg enige i vilkårene for å kunne suspendere ordfører.
Det vil kun være
i spesielle og alvorlige tilfeller det vil være aktuelt å benytte
adgangen til å suspendere ordfører. Der ordfører selv ser at han
eller hun ikke kan ivareta sitt verv, kan vedkommende selv be om
fritak.
Flere høringsinstanser
mener varaordføreren bør kunne suspenderes på samme måte som ordføreren. Det
er den spesielle posisjonen ordføreren har som begrunner at det
skal være en utvidet adgang til å suspendere vedkommende. Dersom
ordføreren trer midlertidig ut av sitt verv, vil varaordføreren
etter kommuneloven være å anse som ordfører, og vedkommende trer inn
i den rollen som er lagt til ordføreren. Departementet mener en
varaordfører som har trådt inn i ordførerens sted, da vil kunne
suspenderes etter reglene for suspensjon av ordfører. Det vil etter
departementets syn derfor ikke være tungtveiende hensyn som taler
for at varaordføreren bør kunne suspenderes fra sitt verv som varaordfører.
Frata ordfører vervet som folkevalgt
Departementet slutter
seg i proposisjonen også til forslaget fra flertallet i utvalget
om at 90 prosent av kommunestyrets medlemmer kan vedta å frata ordføreren
vervet som ordfører, dersom vedkommende er uskikket til å ivareta
dette vervet. Et flertall av de høringsinstansene (om lag 25 av
om lag 45) som uttaler seg spesifikt om bestemmelsen, støtter forslaget.
Ordførere må selvsagt kunne innta upopulære standpunkter uten å
risikere å bli fratatt vervet, og partipolitiske hensyn må ikke
kunne ligge til grunn for et ønske om å fjerne en ordfører. Det
må derfor være en snever adgang til å frata ordføreren sitt verv.
Det foreslås at
vilkårene for å frata ordfører vervet skal være at vedkommende ved
sin oppførsel viser at vedkommende er uskikket til å ivareta vervet.
Flere høringsinstanser,
blant annet KS, mener begrepet uskikket framstår som et lite presist
og skjønnsmessig vilkår. Departementet mener ordlyden må ta høyde
for mange ulike årsaker til at ordføreren ikke har kommunestyrets
tillit. Selve begrepet uskikket er et strengt kriterium. Selve begrepet
uskikket brukes også i straffeloven § 56 om tap av retten til å
ha en stilling. Departementet mener at domstolenes praksis for hva
som anses som uskikket til å inneha en stilling, kan ha relevans
når kommunestyret skal vurdere i den enkelte sak hvorvidt en ordfører
er uskikket til å inneha stillingen. Terskelen for å frata en ordfører
stillingen skal ligge høyt, og det er kun i helt spesielle tilfeller
der ordfører ikke kan fungere i sitt verv, det kan være aktuelt
å frata ordfører vervet. Der ordfører selv ser at han eller hun ikke
kan ivareta sitt verv, kan vedkommende selv be om fritak.
Klage og lovlighetskontroll
Departementet foreslår
i proposisjonen at et vedtak om suspensjon og et vedtak om å frata
ordførervervet skal være enkeltvedtak etter forvaltningsloven.
Eventuelle vedtak
om suspensjon eller om å frata verv kan være gjenstand for lovlighetskontroll.
Godtgjøring
Departementet støtter
også i proposisjonen utvalgets forslag om å lovfeste at en folkevalgt
som er suspendert, har krav på erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, krav
på arbeidsgodtgjøring eller godtgjøring ved frikjøp etter reglene
i lovforslaget §§ 8-4, 8-5 og 8-6 i inntil ett år. Høringsinstansene
som uttaler seg om spørsmålet støtter forslaget. Regelen vil kun
gjelde dersom den folkevalgte er frikjøpt fra sitt ordinære arbeid
tilsvarende minimum en 20 prosent stilling.
Dersom en ordfører
blir fratatt verv etter § 7-11 fjerde ledd, vil reglene om ettergodtgjøring
etter § 8-6 komme til anvendelse.
1.13.3 Rett til fri fra arbeid for personer som er folkevalgte i andre nordiske land
1.13.3.1 Gjeldende rett
Det følger av kommuneloven
§ 40 nr. 1 andre ledd at en arbeidstaker har krav på fri fra arbeidet
for å ivareta møteplikten i kommunale folkevalgte organer. Bestemmelsen
gjelder kun for folkevalgte organer i Norge. En person som jobber
i Norge, og som sitter i kommunestyret i Sverige, har derfor ikke
krav på å få fri eller permisjon fra arbeidet etter denne bestemmelsen.
1.13.3.2 Departementets vurdering
Departementet slutter
seg i proposisjonen til utvalgets forslag om at retten til å få
fri fra arbeidet også bør gjelde for arbeidstakere som har møteplikt
i kommunale folkevalgte organer i de andre nordiske landene, og begrunnelse
for dette.
1.14 Valg av medlemmer til folkevalgte organer
1.14.1 Innledning
Det går fram av
proposisjonen at medlemmene til kommunestyret velges etter reglene
i valgloven, og er ikke nærmere omtalt i kapitlet i proposisjonen.
Valg av medlemmer
til andre folkevalgte organer enn kommunestyret skjer enten ved
forholdsvalg eller avtalevalg, jf. kommuneloven § 35 nr. 4. Utover
to endringsforslag som omtales i proposisjonen, har utvalget i all
hovedsak foreslått å videreføre gjeldende regler om forholdsvalg
og avtalevalg når et folkevalgt organ velger medlemmer til andre
organer. Ved ansettelser foreslår utvalget at avstemningen skal
følge de vanlige reglene for avgjørelser i § 11-9, og ikke reglene
om flertallsvalg i § 7-8, slik det er i dag.
Bestemmelsene gjelder
bare ved valg til folkevalgte organer etter kommuneloven. De gjelder
dermed ikke for valg til andre kommunale tillitsverv som for eksempel
representantskapet i et interkommunalt selskap.
1.14.2 Kjønnsrepresentasjon
Forholdsvalg
Forholdsvalg skal
gjennomføres etter kommuneloven §§ 36 og 37. Ved forholdsvalg skjer
valg av medlemmer på grunnlag av lister som partiene eller gruppene setter
fram. Kravet til kjønnsmessig balanse gjelder for de enkelte listeforslagene.
Når det skal velges
medlemmer til formannskap og arbeidsutvalg, gjelder denne regelen
så langt det er mulig, jf. § 36 nr. 2.
Selve valgoppgjøret
reguleres av § 37. Denne paragrafen har også regler om opprykk på
den aktuelle listen av kandidater fra det underrepresenterte kjønnet
hvis kjønnsbalansen blir annerledes enn det som følger av kravet
til balanse på listeforslaget, jf. § 36 nr. 2.
Avtalevalg
Hvis ingen av medlemmene
i det velgende organet krever at valget skal skje som forholdsvalg,
framgår det av § 35 nr. 4 at valget skal gjennomføres som et avtalevalg,
jf. § 38 a. Ved avtalevalg legges det fram en innstilling for kommunestyret
med forslag til medlemmer til organet som skal velges. Innstillingen
legges vanligvis fram etter arbeid i en valgnemnd nedsatt av kommunestyret,
men loven sier ingenting om hvem som skal legge fram innstillingen.
En slik innstilling vil basere seg på en avtale mellom gruppene
i kommunestyret. Utgangspunktet for fordelingen av medlemmer til
de enkelte partiene er hvordan fordelingen ville blitt dersom valget
hadde blitt gjennomført som forholdsvalg. Når man ser organet under
ett, skal det være kjønnsmessig balanse blant medlemmene som blir
valgt inn i organet.
1.14.2.2 Departementets vurdering
Det vises i proposisjonen
til at utvalgets flertall foreslår at det også ved forholdsvalg
av medlemmer til folkevalgte organer skal gjelde krav til kjønnsbalansen
i organet som helhet, og ikke bare til den enkelte listen. Høringen
viser at høringsinstansene ønsker regler som bidrar til kjønnsbalanse
i folkevalgte organer, men også at utvalgets forslag har en del
problematiske sider.
Dagens regelverk
stiller krav til kjønnsbalanse ved forholdsvalg til folkevalgte
organer. Utvalget foreslår dette kravet videreført.
Departementet er
i proposisjonen enig i at det er viktig med kjønnsbalanse, og at
dagens regler i det minste bør videreføres. Spørsmålet er om det
skal oppstilles ytterligere regler for å sikre kjønnsbalansen i
organet samlet sett, og ikke bare for de enkelte listene. Departementet
mener en løsning hvor gruppene ikke fritt kan foreslå sine kandidater,
innenfor dagens regler om krav til kjønnsbalanse på listene, vil
kunne påvirke lokaldemokratiet og kunne få negative konsekvenser.
Departementet er
skeptisk til å innføre en ordning hvor hvem et parti eller en gruppe
får valgt inn i organet, kan bli påvirket av hvem andre partier
eller grupper velger inn.
Departement har
på denne bakgrunnen kommet til at det ikke er ønskelig å endre dagens
regelverk ved å innføre krav til kjønnsbalanse i folkevalgte organer
som helhet, der organet blir valgt ved forholdsvalg.
Utover dette er
departementet i all hovedsak enig med utvalgets vurderinger og forslag
knyttet til reglene om valg av medlemmer til folkevalgte organer.
Departementet foreslår imidlertid en liten endring enkelte steder
i §§ 7-5, 7-6 og 7-7 når det gjelder valg til folkevalgte organer
som etter lov bare skal bestå av medlemmer av kommunestyret, og
ved valg av arbeidsutvalg for folkevalgte organer. Utvalget foreslår
at reglene om kjønnsbalanse skal gjelde «hvis det er mulig». Her
mener departementet dagens formulering «så langt det er mulig» er
mer dekkende og presis. Det er ikke slik at man kan se bort fra
reglene dersom det ikke er mulig å følge reglene helt.
1.14.3 Adgangen til å rette på stemmesedlene
1.14.3.1 Gjeldende rett
Ved forholdsvalg
kan forslaget til valgliste inneholde inntil dobbelt så mange forskjellige
navn som det skal velges medlemmer, se § 36 nr. 1. Når det er avgjort hvor
mange medlemmer en liste vil få, teller man opp antall stemmer den
enkelte kandidaten har fått. Hvis noen kandidater får like mange
stemmer, er det kandidaten som står først i rekkefølgen på listen
som anses valgt.
Ved opptellingen
ser man bort fra navn på kandidater fra andre lister. Bortsett fra
dette forbudet har paragrafene ingen andre bestemmelser som direkte
regulerer adgangen til å endre på stemmesedlene.
1.14.3.2 Departementets vurdering
Utvalget fremmer
forslag om at kandidatkåringen skal skje i henhold til rekkefølgen
på det innleverte listeforslaget.
Det vises i proposisjonen
til at forslaget framstår som godt begrunnet og har fått generelt
god støtte i høringen. Det sikrer at valg av kandidater til utvalg
og komiteer mv. skjer etter den rekkefølgen den demokratiske prosessen
internt i partiet har bestemt. Høringsinstansene framhever respekten
for lokaldemokratiet og partienes mulighet til selv å velge sine
kandidater. Departementet fremmer derfor i proposisjonen forslag
til ny lovbestemmelse i tråd med utvalgets forslag.
1.14.4 Nærmere om nyvalg og suppleringsvalg
Det vises i proposisjonen
til at etter dagens regelverk og utvalgets forslag er det slik at
ved suppleringsvalg og valg av nye medlemmer til andre organer enn kommunestyret
og kommunestyrekomite i løpet av valgperioden, vil det være gruppen
selv som foreslår «hvem som skal rykke inn på den ledige plassen»,
jf. kommuneloven § 16 nr. 6 og utvalgets forslag til § 7-10 syvende
ledd.
Når det velges nye
faste medlemmer, er det åpenbart at de trer inn i den ledige plassen
i organet. Når det gjelder valg av nye varamedlemmer til et organ,
har departementet i lang tid tolket reglene om suppleringsvalg av
varamedlemmer etter § 16 nr. 5 slik at det nyvalgte varamedlemmet
kommer bakerst på listen med varamedlemmer.
Utvalget har ikke
foreslått noen endringer i dette regelverket. Dette er ikke kommentert
av høringsinstansene.
I den senere tiden
har departementet blitt gjort kjent med tilfeller som gjør at det
kan være behov for å se nærmere på reglene for valg av nye varamedlemmer og
suppleringsvalg. Dagens praksis har i noen tilfeller ført til skjevheter
i den politiske sammensetningen på listen over varamedlemmer og
vanskeligheter med å opprettholde en politisk avtalt rekkefølge
på listen.
Det pekes i proposisjonen
på at et alternativ for å unngå slike forhold er å innføre samme
regler ved varamedlemmers uttreden som for faste medlemmers uttreden.
Dette vil gjelde andre organer enn kommunestyret og kommunestyrekomiteer.
Det blir da like regler for medlemmer og varamedlemmer, og det blir
tydeligere at det nyvalgte varamedlemmet tar plassen til det konkrete
varamedlemmet som trer endelig ut.
Et annet alternativ
kan være å endre tolkningen og åpne for at ordene «den ledige plassen»
i dagens § 16 nr. 6 og forslagets § 7-10 syvende ledd må tolkes
mer bokstavelig enn tidligere. Det innebærer at dersom den som er
på tredjeplass i en liste på seks varamedlemmer trer endelig ut,
kan det velges en ny person på den ledige tredjeplassen.
På samme måte som
det første alternativet vil ikke de øvrige på listen få noen endring
i hvilken plass de har, og departementet legger derfor i proposisjonen
til grunn at dette ikke vil være et inngrep i deres rettigheter og
plikter som folkevalgte. Nytt valg av varamedlem er mest aktuelt
i de tilfellene gruppen ønsker å opprettholde en politisk balanse
på listen. Gruppen selv velger hvem som skal velges som nytt varamedlem,
og selve valggjennomføringen vil ikke være omfattende.
Det går fram av
proposisjonen at departementet har kommet til at det første alternativet
framstår som den mest hensiktsmessige løsningen, og vil derfor foreslå
en endring i § 7-10 fjerde ledd som gir kommunestyret plikt til
å velge nye varamedlemmer ved varamedlemmers endelige uttreden.
Departementets forslag er videre at § 7-10 sjette ledd beholdes
uforandret og vil da regulere de tilfellene der man ønsker å fylle
på listen med varamedlemmer og altså øke antallet varamedlemmer.
I slike tilfeller skal de nyvalgte medlemmene fremdeles plasseres
nederst på listen. Departementet mener adgangen til å supplere listen
fremdeles er hensiktsmessig i de tilfellene hvor det viser seg at
det totale antallet varamedlemmer ikke er tilstrekkelig. Det er
da mer riktig at disse nye varamedlemmene plasseres nederst. Departementet
foreslår derfor en endring i § 7-10 syvende ledd for å tydeliggjøre
plasseringen av nye varamedlemmer som velges etter § 7-10 sjette
ledd.
1.15 Godtgjøring og velferdsgoder
1.15.1 Folkevalgtes rett til godtgjøring og dekning av utgifter mv.
1.15.1.1.1 Arbeidsgodtgjøring
Det følger av kommuneloven
§ 42 at «den som har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv»
har krav på godtgjøring for sitt arbeid. De nærmere reglene fastsettes
av kommunestyret eller fylkestinget selv. Dette kan ikke delegeres
til andre organer.
Godtgjøringen for
arbeidet som tillitsvalgt kommer i tillegg til erstatning for tap
av inntekt etter kommuneloven § 41 nr. 2 og skal derfor ikke reduseres
dersom den folkevalgte får lønn fra egen arbeidsgiver eller erstatning
for tapt arbeidsinntekt etter § 41 nr. 2.
Det er blitt vanlig
å omtale en form for godtgjøring som frikjøp av politikere. Dette
innebærer at den folkevalgte tar seg fri fra sitt ordinære arbeid,
og i slike tilfeller fastsetter kommunene ofte en fast årlig godtgjøring
som dekker både arbeidsgodtgjørelse etter § 42 og erstatning for
tapt arbeidsinntekt etter § 41 nr. 2.
1.15.1.1.2 Dekning av utgifter og økonomisk tap
Dekning av skyss, kost og overnatting
Personer med tillitsverv
har etter kommuneloven § 41 nr. 1 krav på skyss-, kost- og overnattingsgodtgjøring
i forbindelse med vervet. Kommunestyret fastsetter selv nærmere
regler om dette.
Det er i utgangspunktet
ingen begrensninger på retten til å få dekket reiseutgifter. Departementet
har tidligere uttalt at selv om loven ikke generelt kan sies å sette et
øvre tak på hvor store reiseutgifter som kan dekkes, vil det i enkelte
tilfeller og ut fra en konkret vurdering være grunn til å trekke
en annen konklusjon.
Erstatning for tap av inntekt
og påførte utgifter
Personer som må
ta seg fri fra arbeidet eller andre gjøremål for å utføre vervet
som tillitsvalgt, kan påføres et økonomisk tap ved at de blir trukket
i lønn. Utførelsen kan også påføre dem utgifter. Etter kommuneloven § 41
nr. 2 har de i så fall krav på at tap av inntekt og påførte utgifter
som følge av vervet erstattes opp til et visst beløp per dag. Beløpene
fastsettes av kommunestyret selv.
Ettersom det ikke
alltid er like lett å dokumentere hvor stort tapet har vært, åpner
loven for at erstatning kan gis for både legitimerte og ulegitimerte
tap.
Lovens bruk av begrepet
inntekt betyr ikke bare lønnsinntekt i ordinære ansettelsesforhold.
Folkevalgte som er uten fast lønnet arbeid, som for eksempel hjemmeværende,
pensjonister og studenter, kan ha krav på erstatning for tapt inntekt.
I slike tilfeller er det krav om at tapet må være sannsynliggjort.
Etter kommuneloven
§ 41 nr. 2 kan det videre være aktuelt å få dekket påførte utgifter
som følge av vervet, som utgifter til barnepass, stedfortreder,
stell av syke og eldre og liknende.
Pensjon
Det følger av kommuneloven
§ 43 nr. 1 at kommunestyret selv kan vedta å opprette eller slutte
seg til en pensjonsordning for folkevalgte i kommunen.
1.15.1.2 Departementets vurderinger
Det vises i proposisjonen
til at utvalgets forslag i stor grad er videreføring av gjeldende
rett. Departementet slutter seg i proposisjonen til de vurderingene
utvalget har gjort når det kommer til de ulike godtgjøringsreglene
og reglene om dekning av utgifter. Dagens bestemmelser fungerer
stort sett bra og gir kommunene tilstrekkelig frihet til selv å
vedta reglementer ut fra lokale ønsker og lokale forhold. De nye
bestemmelsene om frikjøp og ettergodtgjøring, som i stor grad er
en lovfesting av en vanlig praksis i flere kommuner, framstår som hensiktsmessige
og velbegrunnete. Særlig forslagene om regulering av ettergodtgjøring
har også fått støtte av høringsinstansene. Departementet vil derfor
i hovedsak videreføre utvalgets forslag.
Frikjøp
Utvalgets forslag
til bestemmelser om frikjøp vil i all hovedsak være å lovregulere
en ordning flere kommuner allerede praktiserer. Det framgår av proposisjonen at
departementet ser at det kan være en fordelaktig løsning for den
enkelte folkevalgte å motta en samlet utbetaling.
Ettergodtgjøring
Det framgår av proposisjonen
at departementet er enig med KS og andre høringsinstanser i at det
kan være mer hensiktsmessig å skille mellom hvorvidt folkevalgte
har vervet som sin hovedbeskjeftigelse eller ikke når det gjelder
retten til ettergodtgjøring. Det er også denne avgrensningen som
er benyttet i KS’ veileder om økonomiske vilkår for folkevalgte.
Kommunene er derfor i stor grad kjent med vurderingene som må gjøres.
Dette er et bedre innslagspunkt for ettergodtgjøring enn «verv på minst
halv tid», slik utvalget foreslo. Det vil være opp til kommunen
selv å vurdere om vervet er den folkevalgtes hovedbeskjeftigelse
eller ikke. Dette kan føre til noen flere skjønnsmessige vurderinger,
men vil også være en mer fleksibel løsning som kan føre til at ordningen
treffer bedre. Departementet anser videre at det er liten risiko
for uenigheter om hvorvidt den enkelte folkevalgte har hatt vervet
som sin hovedbeskjeftigelse eller ikke.
Departementet støtter
også utvalgets forslag om å lovregulere retten til å søke om ettergodtgjøring
ved fratredelse av vervet som folkevalgt. Noen folkevalgte vil ikke
ha en stilling å gå tilbake til, og for enkelte folkevalgte kan
det være vanskelig å finne arbeid dersom man raskt og brått ikke
lenger har inntektsbringende verv som folkevalgt. Flere kommuner
har i høringen fremmet et ønske om å kunne utbetale godtgjøring
i mer enn tre måneder, og har foreslått at den folkevalgte skal
kunne søke om ettergodtgjøring for inntil seks måneder fra de fratrer
vervet. Det vil fremdeles være opp til den enkelte kommune å avgjøre
hvor lenge det er mulig å søke om ettergodtgjøring for, og kommunene
kan selv sette en grense på tre måneder eller ulik grense for ulike folkevalgte.
Departementet mener det ikke bør settes for strenge grenser for
ettergodtgjøringen, og foreslår å endre lovteksten sammenliknet
med utvalgets forslag. Reglene om avkorting vil selvsagt gjelde
for hele denne perioden.
Departementet er
videre enig med utvalget i at ettergodtgjøringen bør avkortes dersom
den tidligere folkevalgte frivillig avstår fra inntekt, men at denne
regelen ikke bør være for absolutt. Departementet mener det må skilles
mellom avståelse fra å søke om ytelser vedkommende har rett til
eller er kvalifisert for, og det å takke nei til forespørsler om
for eksempel å holde foredrag eller påta seg lønnete styreverv.
Det er kun den førstnevnte typen avståelse som bør avkortes i ettergodtgjøringen.
Pensjonsreformen
fra 2011 åpner opp for fleksibelt uttak av alderspensjon fra folketrygden
fra fylte 62 år, under forutsetning av tilstrekkelig opptjeningsgrunnlag.
Alderspensjon fra folketrygden kan fritt kombineres med arbeid uten
avkorting av pensjonen. Personer som tar ut alderspensjon kombinert
med godtgjøring som folkevalgt, får et betydelig fall i samlet inntekt
når godtgjøringen bortfaller, selv om uttaket av alderspensjon opprettholdes.
Det vil også være personer i alderen 62–66 år som har for lav pensjonsopptjening
til å ha rett til alderspensjon, og som dermed ved fratredelse av
vervet som folkevalgt ikke har alderspensjon som et mulig inntektsalternativ.
Det vises i proposisjonen
til at det vil være administrativt krevende å gjøre avkortingen
av ettergodtgjøringen avhengig av om den enkelte har rett til å
ta ut alderspensjon før fylte 67 år. På bakgrunn av dette
mener departementet at personer i alderen 62–66 år i utgangspunktet
bør ha samme rett som personer under 62 år til ettergodtgjøring,
forutsatt at vedkommende aktivt søker arbeid. Fra fylte 67 år har
alle rett til å ta ut alderspensjon, og retten til å søke
om ytelser som AAP, uføretrygd og dagpenger under arbeidsløshet
faller bort fra fylte 67 år.
1.15.2 Folkevalgtes rett til ulike velferdsgoder
1.15.2.1.1 Folkevalgtes status som arbeidstakere eller frilansere
Kommuneloven har
ingen egne bestemmelser som sier noe om folkevalgtes velferdsgoder.
De kan likevel ha rettigheter til enkelte velferdsgoder i kraft
av vervet. Hvilke ytelser en person har etter velferdslovene, vil
i mange tilfeller avhenge av om vedkommende skal anses som arbeidstaker
eller frilanser. Spørsmålet har derfor vært om folkevalgte er å
anse som arbeidstakere etter de ulike lovene.
Høyesterett hadde
i 2016 spørsmålet om en ordfører var arbeidstaker eller frilanser
etter folketrygdloven til behandling. I dommen sier Høyesterett
at en ordfører ikke regnes for å være ansatt i kommunen. Forarbeidene
ga ikke grunnlag for at en ordfører skulle anses for å være arbeidstaker
etter folketrygdloven § 1-8, og ordføreren måtte dermed anses som
frilanser, jf. loven § 1-9. Dette innebar blant annet at kommunen
ikke kunne kreve refusjon fra Nav for godtgjøringen de hadde utbetalt
i perioden han var sykemeldt og hadde rett til sykepenger, jf. folketrygdloven
§ 22-3. Statusen som frilanser innebærer også at ordføreren selv
må sende sykemelding til Nav, og at utbetalingen skjer fra Nav.
En arbeidstaker ville kunne sende sykemeldingen til arbeidsgiver og
også få sykepengene utbetalt fra arbeidsgiveren.
1.15.2.1.2 Rettigheter etter folketrygdloven, arbeidsmiljøloven og ferieloven
Folketrygdloven
regulerer blant annet retten til sykepenger, omsorgspenger ved barns-
og eller barnepassers sykdom, ytelser ved yrkesskade, foreldrepenger
og pensjon. Hvilke ytelser og i hvor stort omfang en person har
rett til de ulike ytelsene, avhenger ofte av om vedkommende er å
anse som arbeidstaker eller frilanser i lovens forstand.
Reglene om foreldrepermisjon
etter arbeidsmiljøloven gjelder i utgangspunktet kun for ansatte
og dermed ikke folkevalgte. Folkevalgte som blir foreldre, gis imidlertid
i praksis samme rett til permisjon, og departementet legger til
grunn at det gjøres gjennom fritaksreglene eller andre ordninger
som kommunene har nedfelt i sine reglementer.
Ferieloven gjelder
bare for arbeidstakere, jf. ferieloven § 2.
1.15.2.2 Departementets vurdering
Det går fram av
proposisjonen at departementet mener det er nær sammenheng mellom
retten til godtgjøring for vervet som folkevalgt, og retten til
ulike økonomiske velferdsrettigheter på linje med arbeidstakere. Derfor
er departementet i utgangspunktet enig med utvalget i at enkelte
folkevalgte bør ha noen av de samme rettighetene som arbeidstakere
i kommunen.
Departementet mener
derfor det bør være folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse,
som skal ha visse velferdsrettigheter. De utvalgte velferdsrettighetene
vil da særlig gjelde for ordførere og eventuelt andre heltidspolitikere,
men også deltidspolitikere. Departementets avgrensing fraviker fra
utvalgets forslag, men er i samsvar med hva flere av høringsinstansene foreslår.
Departementet mener
det ikke er aktuelt å likestille folkevalgte med arbeidstakere i
alle sammenhenger.
Når det gjelder
hvilke velferdsrettigheter disse folkevalgte skal ha, mener departementet
det er særlig aktuelt med økonomiske velferdsrettigheter som knytter seg
til sykdom og til permisjoner. Dette er noe flere kommuner selv
har regulert i dag, og er noe KS har anbefalt kommunene i sin veileder
om økonomiske vilkår for folkevalgte.
Det sentrale for
departementet har vært å sikre at de folkevalgte stilles økonomisk
likt som ansatte, og at det er summen på den totale utbetalingen
som det er viktigst å sikre. Departementet vil komme med noen konkrete
lovforslag som bidrar til at folkevalgte delvis har samme rettigheter
som ansatte. En lovfesting vil sikre at alle folkevalgte blant annet
gis full godtgjøring i sykeperioden og foreldrepermisjon. Å klargjøre
rettighetene i loven vil være en fordel for de folkevalgte.
For det første foreslår
departementet å lovfeste at folkevalgte med vervet som sin hovedbeskjeftigelse
skal motta full godtgjøring de første 16 dagene av en sykemelding,
altså i den såkalte arbeidsgiverperioden. Dette er noe kommunene
selv utbetaler, og pålegget er at kommunene må ta inn en slik rettighet
i sine egne reglementer om økonomiske vilkår for de folkevalgte.
Etter denne perioden må den folkevalgte kreve sykepenger fra Nav,
slik ordningen er i dag. Den folkevalgte kan ikke kreve mer enn
6G i sykepenger fra Nav, og for mange ordførere og andre heltidspolitikere
vil det være et sprik mellom det nivået man får dekket av Nav og
det vedkommende hadde i godtgjøring før sykemeldingen. Departementet
vil derfor lovfeste at kommunene skal sørge for at folkevalgte som
blir sykemeldte utover arbeidsgiverperioden, skal ha full dekning.
Det innebærer at kommunene skal utbetale differansen.
Høyesterett har
i høyesterettsdommen (HR-2016-589-A) avklart at utbetaling av folkevalgtes
sykepenger etter arbeidsgiverperioden følger reglene for frilansere. Kommunene
har dermed ikke krav på refusjon fra Nav. Dommen har ført til misnøye
hos enkelte kommuner, og i høringssvarene er det flere som ønsker
en lovendring, som sikrer at kommunene skal kunne utbetale godtgjøring
i hele sykeperioden og kunne kreve refusjon fra Nav for det den
folkevalgte har krav på etter folketrygden.
Innføringen av en
kommunal refusjonsrett for utbetaling til folkevalgte som en særskilt
gruppe frilansere krever en endring av folketrygdloven § 22-3. Departementet
ser at det ville vært en fordel for de folkevalgte om det kun var
én utbetaling fra kommunen som omfattet det den folkevalgte ville
fått i sykepenger fra Nav og eventuell godtgjøring fra kommunen.
Departementet har likevel ikke funnet tilstrekkelig grunnlag for
å foreslå en slik endring i folketrygdloven. Endringene vil føre
til at folkevalgte, som ikke er ansatte, men en type frilansere,
ikke likestilles med øvrige frilansere. Dette vil innebære en forskjellsbehandling
sammenliknet med andre frilansere.
Dette innebærer
at folkevalgte skal motta sykepengene etter folketrygdloven fra
Nav. De folkevalgte hadde uansett måttet fylle ut sykemeldingsskjema.
Departementet legger mindre vekt på at skjemaet må sendes til Nav
framfor at den sendes til kommunen, slik det er for ansatte. Departementet
er videre kjent med at det arbeides med nye løsninger som vil gjøre
kontakten med Nav enklere.
En annen ytelse
som kan være relevant for folkevalgte, er rettighetene som følger
med en yrkesskade. En ordfører som blir skadet i forbindelse med
utførelsen av vervet, vil ikke automatisk ha rettigheter ved yrkesskade
etter folketrygdloven. Dette er som følge av ordførerens rettslige
status som frilanser. Enkelte kommuner betaler i dag en yrkesskadeforsikring
for ordføreren, og departementet mener det bør være klart og sikkert
at den folkevalgte har en god yrkesskadedekning.
Det går fram av
proposisjonen at departementet derfor vil foreslå en regel om at
en folkevalgt med vervet som sin hovedbeskjeftigelse skal ha rett
til ytelser ved yrkesskade tilsvarende en ansatt i kommunen. Dette
vil være tilsvarende som for stortingsrepresentanter, jf. stortingsgodtgjørelsesloven
§ 19 fjerde ledd, og er noe kommunene selv må sørge for gjennom
frivillig yrkesskadetrygd og egne tilleggsforsikringer.
Utvalget vurderte
også spørsmålet om folkevalgte bør gis tilsvarende rettigheter som
arbeidstakere etter for eksempel ferieloven og arbeidsmiljøloven.
Departementet er enig med utvalget at det ikke er like naturlig
at folkevalgte skal gis alle de rettighetene som følger med å være
arbeidstaker etter disse lovene. I stor grad vil det trolig heller
ikke by på særlige praktiske problemer ved at folkevalgte ikke likestilles
med arbeidstakere etter disse lovene.
For å understreke
viktigheten av gode ordninger ved foreldrepermisjoner, har departementet
kommet til at det bør lovfestes i kommuneloven at folkevalgte har
rett til permisjon fra sitt verv i stort sett samme utstrekning
som ansatte, jf. arbeidsmiljøloven kapittel 12. Forslaget framkommer
av § 8-11.
Departementet mener
at det ikke er alle permisjonsreglene i arbeidsmiljøloven som passer
like godt til vervet som folkevalgt. For eksempel bør det ikke være særlig
aktuelt å gi folkevalgte rett til utdanningspermisjon etter arbeidsmiljøloven
§ 12-11. Permisjon bør kun være aktuelt ved sykdom og i forbindelse
med fødsel og omsorg.
Ettersom kommunestyrene
selv vedtar nærmere regler for folkevalgtes godtgjøring og økonomiske
vilkår, mener departementet det er kommunestyrene selv som må vedta
permisjonsregler for sine folkevalgte. Kommuneloven vil således
inneholde en plikt for kommunene til å vedta regler som sikrer de
folkevalgte rett til den typen permisjon som er nevnt i loven. Kommunene kan
som utgangspunkt utvide hvilke permisjoner en folkevalgt har krav
på, men departementet minner om ombudsplikten og de strenge fritaksvilkårene.
Det går fram av
proposisjonen at departementet ikke vil gi nærmere regler om permisjonsreglene,
herunder hvem som skal avgjøre permisjonssøknadene, men mener det
er hensiktsmessig at det er kommunestyret selv som avgjør spørsmålet.
1.16 Utvidet innsynsrett og taushetsplikt for folkevalgte
1.16.1.1 Folkevalgtes innsynsrett
Kommuneloven
Kommuneloven har
noen særregler om folkevalgte organers innsynsrett. For å ivareta
kommunestyrets tilsynsansvar og rolle som øverste myndighet i kommunen
gir kommuneloven § 76 kommunestyret en rett til å forlange enhver
sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse. Medlemmets
innsynsrett reguleres av de alminnelige innsynsreglene i offentlighetsloven
eller kommunens reglement i medhold av § 40 nr. 5.
I forarbeidene til
dagens kommunelov ble det lagt til grunn som sikker, men ulovfestet
rett, at den enkelte folkevalgte har en innsynsrett som går utover
det som fulgte av offentlighetsloven fra 1970. Det ble likevel presisert
at det var noe uklart hvor langt denne innsynsretten gikk, og om
den gjaldt for den enkelte folkevalgte eller for et folkevalgt organ
som sådan. Reglementene kommunene ble pålagt å utarbeide i den någjeldende kommuneloven
§ 40 nr. 5, skulle ikke begrense den innsynsretten folkevalgte har
etter øvrige regler. Tanken var at den skulle regulere en videre
innsynsrett for et folkevalgt organ og for den enkelte folkevalgte.
Daværende Kommunal- og regionaldepartementet ga i 2004 ut et veiledende
normalreglement som kommunene kunne benytte seg av.
Det har vært ansett
som litt uklart i hvilken grad det folkevalgte organet har rett
til innsyn i taushetsbelagte opplysninger. Retten til innsyn må
vurderes konkret ut fra de alminnelige reglene om taushetsplikt.
Det innebærer at kommunen skal sørge for ikke å spre taushetsbelagte
opplysninger mer enn nødvendig. Dette kan innebære at kommunestyret
bør søke å utøve sin kontroll og overprøving på bakgrunn av generelle
eller anonymiserte saksframlegg hvis det er tale om en sak med taushetsbelagte
opplysninger. De vil likevel i siste instans kunne kreve innsyn
i de taushetsbelagte opplysningene, og da følger også ansvaret etter
reglene om taushetsplikt med.
Kontrollutvalgets
og revisjonens innsynsrett er særskilt regulert i henholdsvis § 77
nr. 7 og § 78 nr. 6. Her framgår det klart at utvalget eller revisor,
uavhengig av taushetsplikten, kan kreve enhver opplysning, redegjørelse
eller ethvert dokument og foreta de undersøkelsene som det finner
nødvendig for å gjennomføre oppgavene. Det er utvalget eller revisor
selv som i utgangspunktet avgjør om det er nødvendig å innhente
opplysningene.
Offentlighetsloven
Offentlighetsloven
og Grunnloven regulerer allmennhetens innsynrett. Folkevalgte organer
og den enkelte folkevalgte har samme innsynsrett som alle andre etter
disse generelle reglene. Kommunale reglementer om folkevalgtes innsynsrett
kan ikke innskrenke den innsynsretten den enkelte folkevalgte etter
offentlighetsloven har som vanlig borger.
Etter offentlighetsloven
§ 3 skal det gis innsyn i alle saksdokumenter så lenge ikke annet
følger av lov eller forskrift med hjemmel i lov. Unntakshjemler
følger i all hovedsak av lovens kapittel 3, hvor de viktigste er
§ 13 om innsyn i taushetsbelagte opplysninger og §§ 14 og 15 om
organinterne dokumenter og dokumenter innhentet fra eksterne til
intern saksbehandling.
I tillegg er offentlighetsloven
§ 16 viktig for kommunal virksomhet. Den gir §§ 14 og 15 begrenset
rekkevidde for dokumenter som går mellom ulike enheter i kommunen.
For eksempel gjelder ikke § 14 for saksframlegg med vedlegg som
sendes fra administrasjonen til folkevalgte organer og saksliste
til møter i folkevalgte organ. Dokumentene eller opplysninger i
slike dokumenter skal eller kan likevel i enkelte tilfeller unntas
etter andre unntakshjemler i kapittel 3.
De fleste unntakshjemlene
gir forvaltningen kun en adgang til å unnta dokumenter eller opplysninger
fra offentlighet på bakgrunn av sitt innhold eller karakter. Selv
om forvaltningen kommer til at det er adgang til å unnta fra innsyn,
plikter organet å vurdere meroffentlighet i hele eller deler av
dokumentet, jf. § 11. Departementet har tidligere uttalt at det
kan være særlig grunn til å praktisere meroffentlighet når det er
en enkelt folkevalgt som ber om innsyn.
1.16.1.2 Taushetsplikt
Kommuneloven har
ingen egne regler om taushetsplikt for folkevalgte eller ansatte.
Taushetsplikten følger av forvaltningsloven. Den alminnelige regelen
om taushetsplikten er forvaltningsloven § 13 første ledd.
I tillegg til forvaltningslovens
regler om taushetsplikt finnes det også taushetspliktbestemmelser
i særlover som sikkerhetsloven og barnevernloven.
Den folkevalgtes
taushetsplikt gjelder alt av taushetsbelagte opplysninger han eller
hun får kjennskap til i forbindelse med tjenesten eller arbeidet
som folkevalgt. Folkevalgte har en aktiv handlingsplikt som taler for
at de bør være ekstra oppmerksomme på hvordan dokumenter håndteres
og når og hvordan man snakker om saken. Et utslag av denne plikten
er at møter hvor det foreligger lovbestemt taushetsplikt, skal lukkes,
jf. kommuneloven § 31 nr. 2. Opplysninger som kommer fram i lukkete
møter, men som ikke er omfattet av lovbestemt taushetsplikt, vil
de folkevalgte ikke ha taushetsplikt om.
Forvaltningsloven
gir flere unntak fra taushetsplikten og åpner således opp for at
opplysninger kan gis videre og brukes av andre. Blant annet vil
§§ 13 a og 13 b være relevante for folkevalgtes innsynsrett og tilgang
til og bruk av taushetsbelagte opplysninger. Etter § 13 b nr. 2
kan taushetsbelagte opplysninger brukes for å oppnå de formålene
de er gitt eller innhentet for, og dette vil typisk være i forbindelse
med saksforberedelsen og avgjørelsen i en konkret sak.
1.16.1.3 Folkevalgtes taushetsplikt om opplysninger i dokumenter det gis innsyn i
Forslaget til utvidet
innsynsrett for folkevalgte organer skal særlig bidra til å styrke
den folkevalgte styringen i kommunen.
Opplysninger som
er taushetsbelagte med hjemmel i lov, forblir taushetsbelagte når
de gis til en folkevalgt. For dokumenter eller opplysninger som
er eller kan unntas offentlighet etter offentlighetsloven, vil de folkevalgte
ikke ha den samme taushetsplikten. Verken kommunens administrasjon
eller kommunestyret har instruksmyndighet over folkevalgte på samme
måte som for ansatte, og kan dermed ikke pålegge en taushetsplikt.
Grunnlaget for å hindre spredning av opplysninger faller derfor
bort.
Utvalget foreslår
at det innføres en lovhjemmel som pålegger de folkevalgte taushetsplikt
om opplysninger i dokumenter som er unntatt offentlighet med hjemmel i
offentlighetsloven. Dette gjelder bare dokumenter de får tilsendt
etter bestemmelsen om utvidet innsynsrett. Hvis de folkevalgte får
innsyn i dokumenter som kan skade kommunen dersom de blir offentlige,
bør de folkevalgte også ha taushetsplikt om innholdet.
Når det aktuelle
dokumentet oversendes fra administrasjonen, vil det være påført
en unntakshjemmel slik at administrasjonens vurdering av innsynsspørsmålet
framkommer der. Utvalget viser til at kommunestyret, som øverste
myndighet i kommunen, kan endre administrasjonens vurdering av offentlighet
og dermed beslutte at dokumentene skal være offentlige. I de tilfellene
vil ikke medlemmene lenger ha taushetsplikt om opplysningene i dokumentene.
Øvrige folkevalgte organer vil i utgangspunktet ikke ha samme adgang
til å overprøve administrasjonens offentlighetsvurderinger, men
kan gis slik myndighet gjennom delegering av myndighet fra kommunestyret.
Ytringsfriheten
er vernet av Grunnloven § 100 og internasjonale konvensjoner. Taushetsplikt
for folkevalgte må derfor holdes innenfor skrankene som følger av disse
bestemmelsene. Utvalget har vurdert at innføringen av lovbestemt
taushetsplikt for opplysninger i dokumenter som folkevalgte får
med grunnlag i en utvidet innsynsrett, vil være innenfor ytringsfrihetens
rammer. Innsynsretten må vurderes fra sak til sak, og taushetsplikt
vil bero på kommunens praktisering av offentlighetsloven og meroffentlighet.
Offentlighetsloven gir kommunene en mulighet til å unnta dokumenter
fra innsyn, og utvalget mener hensynene bak de aktuelle unntaksbestemmelsene
også gjør seg gjeldende selv om dokumentet er gitt til en folkevalgt.
Utvalget viser også
til at en enkelt folkevalgt kan fremme en egen innsynsbegjæring
til kommunen, og eventuelt påklage et avslag til Fylkesmannen. Da
vil kommunen og eventuelt fylkesmannen måtte foreta en vurdering
av innsynsspørsmålet og vurdere om det foreligger hjemmel for å
unnta dokumentet fra innsyn. Denne behandlingen vil skje uavhengig
av om kommunestyret eller et annet folkevalgt organ har vurdert
om dokumentet skal unntas innsyn etter offentlighetsloven. Hvis
kommunen eller fylkesmannen kommer til at det ikke er hjemmel for
å unnta dokumentet etter offentlighetsloven, betyr dette at de folkevalgte
heller ikke har taushetsplikt om innholdet i dokumentet.
Brudd på den foreslåtte
taushetspliktbestemmelsen i kommuneloven vil være omfattet av straffebestemmelsen
i straffeloven § 209 første ledd.
1.16.1.4 Taushetsplikt ved lukkete møter
Den foreslåtte bestemmelsen
om taushetsplikt for folkevalgte innebærer ikke at de folkevalgte
har taushetsplikt om alt som drøftes eller kommer fram i et lukket
møte.
Utvalgets forslag
til ny taushetspliktsbestemmelse vil likevel utvide taushetsplikten
for drøftinger i lukkete møter i forhold til dagens bestemmelse.
Etter dagens regelverk har de folkevalgte kun taushetsplikt om opplysninger
som er taushetsbelagt med hjemmel i lov. Etter den nye bestemmelsen
vil de folkevalgte også ha taushetsplikt for opplysninger som er
unntatt offentlighet etter offentlighetsloven og står i et dokument
de har fått oversendt etter bestemmelsen om utvidet innsynsrett. De
folkevalgte vil også ha taushetsplikt for opplysninger dersom de
blir drøftet i lukkete møter.
1.16.1.5 Reglement om folkevalgtes innsynsrett og taushetsplikt
Utvalget foreslår
ikke å videreføre bestemmelsen om at kommunene skal ha et reglement
om folkevalgtes innsynsrett. En slik bestemmelse er det ikke behov
for siden utvalget foreslår å lovfeste de overordnete reglene om
innsynsrett og taushetsplikt. Kommunene har likevel mulighet til
å vedta et eget reglement.
1.16.2 Departementets vurdering
1.16.2.1 Folkevalgte organers innsynsrett og folkevalgtes taushetsplikt
1.16.2.1.1 Bestemmelsens plassering
Utvalgets forslag
til regler om innsynsrett gir et folkevalgt organ rett til innsyn.
Den gir ikke den enkelte folkevalgte en utvidet rett til innsyn.
For å synliggjøre dette momentet vil departementet derfor foreslå
at bestemmelsen flyttes fra kapittel 8 om rettigheter og plikter
for folkevalgte til lovens kapittel 11 om saksbehandling i folkevalgte
organer. Som det framgår under, vil ikke departementet foreslå en
utvidet taushetsplikt, og bestemmelsen vil dermed ikke lenger gi
noen rettigheter eller plikter til den enkelte folkevalgte.
1.16.2.1.2 Innsynsretten
Departementet er
i proposisjonen enig med utvalget og de aller fleste høringssvarene
om at det er gode grunner for å regulere folkevalgte organers innsynsrett. Utvalgets
vurderinger og høringssvarenes tilslutning til forslaget viser at
det er behov for et klargjørende regelverk om folkevalgte organers
innsynsrett i administrasjonens dokumenter.
Det er innledningsvis
verdt å påpeke forholdet mellom forslaget til den utvidete innsynsretten
og forslaget til § 13-1 om kommunedirektørens oppgaver. Etter lovforslagets
§ 13-1 tredje ledd har kommunedirektøren ansvar for at saker som
legges fram for et folkevalgt organ «er forsvarlig utredet» og at
utredningen gir «et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak».
Dette innebærer at det i de aller fleste tilfellene vil være slik
at organet har de dokumentene og opplysningene som er nødvendige
for å behandle en sak.
Det går fram av
proposisjonen at departementet i all hovedsak kan slutte seg til
utvalgets vurderinger og konkrete forslag til reguleringen av innsynsretten.
Utvalget foreslår at kommunestyret som organ i utgangspunktet skal
ha innsynsrett i alle dokumenter i kommunen.
Utvalget mener videre
at andre folkevalgte organer ikke bør ha en like vid innsynsrett,
men at den bør begrenses til saker de har til behandling.
Den foreslåtte bestemmelsen
regulerer kun de tilfellene organet krever innsyn i ytterligere
dokumenter enn hva organet allerede har fått tilsendt. Dersom kommunedirektøren
selv finner at organet har behov for taushetsbelagte opplysninger
eller dokumenter unntatt offentlighet i forbindelse med behandlingen
av en sak, skal kommunedirektøren selv vurdere om dokumentene skal
oversendes organet. Når det gjelder innsyn i dokumenter unntatt
offentlighet etter offentlighetsloven, vil normalt også disse oversendes
det folkevalgte organet som saksframlegg fra administrasjonen dersom
organet har behov for dokumentene.
Utvalget foreslår
å lovfeste at organets utvidete innsynsrett først inntrer når saken
er sendt til behandling i organet. For saker som skal avgjøres i
administrasjonen oppstår innsynsretten når saken er ferdigbehandlet
der. Utvalget mener det er viktig at administrasjonen skal kunne
arbeide seg fram til en endelig avgjørelse eller innstilling før
innsynsretten inntrer.
Utvalget mener at
interne vurderinger og meningsbrytninger som ledd i saksbehandlingen
av et utkast til dokumentet bør kunne unntas fra den utvidete innsynsretten.
Innsynsretten skal etter utvalgets vurderinger derfor bare gjelde
for dokumenter som er ferdigstilt i administrasjonen.
Utvalget framhever
at et enkeltmedlem av organet selvsagt vil kunne be om innsyn etter
offentlighetsloven på et tidligere tidspunkt enn nevnt ovenfor.
Vedkommende vil da ha samme innsynsrett som allmennheten.
Det vises i proposisjonen
til at det er hensiktsmessig at det oppstilles ulike krav til folkevalgte
organers innsynsrett i henholdsvis taushetsbelagte opplysninger
og opplysninger som er unntatt etter offentlighetsloven. Når det
gjelder førstnevnte typen opplysninger må det, som utvalget peker
på, både være en hjemmel i forvaltningsloven som åpner for at organet
skal kunne få tilgang til opplysningene, og organet må eksplisitt
vurdere nødvendigheten av å få de taushetsbelagte opplysningene.
Det vises i proposisjonen
til at det også er riktig og fornuftig at innsyn i taushetsbelagte
opplysninger krever flertallsavgjørelse. Innsyn i dokumenter unntatt
offentlighet etter offentlighetsloven er av en annen art, og har
et lavere beskyttelsesbehov mot spredning. Det er derfor kurant
at det kun er tilstrekkelig med tre stemmer for at organet skal
få innsyn i denne typen dokumenter.
Når det folkevalgte
organet ber om innsyn i dokumenter unntatt offentlighet som kan
unntas etter offentlighetsloven, skal administrasjonen vurdere meroffentlighet
etter lovens § 11. Det kan føre til at dokumenter blir offentlige.
Utvalget mener det likevel er behov for en egen regel som sikrer
et folkevalgt organ innsyn i opplysninger som ikke blir offentlige
etter en meroffentlighetsvurdering.
Utvalget foreslår
også å innføre en regel i offentlighetsloven § 16 som sikrer at
§§ 14 og 15 kan benyttes som unntakshjemmel når dokumenter som kan
unntas etter disse bestemmelsene, sendes til et folkevalgt organ etter
de nye foreslåtte reglene i kommuneloven om utvidet innsynsrett.
Departementet er
videre enig med utvalgets vurderinger og forslag når det gjelder
de særlige bestemmelsene for parlamentarisk styrte kommuner. Utvalget
foreslår et unntak fra innsynsretten for dokumenter knyttet til
kommunerådets saksbehandling. Innsynsretten skal ikke gjelde notater
fra den enkelte kommuneråd til kommunerådet og notater mellom kommunerådene. Dette
vil i stor grad være notater med interne politiske vurderinger som
andre partier ikke bør få innsyn i, og kan sammenliknes med at ulike
partier ikke har krav på innsyn i interne vurderinger som foretas
i andre partiers gruppemøter og liknende. Videre foreslår utvalget
at kommunerådet kan unnta dokumenter som er utarbeidet av administrasjonen
som sekretariat for kommunerådet til bruk for kommunerådets eller
de enkelte kommunerådenes egne forberedende vurderinger. Innsynsretten
skal heller ikke gjelde sakslisten eller møtebok fra forberedende
møter i kommunerådet hvor rådet ikke treffer vedtak eller legger
fram innstillinger.
Selv om det innføres
en egen unntaksbestemmelse for parlamentarisk styrte kommuner, understreker
utvalget at det vil være grunn til å praktisere meroffentlighet.
Departementet er
videre enig med utvalget i at det på bakgrunn av forslaget til lovregulering
av innsynsretten, ikke er behov for å videreføre dagens bestemmelse om
at kommunestyret skal fastsette reglement for de folkevalgtes innsynsrett.
1.16.2.1.3 Forholdet til den enkelte folkevalgtes selvstendige innsynsrett
Bestemmelsen gir
ingen rettigheter til den enkelte folkevalgte. Selv om enkelte høringssvar
har foreslått utvidelse til partigrupper eller en enkelt folkevalgt,
har ikke departementet funnet tilstrekkelig grunn til å utvide kretsen
av hvem som gis innsynsrett i taushetsbelagte opplysninger eller
dokumenter unntatt offentlighet. Ettersom det er tilstrekkelig med
kun tre medlemmer for å kreve innsyn, anser departementet at den
enkelte folkevalgtes mulighet til å kreve innsyn er tilstrekkelig ivaretatt.
Departementet foreslår
i proposisjonen ikke å videreføre forslaget om taushetsplikt, hvilket
også taler for å stille visse krav til når de folkevalgte kan kreve
innsyn i dokumenter unntatt offentlighet. Selv om den folkevalgte
har taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13, bør det ikke åpnes
for at en enkelt folkevalgt kan kreve innsyn i slike opplysninger.
Denne retten bør ligge til et folkevalgt organ som sådan.
Den enkelte folkevalgte
har rett til å be om innsyn etter offentlighetsloven, og denne retten
påvirkes ikke av bestemmelsen om organers innsynsrett. Administrasjonen
må da vurdere om det er grunnlag for å unnta dokumenter fra innsyn.
Når administrasjonen skal vurdere et innsynskrav fra en eller flere
enkelte folkevalgte, må det også vurderes merinnsyn, og den vurderingen kan
føre til at vedkommende gis innsyn.
1.16.2.1.4 Utvidelse av folkevalgtes taushetsplikt
Det vises i proposisjonen
til at det er en sammenheng mellom en rett til innsyn i taushetsbelagte
opplysninger og dokumenter unntatt offentlighet og en tilhørende
plikt til å hindre at slike opplysninger og innholdet i slike dokumenter
tilfaller offentligheten.
Forslaget om å utvide
de folkevalgtes taushetsplikt har fått stor støtte fra kommunene,
men høringssvarene har også pekt på vesentlige problematiske sider
ved forslaget.
Utvalget foreslår
at de folkevalgte skal få taushetsplikt om innholdet i dokumenter
unntatt offentlighet som de får tilsendt etter å krevd innsyn med
hjemmel i § 11-13.
Et hensyn som taler
for å lovregulere taushetsplikten, er at folkevalgte, i motsetning
til ansatte, ikke kan pålegges taushetsplikt gjennom instruks, reglement
eller vedtak i enkeltsaker.
Opplysninger i dokumenter
som er unntatt etter kan-bestemmelsene i offentlighetsloven, er
ikke taushetsbelagte opplysninger. Folkevalgte kan derfor fritt fortelle
andre om innholdet i dokumentene. Dersom det ikke innføres en lovbestemt
taushetsplikt for de folkevalgte, er det ingen muligheter til å
sikre at folkevalgte ikke sprer opplysninger som kan skade kommunen
eller påføre en folkevalgt en form for sanksjon hvis opplysningene
tilfaller offentligheten.
Debatten om utvalgets
forslag i media og uttalelser i enkelte høringssvar synes å vise
at både politikere og befolkningen anser at kommunalt folkevalgte
kun har en lojalitetsplikt overfor borgerne. Dette innebærer at de
må stå friere enn ansatte til å kunne dele opplysninger og fortelle
om saker, debatter og vurderinger som behandles i de folkevalgte
organer så lenge de ikke gir ut taushetsbelagte opplysninger. Departementet
kan være enig i at det er en forskjell mellom ansatte og folkevalgte,
og at dette også bør få betydning for en eventuell begrensning av
ytringsfriheten.
Se proposisjonen
pkt. 16.4.1 for en drøftelse av konsekvenser av innføring av slik
taushetsplikt.
Departementet mener
hensynene bak forslaget er viktige, men at de i stor grad kan søkes
ivaretatt på andre måter enn å innføre en straffbar taushetsplikt
om opplysninger som ikke er taushetsbelagte.
De foreslåtte endringene
i offentlighetsloven § 16 vil også føre til at alle dokumenter som
ville vært omfattet av taushetsplikten, fremdeles vil kunne unntas
offentlighet. Dersom det i tillegg blir mer tydelig at opplysninger
den folkevalgte sitter med, er unntatt offentlighet, mener departementet
at denne økte kunnskapen og bevisstheten kan bidra til å forhindre
at vedkommende rent faktisk sprer opplysningene. Selv om de ikke
pålegges en taushetsplikt, antas det at terskelen for å videreformidle
innholdet i dokumentene heves jo mer bevisst den folkevalgte er
på at dokumentene er unntatt offentlighet, også etter at det er
sendt til det folkevalgte organet.
Etter dette har
departementet kommet til at argumentene mot å innføre en lovbestemt
taushetsplikt veier tyngre enn argumentene for. Det framgår av proposisjonen
at departementet derfor ikke vil videreføre denne delen av utvalgets
forslag. Det vises særlig til at behovene for en slik taushetsplikt
ikke synes særlig framtredende, trolig vil omfatte noen få dokumenter,
samtidig som det vil være et vesentlig inngrep i de folkevalgtes ytringsfrihet
og begrense deres ombudsrolle og muligheten for å drive politisk
virksomhet.
1.16.2.2 Endringene i offentlighetsloven § 16
Det går fram av
proposisjonen at departementet synes utvalgets forslag om tilpasninger
i offentlighetsloven som følge av bestemmelsen i kommuneloven er godt
begrunnet. Departementet kan i stor grad slutte seg til utvalgets
vurderinger. Det er få høringssvar på dette konkrete endringsforslaget,
og med tanke på den generelle støtten utvalgets vurderinger i NOU-ens
kapittel 15 har fått, synes det være en ønsket bestemmelse.
Dokumentene vil
i større grad enn i dag være påført en unntakshjemmel, som tydelig
fastslår at dokumentene er unntatt offentlighet. Som Justis- og
beredskapsdepartementet viser til, vil det at disse dokumentene
fremdeles kan unntas offentlighet etter §§ 14 og 15, bidra til at
de folkevalgte ikke sprer opplysningene uten at det er nødvendig
med en taushetsplikt. Så lenge de er unntatt offentlighet, vil de
folkevalgte være mer bevisste i hvordan opplysningene håndteres
og hvilket personlig ansvar de har for at de ikke spres til uvedkommende.
Adgangen til å unnta denne typen dokumenter fra offentlighet selv
om de oversendes et folkevalgt organ, kan også bidra til at de folkevalgte
ber om flere dokumenter. Dermed kan sakene organet har til behandling,
bli bedre belyst, og det folkevalgte organet treffer bedre avgjørelser.
Det vises i proposisjonen
til at endringene innebærer at interne dokumenter administrasjonen
må oversende etter krav fra det folkevalgte organet, fremdeles skal
kunne regnes som organinterne dokumenter.
Det folkevalgte
organet kan naturligvis selv ta stilling til innsynsspørsmålet når
de får oversendt dokumenter fra administrasjonen. Dette innebærer
at kommunestyret, eller et annet organ som har fått delegert myndighet,
kan vedta at et dokument som administrasjonen legger opp til skal
unntas etter for eksempel § 14, likevel skal være offentlig.
1.17 Saksbehandlingsregler for folkevalgte organer
1.17.1.1 Reglenes virkeområde
På samme måte på
som for administrasjonen i kommunen, gjelder de alminnelige saksbehandlingsreglene
i forvaltningsloven og de ulovfestete forvaltningsrettslige prinsippene
når folkevalgte organer behandler saker og treffer vedtak. I tillegg
gjelder offentlighetslovens regler om innsyn. For folkevalgte organer
inneholder kommuneloven enkelte særskilte saksbehandlingsregler,
og disse tar hensyn til at saksbehandling skjer i folkevalgte kollegiale
organ. Det er også gitt noen egne regler om offentliggjøring av
dokumenter knyttet til møter i folkevalgte organer.
I kommuneloven § 29
er det fastsatt hvilke organer kommunelovens kapittel 6 om saksbehandlingsregler gjelder
for.
1.17.1.2 Møteprinsippet
Det følger av kommuneloven
§ 30 nr. 1 at folkevalgte organer skal behandle sine saker og treffe
vedtak i formelle møter. I møteprinsippet ligger det at folkevalgtes saksbehandling
skal foregå i møter og ikke andre steder.
I § 30 nr. 2 finnes
det enkelte særregler og unntak fra møteprinsippet.
I tillegg til adgangen
til fjernmøter eller skriftlig saksbehandling er det bestemmelser
i kommuneloven § 13 om hastevedtak i andre situasjoner.
1.17.1.3 Innkalling til møter, saksliste, kunngjøring og vedtak med mer
Det folkevalgte
organets møter skal holdes når organet selv eller kommunestyret
beslutter det, når organets leder finner det påkrevd eller når minst
1/3 av medlemmene krever det, jf. § 32 nr. 1. Møtene ledes av organets
leder eller nestleder. Ved forfall fra begge disse velges en møteleder
ved flertallsvalg.
Innkalling til møte
skal sendes med høvelig varsel og skal inneholde en oversikt over
sakene som skal behandles.
Møter skal kunngjøres
på en hensiktsmessig måte.
Selv om en sak er
satt på sakslisten, kan et flertall vedta å utsette behandlingen
av en sak, jf. § 34 første ledd. Det følger av samme ledd at organet
også kan vedta å behandle en sak som ikke er påført saklisten, dersom
verken møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg
dette.
Det følger av § 33
at et folkevalgt organ kan treffe vedtak når minst halvparten av
medlemmene har vært til stede under forhandlingene, og avgitt stemme
i den aktuelle saken. Vedtak treffes normalt med alminnelig flertall
av de stemmene som avgis, se § 35 nr. 1. Ved stemmelikhet er møtelederens
stemme avgjørende. I § 35 nr. 2 er det gitt egne særregler for behandling
av økonomiplan og årsbudsjett.
Kommuneloven § 30
nr. 3 og 4 inneholder krav om at det skal føres møtebok over forhandlingene
i folkevalgt organ.
1.17.1.4 Møteoffentlighet
Kommuneloven § 31
nr. 1 gir enhver rett til å overvære møter i folkevalgte organer.
Den klare hovedregelen er derfor at møter skal holdes for åpne dører.
Bestemmelsene om
møteoffentlighet er en saksbehandlingsregel, og kommer derfor bare
til anvendelse når det folkevalgte organet driver saksbehandling.
Medlemmene av et folkevalgt organ kan møtes uten at reglene om møteoffentlighet
eller de andre saksbehandlingsreglene kommer til anvendelse. Dette
er kun dersom møtet ikke anses å være en del av kommunens beslutningsprosess.
Dette kan for eksempel være møter hvor medlemmene får generell opplæring
om et tema. Det samme vil antakelig gjelde rene orienteringsmøter.
Som følge av møteprinsippet
er utgangspunktet at når det folkevalgte organet behandler saker
eller treffer vedtak, er det saksbehandling og dermed også et møte
i kommunelovens forstand. Da gjelder reglene om møteoffentlighet.
Sivilombudsmannen
har behandlet flere saker som gjelder spørsmålet om en sammenkomst
skal anses som et møte i kommunelovens forstand.
I etterfølgende
saker har Sivilombudsmannen også blant annet uttalt seg om rekkevidden
av møteoffentlighetsreglene anvendt på opplærings- og budsjettseminarer.
Etter hovedregelen
skal møter holdes for åpne dører. Det kan likevel være situasjoner
hvor det er en plikt eller mulighet til å lukke hele eller deler
av et møte. Bestemmelsene om dette følger av § 31 nr. 2 til 5.
Prosedyrene for
å lukke møtet følger av § 31 a. Utgangspunktet er at debatten om
lukking eller ikke skal foregå for åpne dører, og det selv om møtet
vil bli lukket ved behandlingen av den underliggende saken.
Bestemmelsene om
møteoffentlighet gjelder som hovedregel også for parlamentarisk
styrte kommuner. For kommunerådet er det imidlertid fastsatt egne
regler om møteoffentlighet i § 31 a nr. 3. Etter denne bestemmelsen
bestemmer kommunerådet selv om deres møter skal være åpne, med mindre
dørene må lukkes etter § 31.
1.17.1.5 Reglement og arkiv
Etter kommuneloven
§ 39 skal kommunestyret selv fastsette nærmere reglement for saksbehandlingen
i folkevalgte organer. Videre følger det at kommunestyret selv skal
fastsette reglement for delegering av avgjørelsesmyndighet.
Det følger av § 39
nr. 3 at departementet kan gi nærmere forskrifter om behandling,
oppbevaring av og tilsyn med kommunens arkiver.
1.17.1.6 Virkningene ved brudd på saksbehandlingsreglene
Kommuneloven selv
inneholder ingen regler om hvilke konsekvenser brudd på saksbehandlingsreglene i
kapittel 6 kan ha. Hva som skjer, vil derfor måtte avgjøres etter
en tolkning av alminnelige forvaltningsrettslige regler. Virkningen
av eventuelle brudd på saksbehandlingsreglene kan bli relevant for
fylkesmannens lovlighetskontroll og spørsmål om et vedtak er ugyldig.
Dersom reglene i
forvaltningsloven og tilhørende forskrifter ikke er overholdt ved
det folkevalgte organets behandling av et enkeltvedtak, har forvaltningsloven
§ 41 en regel om at vedtaket likevel er gyldig dersom det er grunn
til å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets
innhold. Denne bestemmelsen gjelder imidlertid ikke direkte ved
brudd på saksbehandlingsreglene i kommuneloven. Det er imidlertid
antatt i juridisk teori og praksis at tilsvarende prinsipp gjelder
for brudd på andre saksbehandlingsregler ved andre typer
avgjørelser.
Dersom ikke annet
følger av en tolkning av den aktuelle bestemmelsen, vil den alminnelige
ugyldighetslæren få anvendelse ved brudd på reglene i kommuneloven
kapittel 6.
1.17.2 Departementets vurderinger
1.17.2.1 Virkeområde
Departementet er
i proposisjonen enig med utvalget i at bestemmelsenes virkeområde
bør gjelde alle folkevalgte organer slik de er opplistet i § 5-1
andre ledd. Regler om virkeområdet har en sammenheng med forslaget
om folkevalgte organer og møteprinsippet. Sammen fører disse reglene
til at de folkevalgte alltid skal behandle sine saker i organer
opprettet etter kommuneloven eller særlover, og at alle disse organene
vil være omfattet av saksbehandlingsreglene, blant annet kunngjøringsplikten
og møteoffentlighetsreglene.
I motsetning til
i dag vil det ikke lenger være adgang til å opprette organer hvor
man vedtar at enkelte av saksbehandlingsreglene ikke skal gjelde.
Departementet ser ikke behov for en slik unntaksregel.
Departementet ser
at det kan være behov for sammenkomster hvor for eksempel alle gruppelederne
og eventuelle nestledere deltar for å drøfte politiske spørsmål
før saken kommer opp i kommunestyret, eller har andre former for
sammenkomster hvor de folkevalgte drøfter saker. Dersom kommunen
ønsker å åpne for slike sammenkomster, må denne formen for sammenkomster
opprettes som et særskilt organ på lovlig måte med den følge at
alle saksbehandlingsreglene gjelder. Hensynet til at allmennheten
får vite om møtet og hva som diskuteres, er viktig.
Når det i proposisjonen
foreslås en liste i § 5-1 over hva som er folkevalgte organer i
kommuneloven, vil det ikke være tvil om når saksbehandlingsreglene
gjelder for ulike former for sammenkomster.
Kontrollutvalg skal
etter forslaget være omfattet av alle saksbehandlingsreglene så
langt det ikke står noe eksplisitt i bestemmelsene om kontrollutvalg.
Utvalget foreslår
videre at saksbehandlingsreglene skal gjelde fullt ut for styrene
i de nye kommunale oppgavefellesskapene og regionrådene.
For styret i kommunale
foretak foreslår utvalget i hovedsak å videreføre hvilke saksbehandlingsregler som
gjelder. For å styrke offentligheten foreslår utvalget at også møter
i styret skal kunngjøres, og at sakslisten skal være tilgjengelig
for allmennheten. Dette er i tråd med endringene i gjeldende kommunelov,
som trådte i kraft 1. juli 2016.
Utvalget foreslår
at folkevalgte organer som opprettes etter særlovgivningen som utgangspunkt
skal være omfattet av saksbehandlingsreglene i kommuneloven med
mindre noe annet uttrykkelig er uttalt i særlovgivningen.
Utvalget foreslår
å videreføre at bestemmelsene ikke skal gjelde for organer i selskaper
etablert i medhold av lov om interkommunale selskap, da slike organer
ikke anses som folkevalgte organer i kommunelovens forstand.
Enkelte høringsinstanser
ønsker å utvide virkeområdet til å gjelde for blant annet interkommunale
selskap etter IKS-loven. En slik utvidelse av virkeområdet vil kreve
endringer i IKS-loven. Det framgår av proposisjonen at departementet
vil vurdere innspillene, og eventuelt endre IKS-loven.
1.17.2.2 Møteprinsippet
Flere høringsinstanser
har i forbindelse med møteprinsippet foreslått at loven bør inneholde
en definisjon av hva som skal være et møte i et folkevalgt organ
i kommunelovens forstand. Det vises i proposisjonen til at departementet
ser at en lovfestet definisjon kan ha visse fordeler, men at de
endringene som foreslås når det gjelder saksbehandlingsreglenes
virkeområde, gjør at behovet for lovfesting av hva som er et møte
etter kommuneloven, ikke anses nødvendig. Videre vil definisjonen,
slik den framgår av Prop. 152 L (2009–2010) side 44, fremdeles være
departementets syn på gjeldende rett, og den vil være retningsgivende
for hvordan de folkevalgte skal behandle saker. Departementet kan ikke
utelukke at noen også i framtiden arrangerer sammenkomster hvor
en gruppe folkevalgte møtes for drøfte ulike saker uten at man i
forkant har fulgt saksbehandlingsreglene. I de tilfellene må det
fremdeles vurderes om det faktisk er et møte i et folkevalgt organ,
herunder hvilket organ som eventuelt avholder møtet.
Møteprinsippet og
hva som er et møte i lovens forstand, må som nevnt sees i sammenheng
med den endrete reguleringen av folkevalgte organer som
sådan i § 5-1. Her foreslår departementet en liste over folkevalgte
organer, og som følge av det mener departementet det ikke lenger
vil være like aktuelt med ulike typer ad-hoc møter i nye organer
hvor for eksempel alle gruppelederne eller formannskapet pluss noen
andre folkevalgte møtes for drøfte konkrete saker. Denne typen uformelle
sammenkomster vil per definisjon være ulovlige.
All saksbehandling,
det vil si behandling og drøfting av saker organet har som oppgave
å behandle, skal skje i lovbestemte typer organer og i formelle
møter. Det er ingenting i veien for å opprette organer, men de må
følge reglene både for oppnevning og saksbehandling.
1.17.2.3 Møteavvikling, spørsmål, vedtaksførhet og avstemninger
Det vises i proposisjonen
til at når det gjelder utvalgets forslag om møter i § 11-2, innkalling
og saksliste i § 11-3 og vedtaksførhet og avstemninger i § 11-9,
er dette i all hovedsak videreføring av gjeldende rett.
Utvalget foreslår
å videreføre bestemmelsen om at ethvert medlem kan stille spørsmål
til lederen av et folkevalgt organ, også om saker som ikke står
på sakslisten, se § 11-2 fjerde ledd. Departementet vil videreføre
forslaget, men vil komme med en presisering om behandlingen av spørsmål
i folkevalgte organer.
Departementet er
kjent med at en rekke kommuner har vedtatt ordninger med at medlemmer
kan fremme interpellasjoner. Forslag som fremmes sammen med interpellasjonen
i forkant av møtet, eller i forbindelse med organets behandling
av interpellasjonen, skal etter departementets syn anses som en
sak etter § 11-3, og ikke som et spørsmål etter § 11-2 fjerde ledd.
Det innebærer at framsatte interpellasjoner, som inneholder konkrete
forslag organet skal ta stilling til, må behandles etter reglene
om å få en sak på sakslisten.
En interpellasjon,
som bare inneholder spørsmål og ønske om et svar, og som sendes
til møtelederen på forhånd, vil være omfattet av § 11-2 fjerde ledd,
og skal behandles som spørsmål. Spørsmål etter denne bestemmelsen
kan stilles både på forhånd, og under selve møtet. Interpellasjonen
skal derfor påføres sakslisten, og kan bare nektes behandlet etter
reglene i § 11-3 fjerde ledd. Det vil ikke være opp til organets
leder å avgjøre om saken skal på sakslisten eller ikke. Det er derfor
viktig at både den som fremmer saken og organets leder er klare
og tydelige på hva som er en interpellasjon og hva som er et ønske
om å få sak (som krever votering) på sakslisten.
Når det gjelder
forslaget i § 11-3 om saksliste, mener departementet at det er behov
for å presisere utvalgets forslag. I bestemmelsen om sakslister
foreslår departementet å synliggjøre at regelen i § 11-2 annet ledd
bokstav c om at minst 1/3 av organets medlemmer kan kreve å avholde
et møte, også gir en rett til å få en sak på sakslisten til neste
møte.
Utvalget har i all
hovedsak foreslått å videreføre innholdet i dagens bestemmelser
om vedtaksførhet og avstemninger i §§ 33 og 35. Forslaget har fått
liten omtale i høringssvarene, og departementet mener de språklige
endringene er gode. Det går fram av proposisjonen at med ett unntak
fremmes utvalgets forslag. I utvalgets forslag til § 11-9 andre
ledd vises det blant annet til valgloven § 9-2 andre ledd. Denne
henvisningen foreslår departementet i proposisjonen fjernet da bestemmelsen
i valgloven ikke lenger inneholder noen særregler om avstemninger.
Utvalget foreslår
også en endring i reglene om kunngjøring av møter. Det skal være
klart at alle møter skal kunngjøres, også selv om de antas vil bli
holdt for lukkete dører. Dette er i tråd med endringene i kommuneloven,
som trådte i kraft 1. juli 2016.
1.17.2.4 Møteoffentlighet
I likhet med utvalget
og de aller fleste høringsinstansene mener departementet i proposisjonen
at dagens bestemmelser om møteoffentlighet i all hovedsak fungerer
godt, og at det ikke er behov for særlige endringer. Regelverket
foreslås derfor i stor grad videreført.
Utvalget har foreslått
en ny lukkingshjemmel. Selv om utvalget anser det som en presisering
av gjeldende rett, mener departementet at utvalgets forslag om å
lukke møtet hvis hensynet til saken tilsier det, og organet skal
motta informasjon fra kommunens advokat, i realiteten framstår som
en utvidet lukkingshjemmel som kan gi hjemmel for flere lukkete
møter enn i dag. Dette er også oppfatningen hos flere av høringsinstansene.
Departementet er
enig med Justis- og beredskapsdepartementet i at det er vanskelig
å tenke seg en sak som vil kunne være omfattet av den foreslåtte
lukkingshjemmelen, men som ikke vil være dekket av de andre lukkingsgrunnlagene
i loven. Ut fra dette mener departementet at de tilfellene utvalget
søker å dekke med den nye lukkingshjemmelen, allerede er godt nok
fanget opp av de øvrige hjemlene.
Det framgår av proposisjonen
at departementet er enig med utvalgets flertall om at det ikke bør
innføres en hjemmel til å lukke møtet når det gis saksforberedende
opplæring. Som flertallet og enkelte høringsinstanser viser til,
vil det være vanskelig å skille mellom ren opplæring og saksbehandling.
Det er en reell mulighet for at det vil bli foretatt vurderinger
og drøftelser i slike møter. Et ytterligere moment er at saksforberedende
opplæring om en sak organet senere skal behandle i et åpent møte,
vil være av interesse for allmennheten, som senere kan overvære
organets realitetsbehandling.
1.17.2.5 Generelt om møteboken
Departementet vil
videreføre utvalgets forslag om at loven selv bør inneholde visse
krav til innholdet i møteboken og også hvilke opplysninger som alltid
skal framgå av boken. Det er særlig viktig at avstemningsresultatet
kommer fram. Både utfallet av avstemningen og hvilke partier som
stemte på hvilke forslag til vedtak, skal framgå av møteboken. Se
proposisjonen for øvrig omtale av hvilke opplysninger møteboken
skal inneholde. Departementet vil foreslå at prinsippet om at møteboken
skal være tilgjengelig for allmennheten, lovfestes. Bestemmelsen
vil være tilsvarende som for sakslisten, og det vil da også framgå
at det kan være deler av møteboken som ikke vil være offentlig.
Det går fram av
proposisjonen at departementet ikke vil foreslå bestemte lovkrav
om hvordan møteboken skal godkjennes, og at det derfor fremdeles
vil være opp til kommunene selv å avgjøre framgangsmåten for godkjenning.
1.17.2.6 Nærmere om innholdet i sakslisten og møteboken
Utvalget har foreslått
likelydende bestemmelser som regulerer innholdet i sakslisten og
møteboken. Forslaget er at disse dokumentene ikke skal omtale saker som
angår en arbeidstakers tjenstlige forhold. Utvalget foreslår også
at saker som kan behandles i lukkete dører fordi hensynet til saken
tilsier det og organet skal motta informasjon fra kommunens advokat,
kan sladdes i den offentlige sakslisten og møteboken. Departementet
har kommet til at det ikke bør innføres slike bestemmelser.
Departementet legger
i proposisjonen til grunn til at det er mulig å utarbeide sakslisten
og møteboken på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger
eller andre opplysninger unntatt offentlighet.
Selv om det gjelder
saker hvor dørene trolig vil lukkes og dokumentene vil være unntatt
offentlighet, er det en verdi i seg selv at offentligheten får kjennskap
til hvilke saker som skal behandles.
Det framgår ikke
eksplisitt av verken dagens bestemmelser eller utvalgets forslag,
men det er klart at den offentlige versjonen av sakslisten og møteboken ikke
vil gi et fullstendig bilde av alle sakene et folkevalgt organ skal
behandle eller har behandlet.
Dette henger sammen
med at møteboken også skal være en protokoll for intern bruk i kommunen
og grunnlaget for oppfølging fra administrasjonen. Det vises i proposisjonen
til at det i den sammenhengen er viktig at protokollen er så fullstendig
og detaljert som nødvendig uten at opplysninger blir offentlige
når det foreligger hjemmel for unntak. Tilsvarende gjelder for sakslisten
og innkallingen som sendes til organets medlemmer.
1.17.2.7 Lyd- og billedopptak
Utvalgets forslag
er en videreføring av gjeldende rett, men med enkelte språklige
endringer. Det framgår av proposisjonen at departementet mener forslagets ordlyd
er en forbedring. Siden det nå vil stå at møtelederen skal gi tillatelse,
er meningen å synliggjøre at det ikke er opp til møtelederens skjønn
å tillate opptak eller overføring dersom det er noen som ber om
det. Som i dag vil det avgjørende være hvorvidt opptakene er forstyrrende
på gjennomføringen av møtet, og ikke hva den enkelte synes er ubehagelig.
Bestemmelsen er
ikke til hinder for at møtelederen, organet eller kommunen i et
reglement vedtar at lyd og bilde fra alle åpne møter i kommunestyret
og andre folkevalgte organer skal sendes på kommunens hjemmeside
eller ligge som opptak. Bestemmelsen i § 11-6 vil derfor kun gjelde
hvor andre ber om lyd- og billedopptak, og det er kun i de tilfellene
at møtelederen skal måtte gi tillatelse.
Departementet kan
ikke se at Datatilsynets uttalelser gir grunn til å endre på reglene
om lyd- og billedopptak. Hensynet til at noen ønsker å være anonyme, kan
ikke være avgjørende. Kommunene selv har et ansvar for å skjerme
den enkelte fra unødvendig filming, og departementet antar at det
i liten grad vil være filming av publikum i slike møter.
1.17.2.8 Fjernmøter
Det går fram av
proposisjonen at i likhet med utvalget og en rekke høringsinstanser
mener departementet det er gode grunner for at folkevalgte organer
i større grad enn i dag vil ha fjernmøter. Dagens teknologi gir gode
og sikre løsninger for å gjennomføre møter hvor alle kan se og høre
hverandre. Å åpne for fjernmøter innebærer også at enkelte folkevalgte
som har lang reisevei, eller av ulike årsaker ikke har anledning
til reise til møtelokalet, likevel kan delta på møtet. Forslaget
vil derfor kunne bidra til å redusere forfallet blant de faste medlemmene.
Utvalget viser til
at det er en grunnleggende forutsetning for å avholde et fjernmøte
at møtet avholdes på en god og effektiv måte, og at saksbehandlingsreglene overholdes.
Medlemmene bør kunne se, høre og kommunisere med hverandre. At de
hører og kan kommunisere i sanntid, er helt nødvendig. Utvalget
mener hovedregelen bør være at medlemmene må kunne se hverandre,
men her må det kunne åpnes for unntak i særlige tilfeller. Dette
kan for eksempel være hvis et medlem ikke har mulighet for bilde,
eller teknikken svikter i løpet av møtet. Åpne møter må også gjennomføres
på en tilfredsstillende måte som sikrer allmennheten tilgang til
møtet gjennom for eksempel skjermoverføring eller overføring av
møtet på internett. Nærmere regler om krav til fjernmøte kan også
fastsettes i forskrift.
Utvalget foreslår
at også kommunestyret skal kunne avholde fjernmøter, hvilket det
ikke er adgang til i dag. I tillegg foreslår utvalget at fjernmøter
skal kunne avholdes uavhengig om det gjelder en hastesak eller ikke.
Det avgjørende for om et møte skal være fjernmøte, bør
være at kommunen og det aktuelle organet ønsker det, og i tillegg
oppfyller lovens krav. Kommunen må videre kunne sikre at møtene
fungerer slik at saker kan behandles og beslutninger fattes. Det
betyr blant annet å avgi stemmer på en tilfredsstillende måte og
sikre at kravene til møteoffentlighet praktiseres.
Det framgår av proposisjonen
at departementet har vurdert om det er for strengt å skjerpe reglene
slik at ingen lukkete møter skal kunne behandles som fjernmøter,
slik utvalget foreslår. Hensynene bak forslaget om å hindre spredning
av opplysninger, som utvalget synes å ha lagt vekt på, gjør seg
mest gjeldende når opplysninger er taushetsbelagte eller gjelder
en arbeidstakers tjenstlige forhold. Derfor skal slike møter, hvor
det er plikt til å lukke møtet, ikke kunne avholdes som fjernmøter.
Skadepotensialet
må imidlertid anses lavere for dokumenter knyttet til det offentliges
forhandlingsposisjon eller om andre ikke-taushetsbelagte opplysninger mot
formodning skulle komme ut, enn om uvedkommende får tilgang til
taushetsbelagte opplysninger om en persons helsetilstand. Departementet
mener at faren for at uvedkommende får tilgang til slike opplysninger fordi
de behandles i et lukket fjernmøte, sammenholdt med konsekvensene
dersom de kommer til offentligheten, ikke veier opp for ulempene
det kan medføre at man ikke kan ha fjernmøter om slike saker. Dette
taler for at saker som lukkes etter § 11-5 tredje ledd bokstav b, på
grunn av tungtveiende offentlige interesser og hjemmel i offentlighetsloven,
bør kunne holdes som fjernmøter.
Fjernmøter i lukkete
møter etter § 11-5 tredje ledd bokstav b bør unngås, men departementet
vil ikke lovfeste et forbud mot denne typen saksbehandling så lenge
kommunene sørger for tiltak som sikrer at ikke uvedkommende har
tilgang til forhandlingene.
I tråd med utvalgets
generelle forslag og høringsinstansenes støtte til økt mulighet
for fjernmøte, mener departementet i proposisjonen at også styremøtene
i kommunale og fylkeskommunale foretak bør kunne gjennomføres som
fjernmøter. Departementet vil derfor føye til § 11-7 til listen
i § 11-1 andre ledd. Dette innebærer at kommunestyret kan vedta
at styret i det kommunale foretaket kan avholde fjernmøter.
1.17.2.9 Hastesaker
Det framgår av proposisjonen
at departementet mener at utvalgets vurderinger og forslag til videreføring
av adgangen til å gi andre organer myndighet til å treffe vedtak
i hastesaker er gode. Videre gir lovforslaget gode vurderingskriterier
og prosessuelle regler for når en sak kan behandles skriftlig eller
ved hastefjernmøte. Se proposisjonen pkt. 17.2.6.
Utvidet myndighet
i hastesaker skal også kunne benyttes der hvor lovgivningen gir
kompetansen til for eksempel kommunestyret eller fylkestinget selv.
Det er særlig i denne typen saker at det vil være behov for at for eksempel
formannskapet gis hastefullmakt til å kunne avgjøre visse saker
raskt. Det framgår av proposisjonen at departementet vil understreke
at det skal noe til før en hastefullmakt kan benyttes. Adgangen
må sees i sammenheng med bestemmelsen om fjernmøte i det organet
som i utgangspunktet har fullmakt til å treffe den aktuelle avgjørelsen.
Kommunene bør i størst mulig grad vurdere om det er mulig å treffe
en avgjørelse i et fjernmøte framfor at saken behandles etter bestemmelsen om
hastesaker.
Det følger av lovforslaget
§ 6-1 fjerde ledd bokstav b, som handler om ordførernes myndighet
og oppgaver, at ordføreren også kan gis en slik hastekompetanse.
Departementet mener det er en fordel at denne delegeringsadgangen
også framgår av § 11-8, selv om den står et annet sted i loven.
Det framgår av proposisjonen
at departementet ikke ønsker å foreslå en adgang til å gi kommunedirektøren
en hastekompetanse slik Fylkesmannen i Rogaland foreslår.
1.17.2.10 Reglementer og arkiv
Det vises i proposisjonen
til at departementet er enig med utvalget i at det er positivt med
reglement som gir nærmere bestemmelser om saksbehandlingen i folkevalgte
organer. Departementet foreslår i proposisjonen å videreføre dagens
§ 39 nr. 1 i forslaget § 11-12. Det er også riktig at kompetansen
til å vedta reglementene ligger hos kommunestyret selv.
Med hjemmel i arkivloven
er det gitt en forholdsvis detaljert forskrift som regulerer kommunale
arkiver. Ettersom gjeldende kommunelov § 39 nr. 3 i tillegg var ment
å være midlertidig fram til en eventuell arkivlov ble vedtatt, jf.
Ot.prp. nr. 42 (1991–92) side 139, anser departementet at det ikke
er behov for å videreføre denne bestemmelsen.
1.18 Særlige regler om inhabilitet for folkevalgte og ansatte i kommunen
1.18.1.1 Forvaltningsloven
Forvaltningsloven
§§ 6 til 10 inneholder bestemmelser om inhabilitet som gjelder for
både ansatte og folkevalgte i kommunen. I forvaltningsloven § 6
første ledd oppstilles det en rekke situasjoner som alltid gjør en
folkevalgt eller ansatt inhabil. Videre vil en folkevalgt eller
ansatt i kommunen være inhabil når «andre særegne forhold foreligger
som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet», jf. § 6
andre ledd. Hvordan habilitetsavgjørelsene skal avgjøres følger
av loven § 8, og særlig viktig for folkevalgte organer er § 8 andre
ledd som fastslår at det er organet som avgjør om et av medlemmene
er inhabil eller ikke.
1.18.1.2 Kommuneloven
Det følger av kommuneloven
§ 40 nr. 3 at forvaltningsloven kapittel II kommer til anvendelse
både for folkevalgte og for ansatte. I tillegg har kommuneloven egne
bestemmelser om habilitet.
En folkevalgt kan
delta i behandlingen av saker som gjelder valg til offentlige tillitsverv
og fastsetting av godtgjøring og liknende for slike verv, jf. § 40
nr. 3 bokstav a. Dette gjelder selv om den folkevalgte blir berørt av
avgjørelsen som tas.
Derimot kan ikke
en folkevalgt, som i kraft av å være ansatt har medvirket i forberedelsen
eller selve avgjørelsen av en sak, etter § 40 nr. 3 bokstav b delta
ved behandlingen av samme sak som en folkevalgt. Her er kommuneloven
strengere enn forvaltningsloven. Hensynet bak bestemmelsen er å
hindre at ansatte skal kunne overprøve egen og eventuelt overordnetes
saksforberedelse og avgjørelse ved å behandle saken som folkevalgt.
Et slikt klart skille mellom administrasjon og folkevalgte er satt
for å unngå rolleblanding, og bidrar til å sikre tilliten til kommunens
saksbehandling og avgjørelser.
Den absolutte inhabilitetsregelen
i § 40 nr. 3 bokstav b gjelder ikke ved et folkevalgt organs behandling av
årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan eller regional plan.
Slike saker er mer overordnete, og hver enkelt ansatt har gjerne
bare bidratt med litt arbeid.
Ved intern klagebehandling
i kommunen, følger det av § 40 nr. 3 bokstav c at ansatte eller
folkevalgte som har deltatt i saksforberedelsen eller avgjørelsen
av et vedtak, er inhabile til å delta i saksforberedelsen eller avgjørelsen
av klagesaken. Man vil ikke være inhabil til å behandle klagen som
underinstans før videresending til endelig klagebehandling, jf.
forvaltningsloven § 33. En ansatt som er direkte underordnet en
som er inhabil etter denne bestemmelsen, vil heller ikke kunne delta ved
saksforberedelsen av klagesaken for klageinstansen.
Det finnes også
et forhold som ikke direkte gjelder inhabilitet i § 40 nr. 4. Dersom
en folkevalgt ikke er inhabil, eller det foreligger vanskelige grensetilfeller,
kan personlige grunner likevel tilsi at det er belastende å delta
i behandlingen av en sak. Organet kan da etter søknad frita medlemmet
fra behandlingen av saken dersom det finner at det foreligger vektige
personlige grunner til dette.
1.18.2 Departementets vurdering
1.18.2.1 Inhabilitet for folkevalgte
Departementet støtter
i proposisjonen forslaget om å splitte dagens bestemmelse og lage
en egen bestemmelse om inhabilitet for folkevalgte som plasseres
i kapitlet om saksbehandlingsregler for folkevalgte organer. Departementet
er enig med utvalget i at dagens regulering av inhabilitet i kommunesektoren
i stor grad fungerer godt, og kan i hovedsak slutte seg til utvalgets vurderinger
og forslag.
Departementet ønsker
å opprettholde reglene om at inhabilitet ikke skal komme til anvendelse
ved valg av personer til offentlige tillitsverv eller når det fastsettes godtgjøring
og liknende for slike verv. Dette gjelder også ved fastsettingen
av godtgjøring for vervet som ordfører, varaordfører og så videre.
Det vil føre til praktiske vanskeligheter med for eksempel å vedta
reglement for møtegodtgjørelse dersom alle som kan få godtgjørelse,
vil være inhabile. Dersom det gjelder godtgjøring eller lønn for
et konkret arbeid eller en annen form for individuell fastsetting
for en enkelt folkevalgt, mener departementet man er utenfor bestemmelsen.
Den folkevalgte vil i disse tilfellene være inhabil.
Bestemmelsen om
at en folkevalgt som har vært med på å avgjøre eller forberede en
sak som ansatt i kommunen, ikke kan behandle samme saken som folkevalgt,
bør også videreføres slik utvalget foreslår. Det er bare hvis den
folkevalgte har behandlet saken som ansatt at vedkommende blir inhabil,
og det er altså mulig å behandle samme sak som folkevalgt i flere
ulike organer, som f.eks. formannskapet og kommunestyret. Hva som
kreves for at vedkommende har vært med på å avgjøre eller forberede
vedtaket i en sak som ansatt, vil bero på en konkret vurdering,
og vil i stor grad være de samme vurderingene som etter § 13-3 for
hva som skal til for at ansatte kan bli inhabile. Praksis etter
den bestemmelsen vil derfor være relevant her. Det er ikke enhver
befatning med saken som medfører inhabilitet, men det skal nokså
lite til før den folkevalgte blir inhabil dersom man har bidratt
til saken og den endelige avgjørelsen skal behandles av det folkevalgte
organet. Som i dag bør denne regelen ikke gjelde ved folkevalgte
organers behandling av årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, regional
planstrategi eller regional plan.
Utvalget synes ikke
eksplisitt å ha vurdert hvilke inhabilitetsbestemmelser som skal
gjelde for medlemmer av styret i et kommunalt foretak. Departementet
anser at gjeldende rett om habilitet for disse bør videreføres, og
at kommunelovens spesielle habilitetsregler bør gjelde for medlemmene
av dette folkevalgte organet. Departementet vil derfor i § 11-1
andre ledd føye til §§ 11-10 og 11-11 til listen over hvilke bestemmelser
i kapittel 11 som skal gjelde for styrene i kommunale foretak. Ansatte
i kommunale foretak er ansatte i kommunen og vil derfor automatisk
være omfattet av § 13-3.
Dagens kommunelov
§ 40 nr. 3 er i lov om interkommunale selskaper § 15 gjort gjeldende
for selskapets ansatte og medlemmer av selskapets styrende organer.
Det framgår av proposisjonen at departementet ikke ser at det er
behov for å endre på dette, og derfor vil foreslå endringer i lov
om interkommunale selskaper for å videreføre gjeldende rett.
1.18.2.2 Ansattes inhabilitet
Departementet foreslår
også i proposisjonen en hjemmel om inhabilitet for folkevalgte ved
intern klagebehandling i kommunen.
Departementet mener
at utvalgets forslag om å flytte bestemmelsen om inhabilitet for
folkevalgte til kapitlet om saksbehandlingsregler for folkevalgte
organer framstår som et hensiktsmessig grep og synliggjør på en bedre
måte at det det er egne bestemmelser for ansatte som kommer i tillegg
til bestemmelsene i forvaltningsloven.
Som Sivilombudsmannen
og enkelte andre høringsinstanser har pekt på, har det vært enkelte
utfordringer knyttet til praktiseringen av kommuneloven § 40 nr.
3 bokstav c om inhabilitet for ansatte ved intern klagebehandling.
Etter departementets vurdering vil utvalgets forslag om henholdsvis
én paragraf for folkevalgte og én for ansatte i tillegg til klargjørende
språk bidra til at bestemmelsene om inhabilitet ved intern klagebehandling
blir bedre kjent og etterlevd i kommunene. Det er også en fordel
at regelen som gjelder for ansatte i administrasjonen, nå kommer
i kapitlet om kommunens administrasjon og ikke i en bestemmelse
om folkevalgtes rettigheter og plikter.
Noen høringsinstanser
har også pekt på at det kan være vanskelig å vurdere hva som skal
til av medvirkning i et vedtak for at man er inhabil til å delta
i klagebehandlingen av samme vedtak. Departementet er enig med utvalget
i at det må være en reell medvirkning for at man blir inhabil. Likevel
skal det ikke mye til før man blir inhabil. Dette er også i tråd
med tidligere uttalelser fra departementet.
I forslagets § 13-3
andre ledd står det klart at en ansatt ikke kan delta i klageinstansens
behandling av saken eller i forberedelsen av saken for klageinstansen.
Den ansatte kan
etter loven behandle klagen som underinstans, jf. forvaltningsloven
§ 33 andre ledd, og dermed forberede og avgjøre saken når underinstansen skal
ta stilling til om vedtaket skal oppheves, endres eller opprettholdes
og videresendes til klageinstansen.
1.18.2.3 Fritak i en enkeltsak av personlige grunner
Departementet er
i proposisjonen videre enig med utvalget i å videreføre adgangen
til å gi fritak av personlige grunner i en enkeltsak og skille ut
dette som en egen bestemmelse. For å kunne få fritak i en enkeltsak
etter § 11-11 kreves det at det foreligger vektige personlige grunner
for fritak i den enkelte saken, og at vedkommende selv ber om fritak.
Det er det folkevalgte organet selv som avgjør om en folkevalgt
skal få fritak. Departementet mener dette er en beslutning som skal
behandles på samme måte som inhabilitet. Det vil si at den aktuelle
folkevalgte ikke selv kan delta i organets behandling av søknaden.
Bestemmelsen skal
ikke benyttes av bekvemmelighetshensyn for den enkelte folkevalgte
som ikke ønsker å ta stilling til en sak, eller av motstandere for
å «inhabilisere» en folkevalgt i situasjoner hvor det ikke foreligger inhabilitet
etter loven. Det skal derfor foreligge gode grunner for å fravike
denne retten og plikten i en enkeltsak.
Avgjørelsen om å
gi fritak skal ikke anses som en prosessledende avgjørelse.
Dersom en folkevalgt
gis fritak av personlige grunner etter denne bestemmelsen, mener
departementet hensynet til notoritet og tillit til avgjørelsen taler
for at dette også skal føres inn i møteboken. Dette er i proposisjonen
presisert i bestemmelsen om krav til innholdet i møteboken.
1.19 Interkommunalt samarbeid
1.19.1 Innledning
Samarbeid mellom
kommuner opptrer i mange ulike former. Disse kan deles inn i to
hovedtyper: For det første samarbeid uten noen lovregulert organisatorisk overbygning.
For det andre samarbeid hvor virksomheten er organisert etter regelverket
for en lovfestet samarbeidsform.
Kommuneloven regulerer
tre ulike samarbeidsordninger. Det er interkommunalt styre etter
§ 27, vertskommunesamarbeid etter kapittel 5 A og samkommunesamarbeid
etter kapittel 5 B.
Kommuner kan samarbeide
med andre kommuner innenfor alle deler av sin virksomhet. For de
oppgavene kommunene påtar seg frivillig (ofte forretningsdrift),
er det stor organisasjonsfrihet.
For lovpålagte oppgaver
som innebærer utøvelse av offentlig myndighet, har ikke kommunene
samme grad av frihet til å velge hvilken organisasjonsform de kan
benytte. Kommunene må da i praksis benytte vertskommunemodellen.
I proposisjonen
gis en omtale av utvalgets overordnete vurdering av interkommunalt
samarbeid.
1.19.1.1 Departementets overordnete vurdering
Basert på de kartleggingene
som har vært gjort, legger departementet til grunn at omfanget av
interkommunalt samarbeid er stort, og at det har vært økende de seneste
tiårene.
Interkommunalt samarbeid
har både positive og negative sider. Interkommunalt samarbeid vil
blant annet kunne bidra til bedre ressursutnyttelse gjennom stordriftsfordeler
og bedre tilgang til nødvendig kompetanse for å sikre gode tjenester.
Interkommunalt samarbeid reiser imidlertid også noen problemstillinger.
Dette er blant annet praktiske utfordringer knyttet til å kunne
sette ressursbruken i samarbeidene opp mot ressursbruken i den kommunale
virksomheten for øvrig. Det er også utfordringer med å koordinere
tjenestene som blir produsert i det interkommunale samarbeidet,
med andre kommunale tjenester. Det er også mer prinsipielle innvendinger
knyttet til lengre og mer indirekte styringslinjer fra kommunestyrene
til samarbeidene samt økt avstand fra velgerne til samarbeidene.
Disse svakhetene
innebærer etter departementets vurdering at kommunesammenslåing
i mange tilfeller vil være et bedre alternativ enn et omfattende
interkommunalt samarbeid på mange ulike områder. Departementet mener
at interkommunalt samarbeid, til tross for de utfordringene som
knytter seg til det, likevel kan være en aktuell ordning.
Kommunene bør derfor
tilbys gode organisasjonsformer som gjør det mulig å samarbeide
og ta ut de fordelene som knytter seg til interkommunalt samarbeid. Det
er imidlertid viktig at kommunene er bevisst de ulempene som tross
alt knytter seg til interkommunalt samarbeid. Et grep er å ha en
aktiv og bevisst styring av samarbeidene. Kommunene bør sørge for
å få regelmessig informasjon fra samarbeidene om virksomheten i samarbeidene,
og kommunestyrene bør behandle sentrale saker som skal behandles
i det øverste organet i samarbeidene.
1.19.2 Overordnet bestemmelse om interkommunalt samarbeid
1.19.2.1 Gjeldende rett
Kommuneloven inneholder
i dag ingen overordnet bestemmelse som angir hvilke typer interkommunalt samarbeid
kommunene kan delta i.
1.19.2.2 Departementets vurdering
Departementet viderefører
utvalgets forslag om en overordnet bestemmelse om interkommunalt
samarbeid i kommuneloven. En slik bestemmelse vil fastslå prinsippet
om at kommunene har anledning til å samarbeide om utførelsen av
felles oppgaver. Å ta inn en oversikt over de vanligste formene
for samarbeid i loven vil dessuten bidra til oversikt og klarhet
om hvilke samarbeidsformer kommunene kan benytte dersom de ønsker
å samarbeide med andre kommuner.
1.19.3 Interkommunalt samarbeid med en enkel reguleringsform
1.19.3.1 Gjeldende rett
I dagens kommunelov
har § 27 en enkel regulering om samarbeid i form av et interkommunalt
styre.
Samarbeidsformen
er lite regulert i loven, all reguleringen er samlet i én paragraf.
To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan opprette et eget
styre til løsning av felles oppgaver.
Det skal fastsettes
vedtekter om blant annet området for styrets virksomhet. Verken
staten eller private kan delta i et slikt samarbeid. Et interkommunalt
styre kan i utgangspunktet ikke tildeles myndighet til å treffe vedtak
som innebærer offentlig myndighetsutøvelse, med mindre dette knytter
seg direkte til driften og organiseringen av samarbeidet, for eksempel
å ansette folk eller treffe andre avgjørelser i personalsaker. Hvis
det er aktuelt å tildele styret slik myndighet utover dette, må det
reguleres i særlov, jf. NOU 1990:13 sidene 203 og 415. Loven regulerer
ikke spørsmålet om styret er et eget rettssubjekt eller ikke. Dette
må avgjøres helt konkret for den enkelte virksomheten.
1.19.3.2 Departementets vurdering
1.19.3.2.1 Behov for en enkel organisasjonsform
Det vises i proposisjonen
til at kommunene bør tilbys gode organisasjonsformer som gjør det
mulig å samarbeide og ta ut de fordelene som knytter seg til interkommunalt
samarbeid. Departementet mener på denne bakgrunnen som utvalget
at det bør lovfestes samarbeidsmodeller for både produksjonssamarbeid og
politiske samarbeid.
1.19.3.2.2 Kommunalt oppgavefellesskap
Departementet slutter
seg i proposisjonen til utvalgets vurdering av at det er behov for
en enkel samarbeidsform for kommuner som ønsker å løse oppgaver
i fellesskap. Det er samtidig viktig at reguleringen av samarbeidsformen
gir en forutsigbar ramme for samarbeidet.
Departementet er
enig med Hammerfest kommune som uttaler at et kommunalt oppgavefellesskap
er en «enkel og fleksibel organisasjonsform hvor kommunene vil ha
stor frihet til å velge egne lokale løsninger». Det vises i proposisjonen
til at departementet dessuten vil understreke at regelverket for
oppgavefellesskap i stor grad er en videreføring av regelverket
for § 27-samarbeid, selv om reguleringen er noe utvidet. Departementet
foreslår på denne bakgrunnen å lovfeste kommunale oppgavefellesskap.
Utvalget foreslår
et krav om at deltakerkommunene må ta stilling til om samarbeidet
er et eget rettssubjekt når samarbeidet blir opprettet.
Styringsorganer
Et stort flertall
av høringsinstansene går mot forslaget om at samtlige deltakerkommuner
skal være representert i det øverste organet i et oppgavefellesskap.
Det framgår imidlertid av svært mange av høringsuttalelsene at dette
synet er begrunnet i at høringsinstansene mener det ikke er behov
for å endre reglene som gjelder på dette området. Disse høringsinstansene
legger imidlertid feilaktig til grunn at det ikke gjelder noe slikt
krav til representasjon i § 27-samarbeid etter gjeldende kommunelov,
jf. Ot.prp. nr. 42 (1991–92) side 280, hvor det klart framgår at
samtlige deltakerkommuner må være representert i styret.
Departementet mener
i proposisjonen det er en forutsetning for samarbeid at samtlige
deltakerkommuner er representert i representantskapet. Dette sikrer demokratisk
deltakelse og styring fra samtlige deltakerkommuner. Tilsvarende
krav gjelder også for andre samarbeidsmodeller med felles styringsorganer.
Departementet foreslår derfor at samtlige deltakerkommuner skal
være representert i det øverste organet i et oppgavefellesskap.
Utvalget foreslår
at representantskapet i et kommunalt oppgavefellesskap skal kunne
velge underordnete organer til styring av oppgavefellesskapet. Utvalget foreslår
ikke noe krav om at samtlige deltakerkommuner må delta i slike underordnete
styringsorganer.
Samarbeidsavtale og ansvarsform
Det framgår av proposisjonen
at departementet deler utvalgets syn på at det er behov for å fastsette
enkelte minimumskrav til innholdet i samarbeidsavtalen. Departementet
synes utvalget har funnet en fornuftig balanse mellom å regulere
enkelte sentrale forhold samtidig som kommunene får stor frihet
til å bli enige om den nærmere utformingen av samarbeidet. Departementet foreslår
på denne bakgrunnen å lovfeste visse minimumskrav til innholdet
i samarbeidsavtalen.
Departementet er
enig med Datatilsynet i at deltakerkommunene må ta stilling til
hvem i samarbeidet som har de ulike rollene etter personvernregelverket. Departementet
mener at det vil være en unødvendig dobbeltregulering å ta inn noe
om forholdet til personregelverket i samarbeidsavtalen.
Departementet er
enig med utvalget i at deltakerne bør hefte ubegrenset for oppgavefellesskapets
forpliktelser. Dette vil blant annet være med på å sikre oppgavefellesskapet
rimelig finansiering. Det var heller ingen av høringsinstansene
som hadde et annet syn på dette spørsmålet.
1.19.3.2.3 Interkommunalt politisk råd (regionråd)
Det vises i proposisjonen
til at regionråd er en svært utbredt samarbeidsform hvor mange saker
som har betydning for både kommunene, innbyggerne og næringslivet
i regionen, blir behandlet. Departementet er enig med utvalget i
at det derfor bør gjelde klare rammer for slikt samarbeid, blant
annet regler om saksbehandling og møteoffentlighet. Dette er viktig
av hensyn til åpenhet og demokratisk deltakelse og kontroll.
Begrepet regionråd
har i dag ikke noe fast juridisk innhold. I sin alminnelighet dreier
det seg om politiske samarbeid som deltakerkommunene har opprettet
av eget tiltak, og som behandler generelle samfunnsspørsmål som
går på tvers av kommunegrensene i det området regionrådet representerer.
De fleste regionråd har ikke ansvar for å produsere tjenester til
innbyggerne, selv om enkelte regionrådssamarbeid også er involvert
i slike oppgaver. Regionråd er også i liten grad tildelt direkte
avgjørelsesmyndighet.
Departementet støtter
i proposisjonen utvalget i at regionråd ikke bør kunne produsere
tjenester for innbyggerne eller kommunene i regionen. Dersom kommunene
ønsker å samarbeide om å yte tjenester, må de derfor benytte en
annen samarbeidsmodell. Dette innebærer en viss innstramming i hva
regionråd kan drive med. Departementet er videre enig med utvalget
i at deltakerkommunene ikke skal kunne gi et slikt interkommunalt
politisk samarbeidsorgan myndighet til å utøve offentlig myndighet,
med mindre det er knyttet til interne forhold i samarbeidet eller
tilskuddsforvaltning av midler som deltakerkommunene stiller til
rådighet.
Utvalget foreslår
å benytte begrepet regionråd om den nye politiske samarbeidsmodellen.
Departementet mener det vil være uheldig. Etter departementets vurdering
bør navnet på samarbeidsmodellen ta opp i seg det sentrale innholdet
i modellen, nemlig at det er snakk om et interkommunalt politisk
samarbeidsorgan. Dette vil blant annet kunne være av verdi for innbyggernes forståelse
av hva slags samarbeid det er snakk om. Departementet mener videre
at det vil være uheldig å benytte regionråd på den foreslåtte modellen,
da en del av de samarbeidene som i dag kaller seg regionråd, har oppgaver
utover det å være interkommunale politiske samarbeidsorganer. Det
forekommer i dag blant annet at regionråd har en rolle i tjenesteproduksjonen
for deltakerkommunene. Departementet mener på denne bakgrunn at
den foreslåtte samarbeidsmodellen ikke bør kalles regionråd, men
interkommunalt politisk råd.
Forslaget om å lovregulere
regionrådsmodellen samt innholdet i dette regelverket fikk svært
stor oppslutning blant høringsinstansene som uttalte seg om dette.
Departementet foreslår derfor i hovedsak for øvrig å lovregulere
denne modellen i tråd med utvalgets forslag.
Departementet er
imidlertid enig med Justis- og beredskapsdepartementet i at det
øverste organet i regionrådet ikke bør kalles «rådet». Departementet
mener det øverste organet i samarbeidet bør kalles «representantskapet»
slik det høyeste organet også blir kalt i kommunale oppgavefellesskap
og i interkommunale selskaper.
Departementet foreslår
i proposisjonen også å videreføre utvalgets forslag til innhold
i samarbeidsavtalen.
1.19.3.2.4 Overgangsbestemmelse
Det framgår av proposisjonen
at departementet er enig med utvalget i at det er behov for å lage
overgangsbestemmelser for omdanning av eksisterende § 27-samarbeid
til andre samarbeidsformer ved innføringen av en ny kommunelov.
Departementet ser
at omdanningen fra § 27-samarbeid til interkommunalt politisk råd
eller kommunalt oppgavefellesskap og fastsettelse av samarbeidsavtalen vil
være mindre byråkratisk dersom et flertall i styret i § 27-samarbeidet
kan vedta dette framfor at dette må vedtas av det enkelte kommunestyret
i samtlige deltakerkommuner. Kravene til innhold i samarbeidsavtalen for
et kommunalt oppgavefellesskap og et interkommunalt politisk råd
er imidlertid mer omfattende enn kravene til vedtekter for et § 27-samarbeid.
Departementet er derfor enig med de høringsinstansene som mener
at det er kommunestyrene som må treffe slike vedtak, ikke flertallet
i styret, og fremmer forslag til overgangsbestemmelse i tråd med
dette.
1.19.4 Vertskommunesamarbeid med felles, folkevalgt nemnd – valgbarhet
1.19.4.1 Gjeldende rett
Kommuneloven kapittel
5 A inneholder regler om vertskommunesamarbeid. Etter disse reglene
kan en kommune overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver, blant
annet å treffe vedtak som innebærer offentlig myndighetsutøvelse,
til en vertskommune. Dersom partene ønsker det, kan de velge å oppnevne
en felles, folkevalgt nemnd i vertskommunen. Deltakerkommunene kan
delegere myndighet til nemnda til å treffe vedtak i saker av både
prinsipiell og ikke-prinsipiell betydning. Hver deltakerkommune
skal være representert med minst to representanter i nemnda, jf.
§ 28-1 c nr. 4.
1.19.4.2 Departementets vurdering
Departementet foreslår
i proposisjonen å videreføre vertskommunemodellen. Den er tatt i
bruk av mange kommuner, og det er ingen høringsinstanser som mener
at modellen ikke bør videreføres. Det er dessuten bare denne samarbeidsmodellen
som er særskilt beregnet på samarbeid om offentlig myndighetsutøvelse.
Departementet er
videre enig med utvalget og de høringsinstansene som mener at det
ikke bare er medlemmer av de enkelte kommunestyrene som skal være valgbare
til den felles, folkevalgte nemnda i et vertskommunesamarbeid.
1.19.5 Klageorgan ved intern klagebehandling
1.19.5.1 Gjeldende rett
Etter forvaltningsloven
§ 28 første ledd kan et enkeltvedtak påklages av en part eller annen
med rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorganet
som er nærmest overordnet det organet som traff vedtaket. På de
fleste saksområder er det likevel med hjemmel i særlovgivningen
fastsatt at klager skal behandles av et statlig forvaltningsorgan.
I en del tilfeller
skal likevel klage på enkeltvedtak som er truffet av kommunen, behandles
internt i kommunen, jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd. Det følger av
denne bestemmelsen at for enkeltvedtak truffet av et forvaltningsorgan
opprettet i medhold av kommuneloven er utgangspunktet at klagen
skal behandles av kommunestyret. Kommunestyret kan i stedet bestemme
at formannskapet, eller én eller flere særskilte klagenemnder oppnevnt
av kommunestyret, skal behandle klagen. Der kommunen unntaksvis
overlater myndigheten til å treffe enkeltvedtak til et annet rettssubjekt,
for eksempel et interkommunalt selskap, kan det være uklart hvem
som skal behandle klagen på selskapets vedtak. Kommunene må ha hjemmel
i lov eller forskrift for å kunne overlate til andre rettssubjekter
å treffe enkeltvedtak. Slike hjemler er ikke vanlig. Verken kommuneloven,
IKS-loven, aksjeloven eller forvaltningsloven inneholder noen regulering
av hvem som er klageorgan når vedtaket er truffet av et § 27-samarbeid,
et interkommunalt selskap eller et aksjeselskap.
Det vises i proposisjonen
til at rettstilstanden må kunne sies å være noe uklar med hensyn
til hvilket organ som skal stå for den interne klagebehandlingen
når et annet rettssubjekt treffer enkeltvedtak på vegne av kommunen.
1.19.5.2 Departementets vurdering
Det går fram av
proposisjonen at departementet er enig med utvalget i at det er
uheldig at det er uklart hvilket organ som skal stå for den interne
klagebehandlingen når et annet rettssubjekt treffer enkeltvedtak
etter overført myndighet fra en kommune. Departementet mener derfor
dette bør klargjøres i forvaltningsloven.
Utvalget vurderte
tre alternativer: Klageorganet i kontorkommunene, i den enkelte
deltakerkommune (flere klageorganer) eller en særskilt klagenemnd.
Departementet er
enig med utvalget i at klagebehandlingen bør legges til én eller
flere særskilte interkommunale klagenemder oppnevnt av det rettssubjektet
som har truffet det påklagete vedtaket. En slik ordning vil samsvare
best med hvordan den interne klagebehandlingen er regulert for vedtak
som er fattet av kommunen selv. Det vil også sikre en enhetlig praksis samt
bygge opp om samarbeidets forpliktende karakter.
1.19.6 Forholdet til regelverket for offentlige anskaffelser
Anskaffelsesreglene,
gitt i lov 17. juni 2016 nr. 73 med tilhørende forskrifter, kommer
til anvendelse ved tildeling av offentlige kontrakter om blant annet
levering av varer og tjenester. Dersom en kommune selv produserer
varer eller tjenester internt i kommuneorganisasjonen (egenregi),
kommer anskaffelsesreglene ikke til anvendelse. Dersom noen andre
enn kommunen produserer varer eller tjenester som kommunen benytter,
må det tas stilling til om dette er en anskaffelse som omfattes
av anskaffelsesregelverket.
Det vises i proposisjonen
til at for å vurdere om de ulike formene for interkommunalt samarbeid
oppfyller kravene til unntak etter anskaffelsesreglene, må den enkelte
samarbeidsformen vurderes konkret.
Utvalget omtaler
overordnete problemstillinger knyttet til forholdet mellom interkommunalt
samarbeid og anskaffelsesreglene i punkt 18.9 i NOU 2016:4. Utvalget
fikk under sitt arbeid beskjed om at departementet vurderte vertskommuneregelverket
opp mot de nye anskaffelsesdirektivene til EU fra 2014, og at det
derfor ikke var hensiktsmessig for utvalget å gå tungt inn i vurderingen
av forholdet mellom vertskommunemodellen og anskaffelsesregelverket.
Utvalget gikk på denne bakgrunnen ikke grundig inn i denne problemstillingen.
Utvalget omtalte likevel reglene i de nye anskaffelsesdirektivene
og deres forhold til de ulike formene for interkommunalt samarbeid,
samtidig som det oppfordret departementet til å bringe
klarhet i om noen av unntakene i anskaffelsesreglene vil kunne komme
til anvendelse på vertskommunemodellen.
Utvalget peker på
at reglene i det nye anskaffelsesdirektivet ikke legger noen begrensninger
på muligheten for å opprette regionråd (interkommunalt politisk
råd) for å behandle saker som går på tvers av kommunegrensene. Når
det gjelder kommunalt oppgavefellesskap, mener utvalget at slike
samarbeid vil kunne omfattes av unntaket for utvidet egenregi, gjennomført
i norsk rett ved forskrift om offentlige anskaffelser § 3-1. Dersom det
kommunale oppgavefellesskapet ikke er et eget rettssubjekt, vil
unntaket for ikke-institusjonalisert samarbeid eller samarbeidsavtaler
kunne anvendes, gjennomført i norsk rett ved forskrift om offentlige
anskaffelser § 3-3.
Departementet støtter
i proposisjonen utvalgets vurderinger om forholdet mellom anskaffelsesregelverket
og samarbeidsformene interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap.
Departementet er kommet til at det ikke nå vil foreslå justeringer
i reglene om vertskommunesamarbeid, for å sikre at denne samarbeidsmodellen
er i tråd med anskaffelsesreglene. Avgjørelsen av om et samarbeid
er i tråd med reglene om offentlige anskaffelser, må tas etter en
tolkning av anskaffelsesreglene og det enkelte samarbeidet. Når kommuner
vurderer å inngå samarbeid om å løse ulike oppgaver, blir det dermed
viktig at kommunene er bevisst at det kan være behov for å vurdere
samarbeidet opp mot anskaffelsesreglene, dette for å avklare at
samarbeidet ikke innebærer et kjøp i anskaffelsesrettslig forstand,
som må ut på anbud dersom det ikke omfattes av et av unntakene i
anskaffelsesreglene.
Når departementet
mener at interkommunale samarbeids forhold til anskaffelsesreglene
avgjøres gjennom en tolkning av anskaffelsesreglene, betyr det at
kommunene ikke kan etablere et samarbeid etter formene for samarbeid
som reguleres i kommuneloven, og dermed være sikret at samarbeidet
ikke innebærer en anbudspliktig kontrakt etter anskaffelsesretten.
For omtale av anskaffelsesregelverket,
og da særlig reglene om unntakene for samarbeid i offentlig sektor, viser
departementet blant annet til veiledning om anskaffelsesregelverket
utgitt av Nærings- og fiskeridepartementet. Noen prinsipper som
vil være aktuelle i vurderingen av hvordan et interkommunalt samarbeid
forholder seg til anskaffelsesreglene, oppstilles i proposisjonen.
Se omtale i proposisjonen.
For å gjøre det
klart at anskaffelsesreglene kan komme til anvendelse på interkommunalt
samarbeid, inkludert samarbeid innenfor vertskommunemodellen, slik
at samarbeidet kan bli vurdert som et kjøp som skal anbudsutsettes
etter anskaffelsesreglene, foreslår departementet å sette inn en
henvisning til reglene om offentlige anskaffelser i den overordnete
bestemmelsen om interkommunalt samarbeid i § 17-1.
1.20.1 Sentrale hensyn bak økonomibestemmelsene
Kommunelovens regler
om økonomiforvaltningen i kommunene skal ivareta flere hensyn. Utvalget
framhever at et sentralt formål med økonomibestemmelsene er å støtte
opp om det kommunale selvstyret. Departementet slutter seg i proposisjonen
til dette. Departementets lovforslag bygger på at kommunestyret
fortsatt skal ha ansvaret for styring og kontroll med kommunens
økonomi, innenfor de rammene som loven setter. Samtidig skal reglene
støtte opp om en økonomiforvaltning i kommunene som ivaretar den
økonomiske handlefriheten lokalt.
Departementet legger
videre til grunn at reglene om økonomiforvaltningen også må ha som
formål å trygge det finansielle grunnlaget for kommunenes produksjon
av velferdstjenester. Reglene i kommuneloven må derfor legge begrensninger
på hvor store utgifter kommunene kan pådra seg. Balanse i de kommunale budsjettene
har også betydning for å oppnå finansiell stabilitet og en positiv
nasjonaløkonomisk utvikling. Reglene må videre legge til rette for
effektiv ressursbruk og at kommunene innenfor rammefinansieringen
har rom for å prioritere ressursbruken ut fra lokale behov. I tillegg
er det nødvendig med regler som gir kreditorene trygghet for at
kommunene alltid vil være i stand til å dekke sine betalingsforpliktelser.
1.20.2 Overordnete bestemmelser om økonomiforvaltningen
1.20.2.1 Gjeldende rett
Kommuneloven inneholder
i dag ingen innledende eller overordnete bestemmelser med generelle
krav til økonomiforvaltningen.
Gjeldende rett stiller
enkelte generelle krav til kommunenes planlegging, jf. kommuneloven
§ 5.
1.20.2.2 Departementets vurdering
Departementet slutter
seg i proposisjonen i hovedsak til utvalgets forslag om en ny innledende
bestemmelse med grunnleggende krav til kommunenes økonomiforvaltning.
Departementet deler
utvalgets vurderinger og forslag om å lovfeste en generalbestemmelse
som slår fast at kommunene skal forvalte sin økonomi slik at den økonomiske
handleevnen blir ivaretatt over tid. Lovens bestemmelser om økonomiforvaltning
bør få fram kommunenes eget ansvar for å ha en langsiktig økonomiforvaltning,
hvor kommunene ikke bare oppfyller de minimumskravene som følger
av lovens nærmere bestemmelser om økonomiforvaltningen.
Departementet er
videre enig med utvalget i at en slik generalbestemmelse ikke egner
seg som grunnlag for kontroll med om vedtak er i strid med bestemmelsen
(lovlighetskontroll). Departementet vil peke på at generalbestemmelsen
slik den er formulert åpner for et vidt skjønn fra kommunenes side.
Bestemmelsen er heller ikke ment å legge ytterligere rettslige begrensninger på
kommunenes frihet til å disponere kommunens ressurser.
Departementet er
enig med DIFI i at kommunene må vurdere livssykluskostnadene ved
investeringer. Departementet mener at generalbestemmelsen bør være av
generell karakter. Departementet ser det som naturlig at kommunene
i sine økonomireglementer selv stiller krav om vurderinger av livssykluskostnader
der det er nødvendig.
Departementet slutter
seg i proposisjonen til utvalgets forslag om at kommunene skal utarbeide
samordnete og realistiske planer for egen virksomhet og økonomi
og for lokalsamfunnets utvikling. Dette markerer at planlegging
er et sentralt verktøy for kommunestyret. Bestemmelsen erstatter
gjeldende kommunelov § 5.
Departementet slutter
seg i proposisjonen også til utvalgets forslag om å løfte opp de
grunnleggende kravene til finans- og gjeldsforvaltningen som en
av de innledende bestemmelsene i lovens kapittel om økonomiforvaltning.
Dette gjelder kommunenes plikt til å forvalte sine finansielle midler
og sin gjeld uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko,
og slik at kommunene kan innfri sine betalingsforpliktelser ved
forfall. Departementet foreslår imidlertid at kravet om at kommunene
i finansforvaltningen skal oppnå «tilfredsstillende avkastning»,
ikke videreføres i ny lov.
1.20.3 Kommunestyrets verktøy for økonomistyring
1.20.3.1 Økonomireglement. Finansielle måltall
1.20.3.1.1 Gjeldende rett
Kommuneloven stiller
i dag ikke krav om at kommunene skal ha et økonomireglement med
nærmere regler for kommunens egen økonomiforvaltning. Loven stiller
heller ikke krav om at kommunene skal benytte finansielle måltall
som styringsverktøy.
1.20.3.1.2 Departementets vurdering
Økonomireglement
Departementet er
i proposisjonen enig med utvalget og foreslår derfor å lovfeste
at alle kommuner skal utarbeide et økonomireglement. Det er etablert
praksis i dag at kommunene utarbeider slike økonomireglement. Hensikten
med lovforslaget er også at kommunene gjør en nærmere vurdering
av behovet for å oppdatere økonomireglementene, blant annet av hensynet
til en langsiktig økonomiforvaltning.
Finansielle måltall
Departementet er
i proposisjonen enig i utvalgets vurderinger om at finansielle måltall
kan gi et bedre grunnlag for beslutninger i økonomiplan- og budsjettprosessen
og bedre grunnlag for åpenhet og vurderinger av den økonomiske utviklingen
i årsberetningen. Utvalgets forslag har fått bred positiv tilslutning
blant høringsinstansene. Departementet vil på denne bakgrunnen videreføre
utvalgets lovforslag.
Det framgår av proposisjonen
at departementet vil understreke at de finansielle måltallene må
fastsettes av den enkelte kommune ut fra kommunens økonomiske situasjon.
Det er ikke hensiktsmessig å fastsette bindende regler for valg
av måltall og hvilket nivå måltallene bør ligge på.
1.20.3.2 Innholdet i økonomiplanen og årsbudsjettet
1.20.3.2.1 Innledning
I hovedsak foreslår
utvalget å videreføre dagens regler om økonomiplanen og
årsbudsjettet. Dette gjelder blant annet kommunestyrets plikt til
selv å vedta en fireårig økonomiplan og et årsbudsjett, formannskapets rett
og plikt til å innstille til vedtak om økonomiplan og årsbudsjett
og kravet om at innstillingen skal legges ut til alminnelig ettersyn
minst 14 dager før kommunestyret skal behandle den. Disse reglene
har fått ingen eller svært lite oppmerksomhet i høringen, og departementets
lovforslag er i tråd med det utvalget foreslår. Det samme gjelder
reglene om årsbudsjettets bindende virkning og reglene om budsjettstyring,
som også i hovedsak videreføres.
Lovforslaget innebærer
i store trekk en videreføring av dagens krav til innholdet i økonomiplanen
og årsbudsjettet, i tråd med utvalgets forslag. Proposisjonen legger
for øvrig opp til at enkelte regler om innholdet i økonomiplanen
og årsbudsjettet skal fastsettes i forskrift.
Departementet legger
som utvalget til grunn at det kommunale budsjett- og regnskapssystemet
bør videreføres. Dette innebærer for eksempel at kommunenes budsjett
og regnskap skal stilles opp i en driftsdel og en investeringsdel,
med netto driftsresultat som det sentrale resultatbegrepet.
1.20.3.2.2 Gjeldende rett
Kommuneloven stiller
i dag enkelte grunnleggende krav til innholdet i økonomiplanen og
årsbudsjettet. Reglene gir samtidig kommunene frihet til å utforme økonomiplanen
og årsbudsjettet ut fra lokale behov.
Økonomiplanen og
årsbudsjettet skal være fullstendige, realistiske og oversiktlige.
Dette følger av henholdsvis kommuneloven § 44 nr. 3 og § 46 nr.
2 til nr. 4. Kommuneloven § 44 nr. 3 stiller videre krav om at økonomiplanen
skal gi oversikt over prioriterte oppgaver i planperioden. For årsbudsjettet
stiller kommuneloven § 46 nr. 4 krav om at kommunestyrets prioriteringer,
og de målsettinger og premisser som årsbudsjettet bygger på, skal
komme tydelig fram.
Nærmere krav til
innholdet i årsbudsjettet er gitt i forskrift 15.12.2000 nr. 1423
om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner, heretter omtalt som
budsjettforskriften. Budsjettforskriften stiller blant annet krav
til at årsbudsjettet skal inneholde standardiserte økonomiske oversikter
og bevilgningsoversikter.
1.20.3.2.3 Departementets vurdering
Generelle krav til økonomiplanens
og årsbudsjettets innhold
Departementet viser
i proposisjonen til utvalgets forslag om at økonomiplanen skal vise
«hvordan kommuneplanens samfunnsdel etter plan- og bygningsloven
§ 11-2 skal følges opp». Departementet legger til grunn at langsiktige
utfordringer, mål og strategier for kommunen, slik dette framgår
av kommuneplanens samfunnsdel etter plan- og bygningsloven, skal
gi retning for de tiltakene og prioriteringene, som kommunene innarbeider
i økonomiplanen etter kommuneloven. Denne koblingen mot langsiktige
målsettinger bør, som utvalget foreslår, komme klarere fram av ny
kommunelov som et generelt krav til kommunenes økonomiplan.
Departementet er
samtidig enig med Hedmark fylkeskommune i at ordlyden i utvalgets
lovforslag ikke treffer fylkeskommunene. Departementet foreslår
derfor i stedet å lovfeste at økonomiplanen skal vise «hvordan langsiktige
utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer
skal følges opp». Denne lovformuleringen vil gjelde for både kommunene
og fylkeskommunene. Forslaget innebærer en harmonisering av kommunelovens
krav til innholdet i økonomiplanen med plan- og bygningslovens krav
til handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel. For kommunene
vil dette i praksis innebære at økonomiplanen må vise hvordan satsingsområder
og hovedmål i kommuneplanens samfunnsdel etter plan- og bygningsloven
skal følges opp, jf. tilsvarende krav til handlingsdelen til kommuneplanens
samfunnsdel i plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd.
Departementet er
også enig med Hedmark fylkeskommune i at økonomiplanen og årsbudsjettet
må inneholde målsettinger for kommunens eller fylkeskommunens virksomhet.
Et slikt krav gjelder i dag for årsbudsjettet, jf. kommuneloven
§ 46 nr. 4, men dette er ikke tatt med i utvalgets lovforslag. Departementet
foreslår å videreføre at årsbudsjettet, i tillegg til prioriteringer
og bevilgninger, skal vise målsettingene og premissene som årsbudsjettet
bygger på. Departementet foreslår at dette kravet utvides til også
å gjelde for økonomiplanen.
Departementet slutter
seg i proposisjonen til utvalgets forslag om at økonomiplanen og
årsbudsjettet også skal vise utviklingen i gjeld og andre vesentlige
langsiktige forpliktelser, og at departementet får hjemmel til å fastsette
nærmere krav til slike oversikter i forskrift.
Departementet mener
som utvalget at det ikke er behov for å videreføre lovbestemmelsen
om at kommunene har adgang til å nettobudsjettere. Det er heller
ikke behov for å slå fast i loven at planer for avgrensete deler av
kommunens virksomhet skal integreres i økonomiplanleggingen.
Standardiserte oppstillinger
av økonomiplanens og årsbudsjettets «talldel»
Departementet foreslår
i proposisjonen som utvalget å videreføre departementets hjemmel
til å fastsette forskriftskrav om standardiserte oppstillinger av
økonomi og bevilgninger i årsbudsjettet. Departementet slutter seg
til utvalgets forslag om at denne forskriftshjemmelen også skal
gjelde for økonomiplanen.
1.20.3.3 Økonomiplanen og handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel
1.20.3.3.1 Gjeldende rett
Etter plan- og
bygningsloven § 11-1 skal kommunene ha en samlet kommuneplan som
omfatter en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel.
Plan- og bygningsloven
§ 11-4 andre ledd andre punktum fastslår at handlingsdelen til kommuneplanens
samfunnsdel skal ligge ute til offentlig ettersyn i minst 30 dager
før kommunestyrebehandling. Økonomiplanen etter kommuneloven § 44
nr. 7 skal derimot ligge ute til ettersyn i minst 14 dager. Dersom
økonomiplanen innarbeides i handlingsdelen, vil det være kravet i
plan- og bygningsloven § 11-4 om minst 30 dagers offentlig ettersyn
som gjelder.
1.20.3.3.2 Departementets vurdering
Departementet viser
i proposisjonen til at handlingsdelen til kommuneplanens samfunnsdel
skal legge til rette for gjennomføring av langsiktige politiske
mål og prioriteringer innenfor forventete inntektsrammer de neste
fire årene. Dette er grunnleggende likt økonomiplanens formål. Departementet
viser også til at økonomiplanen etter lovforslaget skal vise hvordan
langsiktige utfordringer, strategier og mål skal følges opp. Økonomiplanen
kan derfor handle om også ikke-økonomiske forhold og et bredt samfunnsperspektiv
utover kommunens egen virksomhet, slik kommuneplanens handlingsdel
skal. Når økonomiplanen i praksis kan utformes som en fullstendig
handlingsdel til kommuneplanens samfunnsdel, bør lovverket legge
til rette for at kommunene selv kan avgjøre hvordan de vil utarbeide
en fireårig plan som oppfyller lovverkets krav til innholdet i planene.
Det går fram av proposisjonen at departementet derfor er enig i
utvalgets forslag om at økonomiplanen kan fungere som handlingsdel
til kommuneplanens samfunnsdel. Regelen vil bare gjelde for kommunene,
dette fordi plan- og bygningsloven kapittel 7 om planlegging på
regionalt nivå er utformet på en annen måte og ikke stiller samme
krav om én langsiktig plan for fylkeskommunene, slik som plan- og
bygningsloven kapittel 11 gjør for kommunene.
Departementet er
enig med utvalget i at plan- og bygningslovens regel om 30 dagers
ettersyn av forslaget til handlingsdel reduseres til (minst) 14
dager. Denne harmoniseringen med kommuneloven legger til rette for
at plan- og budsjettforslagene blir best mulig gjennomarbeidet ut
fra premissene i statsbudsjettet og styrker realismen i planleggingen.
1.20.3.4 Regnskapsplikten
1.20.3.4.1 Innledning
I hovedsak foreslår
utvalget å videreføre dagens regler om årsregnskap. Dette
gjelder både regnskapsplikten, reglene for behandling av årsregnskapet
og kravene til årsregnskapets innhold, herunder prinsippene for utarbeidelse
av kommuneregnskapene og den rettslige standarden god kommunal regnskapsskikk.
Disse reglene har fått ingen eller svært lite oppmerksomhet i høringen,
og departementets lovforslag er i tråd med det utvalget foreslår.
Proposisjonen legger videre opp til at nærmere regler om innholdet
mv. i kommunenes årsregnskaper fortsatt skal fastsettes i forskrift,
i tråd med utvalgets forslag.
1.20.3.4.2 Gjeldende rett
Kommuneloven § 48
nr. 1 fastsetter at kommunene skal utarbeide årsregnskaper. Plikten
gjelder all virksomhet som er en del av kommunen som rettssubjekt.
1.20.3.4.3 Departementets vurdering
Samlet (konsolidert) regnskap
for kommunen som juridisk enhet
Utvalget foreslår
å videreføre kommunenes plikt til å utarbeide egne regnskaper for
kommunekassen (det tradisjonelle kommuneregnskapet), for kommunale foretak,
for eventuelle lånefond og for interkommunale samarbeid (regionråd
og oppgavefellesskap) opprettet etter kommuneloven. Regnskapene
skal utarbeides etter kommunelovens regnskapsregler.
Det går fram av
proposisjonen at departementet er enig i utvalgets vurderinger og
forslag om at kommunene skal få en ny plikt til å utarbeide et samlet
(konsolidert) regnskap for kommunen som juridisk enhet. Forslaget
har fått bred støtte av høringsinstansene, og det har ikke framkommet
vesentlige innvendinger. Departementet legger vekt på at et konsolidert
regnskap gir kommunestyret bedre oversikt over kommunens samlete
økonomi og ressursbruk, og dermed et bedre grunnlag for styring
og kontroll. Departementets vurdering er at dette har en nytteverdi
som over tid vil forsvare kostnadene knyttet til nødvendige tilpasninger
i regnskapssystemene og til utarbeidelse og revisjon av det konsoliderte
regnskapet.
Departementet har
merket seg at Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) mener at det konsoliderte regnskapet
bør være et obligatorisk vedlegg til kommunens regnskap. Departementet
vil ta stilling til dette i forbindelse med utarbeidelsen av nye
forskrifter om kommunenes regnskaper.
Departementet foreslår
i proposisjonen som utvalget at kommunene får plikt til å rapportere
det konsoliderte regnskapet til Statistisk sentralbyrå (SSB). Innrapporteringen
vil gi et nytt grunnlag for SSBs publisering av såkalte «konserntall»
i KOSTRA. Departementet er enig med Oslo kommune i at det er naturlig
at regnskapsenheter innenfor samme juridiske
enhet følger de samme regnskapsprinsippene. Dette er i prinsippet
også nødvendig når regnskapene skal konsolideres. Departementet
legger derfor til grunn at som utgangspunkt skal alle kommunale
regnskapsenheter, herunder kommunale foretak, føre regnskapet etter
kommunelovens regler og tas med i det konsoliderte regnskapet.
Samtidig er det
i dag flere kommunale foretak som driver næringsvirksomhet og som
benytter seg av muligheten som gjeldende rett gir til å føre regnskap
etter regnskapslovens prinsipper. Et regnskap etter regnskapsloven
får fram et bedriftsøkonomisk resultat. Departementet er derfor
enig i utvalgets forslag om å videreføre at kommunale foretak som
driver næringsvirksomhet, som et unntak kan føre regnskap etter
regnskapsloven i stedet for etter de kommunale regnskapsreglene.
Departementet legger til grunn at det bør være en snever unntakshjemmel,
og unntaket bør primært rette seg mot foretak som i betydelig grad
driver næringsvirksomhet.
Departementet er
enig i utvalgets forslag om at departementet i forskrift kan fastsette
at foretak som har adgang til å føre regnskap etter regnskapsloven,
også kan holdes utenfor det konsoliderte regnskapet.
Konsernregnskap
Departementet viser
i proposisjonen til at det er noe ulike syn blant høringsinstansene
på spørsmålet om en plikt for kommunene til også å utarbeide konsernregnskap.
Departementet merker seg at KS mener at kommunene bør få plikt til
å utarbeide konsernregnskaper hvis tjenesteproduksjon er lagt til
virksomheter utenfor kommunen som juridisk enhet, og at dette kan innføres
gradvis. Departementet merker seg samtidig at et flertall av høringsinstansene
som har uttalt seg til spørsmålet, deriblant en rekke kommuner,
støtter utvalgets synspunkt om ikke å innføre en konsernregnskapsplikt.
Et konsernregnskap
kan gi informasjon om «kommunekonsernets» samlete økonomiske utvikling
(resultat) og den totale verdien av eiendeler, gjeld og egenkapital.
Som utvalget peker på vil imidlertid et slikt regnskap for kommunenes
del være en blanding av midler, forpliktelser og egenkapital som
kommunestyret bare delvis rår over direkte. Departementet mener
at et slikt konsernregnskap gir såpass kompleks regnskapsinformasjon
at det ikke uten videre vil være et enkelt tilgjengelig eller egnet
grunnlag for styring av kommunal virksomhet.
Et konsernregnskap
kan også utformes for å få fram kommunekonsernets samlete ressursbruk
på enkelte sektorer eller tjenester («funksjonsregnskap»). Slik regnskapsinformasjon
vil ha nytteverdi når man ønsker å sammenlikne ressursbruken på
et tjenesteområde mellom kommuner, uavhengig av hvordan kommunene
har organisert virksomheten.
I tillegg til spørsmålet
om ulike typer konsernregnskapsinformasjon, er det også et spørsmål
om hvilket omfang et konsernregnskap skal ha. For bruk av konsernregnskap
i en kommunal sammenheng antar departementet at et eventuelt konsernregnskap
som utgangspunkt må omfatte alle selskaper som driver tjenesterettet
produksjon, uavhengig av størrelsen på eierandelen.
Departementet legger
til grunn at en konsernregnskapsplikt medfører en god del merarbeid
for kommunene, og at det vil være mer krevende å utarbeide konsernregnskaper
enn å lage konsoliderte regnskaper som bare omfatter regnskapsenheter
som er en del av kommunen som juridisk enhet. Det knytter seg både
prinsipielle og praktiske regnskapsfaglige problemstillinger til
å slå sammen kommunens regnskaper med regnskaper fra andre juridiske
enheter som gjerne også er ført etter andre regnskapsprinsipper.
Departementets
vurdering er i proposisjonen at den nytteverdien som informasjonen
i et konsernregnskap kan gi, ikke er så stor at den forsvarer kostnadene knyttet
til å innføre en generell konsernregnskapsplikt. Departementet kan
ikke se at høringsinstansene som ønsker å innføre en konsernregnskapsplikt,
har underbygget at nytteverdien er tilstrekkelig stor. Departementet
legger også vekt på at lovforslaget allerede innebærer en ny plikt
til å utarbeide konsoliderte regnskaper for kommunen som juridisk
enhet. Det kommende arbeidet med å få på plass og utvikle disse
regnskapene slik at de får en god og tilfredsstillende kvalitet,
tilsier at kommunenes regnskapsplikt ikke bør utvides ytterligere
nå. Departementet slutter seg således i proposisjonen til utvalgets
vurdering av at det ikke bør lovfestes en konsernregnskapsplikt
for kommunene.
1.20.3.5 Årsberetningens innhold
1.20.3.5.1 Gjeldende rett
Kommuneloven § 48
nr. 5 fastsetter krav til innholdet i årsberetningen. Det skal gis
opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme kommunens økonomiske
stilling. Det skal også gis opplysninger om resultatet av virksomheten
som ikke framgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig
betydning for kommunen. Bestemmelsen stiller også krav om at det
skal redegjøres for kommunens tiltak for å sikre betryggende kontroll
og en høy etisk standard.
Forskrift av 15.12.2000
nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning (regnskapsforskriften) § 10
fjerde ledd fastslår at der det er vesentlige avvik mellom utgifter
i årsregnskapet og bevilgning til formålet i regulert budsjett,
skal det redegjøres for avviket i årsberetningen. Tilsvarende gjelder
ved avvik mellom inntekter i årsregnskapet og regulert budsjett.
1.20.3.5.2 Departementets vurdering
Departementet viser
i proposisjonen til at kommunenes årsberetning er den lovpålagte
årsrapporteringen som skal redegjøre for kommunens virksomhet og
økonomi for året som har gått. Departementets inntrykk er at flertallet
av kommunene i dag utarbeider nokså brede og omfattende årsrapporter
eller årsmeldinger som redegjør for de mange sidene av kommunens
virksomhet. I disse rapportene inngår gjerne også opplysningene
som kommunene er pålagt å gi i årsberetningen etter kommuneloven.
Årsberetningen kan også være innarbeidet som en egen avgrenset del
i årsrapporten eller årsmeldingen. I noen tilfeller kan kommunen
både ha utarbeidet en egen årsberetning som har en kortere og overordnet
form, og i tillegg en bredere årsrapport eller årsmelding. Departementets
lovforslag legger til rette for at kommunene fortsatt har muligheten
til å velge ulike rapporteringsløsninger ut fra hva de finner best.
Departementet legger
til grunn at kommunelovens krav til innholdet i årsberetningen ikke
bare skal gjelde økonomiske forhold og eventuelle regnskapsmessige avvik
fra de beløpene som er bevilget i budsjettet. Også andre sentrale
forhold ved kommunenes virksomhet enn de rent økonomiske vil være
naturlig å redegjøre for i årsrapporteringen. Hva det skal rapporteres
om ved årets slutt må ses i sammenheng med hvilke målsettinger,
prioriteringer og tiltak mv. som ligger i kommunens styringsdokumenter
(kommuneplanens samfunnsdel, økonomiplanen og årsbudsjettet). Dette
kan også omfatte hvordan kommunen ivaretar ulike sider av sitt samfunnsansvar,
som Rogaland Revisjon IKS er opptatt av i sin høringsuttalelse.
Kommunene bør ha
stor frihet til å utforme innholdet i årsrapporteringen etter lokale
behov. Det sentrale er at kommunene utformer årsrapporteringen slik
at den fungerer som styrings- og kontrollverktøy for kommunestyret
og samtidig gir god informasjon til allmenheten om kommunens virksomhet
og utvikling.
På denne bakgrunn
er departementets vurdering i proposisjonen at innholdet i den lovpålagte
rapporteringen (årsberetningen), på samme måte som i dag, først
og fremst skal gjelde kommunens økonomi og en overordnet beskrivelse
av sentrale forhold ved kommunens virksomhet. Den lovpålagte årsberetningen
kan dermed være mer overordnet og kortfattet enn en grundigere og
lengre årsrapport.
Det går fram av
proposisjonen at departementets vurdering er at det bør komme klarere
fram av loven at årsberetningen også må redegjøre for andre sentrale forhold
ved kommunens virksomhet enn de rent økonomiske. Departementet er
enig med Hedmark fylkeskommune i at rapportering om kommunens tjenesteyting
bør framgå tydeligere som et krav til innholdet i årsberetningen.
Departementet viser til at det er lagt til grunn for gjeldende rett.
Departementet foreslår derfor å presisere i lovteksten at det i
årsberetningen skal gis informasjon om virksomhetens måloppnåelse
og andre ikke-økonomiske forhold. Bestemmelsen gir kommunene stort
rom for skjønn til å avgjøre hvilke opplysninger som skal gis i
årsberetningen om kommunens tjenester mv.
Departementet er
videre enig i utvalgets forslag om at årsberetningen skal redegjøre
for om den økonomiske handleevnen ivaretas over tid. Vurderingen
må gjøres i sammenheng med de finansielle måltallene.
Departementet slutter
seg i proposisjonen til utvalgets forslag om å lovfeste at årsberetningen
må redegjøre for vesentlige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet.
Årsberetningen skal således gi kommunestyret informasjon om hvordan
årsbudsjettet er fulgt opp. Forslaget viderefører dagens forskriftskrav
om å redegjøre for beløpsmessige budsjettavvik, jf. gjeldende regnskapsforskrift
§ 10 fjerde ledd. Lovforslaget stiller i tillegg krav om å redegjøre
for eventuelle vesentlige brudd med kommunestyrets premisser for
hva bevilgningene skal kunne brukes til. Som Lørenskog kommune peker på
i sin høringsuttalelse, må det være et vesentlighetskrav til hvilke
budsjettavvik årsberetningen skal redegjøre for. Departementet viser
til at årsregnskapet og årsberetningen skal utfylle hverandre. Det
er sentralt at innholdet i årsberetningen gir et korrekt og fyllestgjørende
bilde slik at kommunenes stilling og utvikling presenteres på en
reell og forståelig måte for brukerne. Departementet viser for øvrig
til at regnskapsrevisor skal vurdere om opplysningene i årsberetningen
stemmer overens med opplysningene i årsregnskapet.
1.20.3.6 Tidsfrister for avleggelse av årsregnskap og årsberetning
1.20.3.6.1 Gjeldende rett
Forskrift 15.12.2000
nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning (regnskapsforskriften) § 10
fastsetter fristene for årsregnskapet og årsberetningen. Etter første
ledd skal årsregnskapet og årsberetningen vedtas av kommunestyret
senest seks måneder etter regnskapsårets slutt.
Forskriften § 10
andre ledd fastsetter at årsregnskapet skal være avlagt (av administrasjonen)
innen 15. februar i året etter regnskapsåret, og etter § 11 første
ledd er årsregnskapet offentlig fra det tidspunkt det er avlagt.
Forskriften § 10
tredje ledd andre punktum fastsetter at årsberetningen skal avgis
senest innen 31. mars.
1.20.3.6.2 Departementets vurdering
Departementet slutter
seg i proposisjonen til utvalgets forslag om å videreføre og lovfeste
at kommunestyret skal ha vedtatt årsregnskapene og årsberetningene senest
30. juni.
Departementet har
merket seg at det er få høringsinstanser som har uttalt seg om fristene
for avleggelse av årsregnskap og årsberetning, men at det er ulike syn
blant disse.
Departementet foreslår
i proposisjonen at fristen for å avlegge årsregnskapene skal være
den samme, også for det konsoliderte regnskapet. Departementet ser
på dette spørsmålet i sammenheng med rapporteringen av årsregnskapene
til KOSTRA, som i dag er 15. februar. Det naturlige utgangspunktet
er at fristen for regnskapsavleggelse er sammenfallende med fristen
for å rapportere regnskapet til KOSTRA. Samtidig legger departementet til
grunn at Statistisk sentralbyrås (SSBs) ordning med publisering
av KOSTRA-tall den 15. mars i året etter regnskapsåret skal videreføres.
Etter departementets vurdering vil en felles frist 1. mars, som
enkelte høringsinstanser foreslår, medføre at SSB ikke får tilstrekkelig
tid til å kvalitetssikre og produsere data fram mot KOSTRA-publiseringen
15. mars. På den andre siden vil kommunenes innrapportering av konsoliderte
regnskaper til KOSTRA lette SSBs arbeid med å publisere såkalte
konserntall i KOSTRA-publiseringen. Isolert sett tilsier dette at
fristen for regnskapsavleggelse kan være noe senere enn dagens frist
15. februar. Departementet viser også til at Norges kemner- og kommuneøkonomers
forbund (NKK) og Oslo kommune mener at fristen bør være senere enn
dagens frist. Etter en samlet vurdering foreslår departementet at
det lovfestes en felles frist for regnskapsavleggelse den 22. februar.
Departementet foreslår
som utvalget at fristen 31. mars for å avlegge årsberetningen videreføres.
1.20.3.7 Budsjett og regnskap mv. for interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap
1.20.3.7.1 Gjeldende rett
Kommuneloven gir
i dag ingen egne regler om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap
og årsberetning for interkommunale samarbeid opprettet etter kommuneloven
§ 27.
Forskrift 15. desember
2000 nr. 1423 om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner (budsjettforskriften)
§ 13 gir enkelte særlige regler for budsjett for § 27-samarbeid.
Interkommunale
samarbeid etter kommuneloven § 27 vil også ha regnskapsplikt og
plikt til å avlegge årsberetning i henhold til § 13.
1.20.3.7.2 Departementets vurdering
Departementet slutter
seg i proposisjonen til utvalgets vurderinger og forslag om at alle
interkommunale politiske råd (regionråd) og kommunale oppgavefellesskap
skal utarbeide eget årsbudsjett, eget årsregnskap og egen årsberetning.
Dette gjelder uavhengig av om de er eget rettssubjekt eller ikke.
Departementets
vurdering er at loven ikke bør stille et generelt krav om at alle
interkommunale politiske råd og oppgavefellesskap skal utarbeide
egen økonomiplan. Dette bygger på at slike samarbeid ofte vil kunne være
mindre enheter, hvor det ikke alltid kan anses nødvendig at det
utarbeides en fullstendig økonomiplan etter kommunelovens bestemmelser.
Vurderingen av om det er nødvendig eller hensiktsmessig for slike virksomheter
å utarbeide en økonomiplan må gjøres konkret for det enkelte samarbeid,
ut fra virksomhetens art og økonomiske omfang. Lovforslaget innebærer
at deltakerkommunene selv må avgjøre om det skal stilles krav om
at virksomheten skal utarbeide økonomiplan.
Departementet er
også enig i at det er det øverste organet i samarbeidet som skal
fastsette årsbudsjettet, årsregnskapet og årsberetningen. Budsjettet
krever dermed ikke godkjenning fra kommunestyret eller fylkestinget
hos deltakerne i samarbeidet. Departementet bygger dette på at en
enkelt deltaker ikke bør kunne forhindre gjennomføring av et budsjett
som det er flertall for i representantskapet. Lovforslaget innebærer
at de deltakende kommunene eller fylkeskommunene ikke kan bestemme
i samarbeidsavtalen at budsjettet skal godkjennes av de respektive
kommunestyrer eller fylkesting før budsjettet er endelig, slik budsjettforskriften § 13
nr. 2 tredje punktum åpner for. Dette svarer til løsningen etter
lov om interkommunale selskaper § 18. Departementet vil presisere
at samarbeidets budsjett må bygge på realistiske forutsetninger,
blant annet de rammene som kommunestyrene i deltakerkommunene har
vedtatt for samarbeidet. Departementet vil også presisere at representantskapets
vedtak om budsjett for samarbeidet ikke kan binde deltakerkommunene,
eksempelvis når det gjelder eventuelle tilskudd fra deltakerne til
samarbeidet.
Departementets
forslag i proposisjonen innebærer at regnskapet til interkommunale
politiske råd og kommunale oppgavefellesskap som ikke er eget rettssubjekt, ikke
skal inngå i regnskapet til kontorkommunen (kommunekasseregnskapet).
Årsregnskapet skal imidlertid inngå i det konsoliderte regnskapet
til kontorkommunen.
Departementet er
enig i utvalgets forslag om at det tas inn en hjemmel for departementet
til å fastsette nærmere regler i forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og
årsberetningen for interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap.
Departementet merker
seg at enkelte høringsinstanser mener at kravet om eget budsjett
og regnskap mv. ikke bør gjelde for interkommunale politiske råd (regionråd)
og oppgavefellesskap som ikke er eget rettssubjekt. For samarbeid
som er små og har begrenset økonomi, ser departementet at det kan
stilles spørsmål ved om det er nødvendig at samarbeidene utarbeider eget
regnskap. Praktiske grunner kan tilsi at det er enklere og tilstrekkelig
at regnskapet til små samarbeid innarbeides i regnskapet til kontorkommunen.
Det samme spørsmålet kan stilles når det gjelder et krav om eget
årsbudsjett for små samarbeid. Departementet legger vekt på at et
krav om eget budsjett og regnskap mv. klargjør at det er representantskapet
som har ansvaret for økonomisk styring og kontroll med samarbeidets økonomi.
Dette er av prinsipiell betydning også for små samarbeid. Departementet
er imidlertid enig i det som blant annet Buskerud fylkeskommune
peker på, at det også bør legges vekt på praktiske og administrative
hensyn. Departementet foreslår derfor i proposisjonen at hjemmelen
for departementet til å fastsette nærmere regler i forskrift om
årsbudsjettet, årsregnskapet og årsberetningen for interkommunale
politiske råd og oppgavefellesskap, også skal gi hjemmel til å fastsette
unntak fra lovens regler om årsbudsjettet, årsregnskapet og årsberetningen.
Årsregnskapet til
interkommunale politiske råd og kommunale oppgavefellesskap vil
etter lovforslaget være underlagt regnskapsrevisjon samt forenklet
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen etter kommunelovens
regler om dette. Departementet legger til grunn at myndigheten til
å velge regnskapsrevisor ligger til representantskapet hvis ikke
noe annet er bestemt i samarbeidsavtalen.
1.20.4 Balanse i årsbudsjettet og inndekning av merforbruk
Budsjettbalanse
Kommuneloven § 46
nr. 6 fastsetter at det skal budsjetteres med et driftsresultat
som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige
avsetninger.
Gjeldende rett
er ikke til hinder for at det i enkeltår budsjetteres med et negativt
driftsresultat. Kommunene har adgang til å finansiere årets drift
med bruk av oppsparte driftsmidler fra tidligere år, jf. kommuneloven
§ 46 nr. 7.
Kravet til balanse
i driftsbudsjettet regnes som oppfylt så lenge summen av årets utgifter
og avsetninger, herunder inndekning av merforbruk og overføringer
til investeringsbudsjettet, ikke overstiger summen av årets inntekter
og bruk av avsetninger. Det vil si at det ikke kan budsjetteres
med et merforbruk («underskudd») på bunnlinjen.
Inndekning av regnskapsmessig
merforbruk
Regnskapsforskriften
§ 9 gir regler for hvordan årsregnskapet skal avsluttes før kommunestyret
tar stilling til inndekning av et eventuelt merforbruk («underskudd»).
Hovedregelen er
at inndekning av merforbruk i driftsregnskapet skal foretas innen
det andre året etter at merforbruket oppsto, jf. § 48 nr. 4 første
punktum. Hvis det foreligger særlige forhold, kan merforbruk i driftsregnskapet
dekkes inn over ytterligere to år, det vil si senest det fjerde
året etter at det oppsto, jf. § 48 nr. 4 andre punktum. Etter § 48
nr. 4 tredje og fjerde punktum kan departementet godkjenne at inndekning
av merforbruk likevel dekkes inn over flere enn fire år, hvis raskere
inndekning enn fire år vil gi uforholdsmessig store samfunnsmessige
og økonomiske konsekvenser.
1.20.4.2 Departementets vurdering
Budsjettbalanse
Det framgår av
proposisjonen at departementet er enig i utvalgets vurderinger om
at det ikke er hensiktsmessig å endre reglene om balanse i årsbudsjettet
og økonomiplanen. Departementet mener som utvalget at et strengere
krav til driftsresultatet i kommunenes driftsbudsjett vil begrense
kommunenes mulighet til å styre økonomien på en måte som er tilpasset
den lokale situasjonen. Departementet slutter seg derfor til utvalgets
lovforslag. Forslaget innebærer at nivået på dagens krav til budsjettbalanse
videreføres, men at bestemmelsen om budsjettbalanse får ny ordlyd
som beskriver kravet på en bedre måte.
Inndekning av regnskapsmessig
merforbruk
Avslutning av driftsregnskapet
Departementet viser
i proposisjonen til utvalgets forslag om at et merforbruk («underskudd»)
i driftsregnskapet skal dekkes inn direkte mot en tilsvarende reduksjon
av disposisjonsfondet. Utvalget foreslår også at et mindreforbruk
(«overskudd») i driftsregnskapet skal dekke inn eventuelle uinndekkete
merforbruk fra tidligere år før regnskapet avsluttes. Mindreforbruk
utover uinndekkete merforbruk skal avsettes direkte til disposisjonsfond.
I praksis innebærer forslagene en innstramming i forhold til gjeldende
krav til inndekning av merforbruk, fordi størrelsen på merforbruket
som eventuelt må framføres til inndekning i senere år vil bli redusert
mot tilgjengelig egenkapital.
Når det er brukt
mer penger enn planlagt, er det etter departementets vurdering god
økonomiforvaltning å dekke inn merforbruket tidligst mulig. Departementet legger
også vekt på at forslaget bidrar til at balanseregnskapet på en
enklere måte enn i dag synliggjør kommunens økonomiske handlingsrom,
slik mange høringsinstanser har pekt på. Departementet merker seg
at forslaget får støtte av et stort flertall av høringsinstansene.
Flere av høringsinstansene som går imot utvalgets forslag, mener
at denne måten å avslutte regnskapet på, ikke lenger vil få fram
kommunens «reelle årlige resultat» på bunnlinjen. Departementet
vil peke på at bunnlinjen i kommuneregnskapet (størrelsen på mer-
eller mindreforbruket) også under gjeldende rett skal justeres i
visse tilfeller ved regnskapsavslutningen, jf. strykningsreglene
i regnskapsforskriften § 9. Departementet slutter seg til utvalgets
forslag om nye regler for avslutning av driftsregnskapet.
Enkelte høringsinstanser
mener at kommunestyret selv bør ha ansvaret for å vedta disponering
av mer-/mindreforbruk i driftsregnskapet, og at dette ikke skal gjennomføres
av administrasjonen. Som et alternativ foreslår Kommunerevisjon
IKS at kommunestyret hovedsakelig skal vedta de samme disposisjonene
som utvalget foreslår, i stedet for at administrasjonen gjennomfører
disse før regnskapet avlegges. Departementet er ikke enig i at dette
er en hensiktsmessig løsning, all den tid de aktuelle disposisjonene
som her skal gjennomføres vil være uttømmende regulert i loven.
Nye regler for
avslutning av driftsregnskapet er en forlengelse av de gjeldende
strykningsreglene i regnskapsforskriften § 9. Dette er tekniske
og detaljerte regler.
Departementet viser
videre i proposisjonen til at ny regnskapsavslutning fører til at
bunnlinjen i kommuneregnskapet ikke lenger vil vise et mindreforbruk,
men alltid vise enten 0 eller et merforbruk som må framføres til
inndekning i senere år. Departementet er derfor enig i det som både
utvalget og flere av høringsinstansene peker på, at regnskapsmessige
avvik fra årsbudsjettet og disposisjonene som foretas før regnskapsavslutningen, bør
framkomme i kommuneregnskapet, men da på en annen måte enn det som
følger av gjeldende rett. Det vises i proposisjonen til at departementet
vil følge opp dette i arbeidet med nye forskriftsregler om hvordan kommuneregnskapet
skal stilles opp.
Fristene for inndekning av
merforbruk
Departementet er
i proposisjonen enig i utvalgets forslag om å videreføre fristene
for inndekning av merforbruk i driftsregnskapet. Dette innebærer
at merforbruk som utgangspunkt skal dekkes inn senest det andre
året etter at merforbruket oppsto, men at kommuner under særlige
forhold kan vedta å dekke inn merforbruk senest fire år etter at
det oppsto.
Departementet viser
til at kommunene utover dette kan vedta å dekke inn merforbruk over
inntil ti år, hvis de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene
av å dekke inn merforbruket over fire år blir uforholdsmessig store.
Slike vedtak må godkjennes av departementet for å være gyldige.
Departementet foreslår å videreføre adgangen til å godkjenne at
merforbruk dekkes inn over en periode på flere enn fire år.
Dagens kommunelov
gir imidlertid ikke adgang til å dekke inn merforbruk utover 10
år. Dette er i enkelte tilfeller etter departementets vurdering
uheldig.
Departementet mener
at en forlenget inndekningstid på inntil ti år vil være tilstrekkelig
i de aller fleste tilfeller. Departementets vurdering er samtidig
at loven ikke bør sette en absolutt grense for hvor lang inndekningstiden
kan være. Dette åpner for at departementet i unntakstilfeller kan
godkjenne inndekning av merforbruk utover ti år.
Som en hovedregel
vil departementet ved første gangs behandling av søknader om forlenget
inndekningstid ikke godkjenne inndekningstider lengre enn ti år.
Formålet med lovforslaget er at departementet helt unntaksvis kan
godkjenne inndekning utover ti år, dersom det i enkelttilfeller
senere viser seg at inndekning innenfor ti år likevel ikke er mulig
å gjennomføre.
Plikt til å vurdere endringer
i årets budsjett hvis fjorårets regnskap viser merforbruk
Departementets
vurdering er at kommunestyret ved oppfølgingen av inneværende års
budsjett må ta hensyn til et eventuelt merforbruk i fjorårets årsregnskap.
Departementet er således enig i utvalgets forslag om at kommunedirektøren,
i tillegg til dagens regler om budsjettstyring, også skal ha plikt
til å foreslå endringer i årets budsjett hvis det er lagt fram et
årsregnskap med merforbruk, og at kommunestyret skal behandle denne saken
senest 30. juni. Dette skal gi en bedre kobling mot regnskapet i
budsjettoppfølgingen, og bidra til at kommunestyret ikke utsetter
inndekningen av merforbruk uten en nærmere vurdering.
Inndekning av merforbruk i
kommunale foretak, interkommunale politiske råd (regionråd) og kommunale oppgavefellesskap
Departementet slutter
seg i proposisjonen til utvalgets forslag om regler for inndekning
av merforbruk i kommunale foretak, interkommunale politiske råd
og oppgavefellesskap. Disse virksomhetene har i utgangspunktet selv
ansvaret for å dekke inn merforbruk året etter at det har oppstått.
I de tilfellene merforbruket ikke er dekket inn fullt ut sikrer
lovforslaget at slike enheter ikke kan drive med merforbruk over
tid, og at kommunene oppfyller lovens balansekrav.
Oslo kommune peker
i sin høringsuttalelse på at utvalget ikke drøfter om kommunekassen
kan disponere eventuelle overskudd i foretakene dersom kommunekassen
går med underskudd. Departementet ser det ikke som nødvendig å lovregulere
dette nærmere, fordi kommunestyret som øverste organ har myndighet
til å vedta at det skal tas ut midler fra et kommunalt foretak, for
eksempel for å dekke et merforbruk i kommunekassen.
1.20.5 Skillet mellom drift og investering
1.20.5.1 Gjeldende rett
Kommuneloven § 46
nr. 5 fastsetter at årsbudsjettet skal bestå av en driftsdel og
en investeringsdel.
Nærmere bestemmelser
om innholdet i driftsdelen og investeringsdelen er gitt i forskrift
15. desember 2000 nr. 1523 om årsbudsjett (omtalt som budsjettforskriften).
Det følger av bestemmelsene i forskrift 15. desember 2000 nr. 1524
om årsregnskap og årsberetning (omtalt som regnskapsforskriften)
at skillet gjelder tilsvarende for kommunenes regnskaper.
Skillet mellom
drift og investering må praktiseres i samsvar med god kommunal regnskapsskikk,
jf. kommuneloven § 48 nr. 2.
Budsjettforskriften
§ 5 og regnskapsforskriften § 3 gir i tillegg særskilte regler om
føringen av inntekter fra salg av finansielle anleggsmidler. Reglene
innebærer at en andel av inntektene fra salg av aksjer etter nærmere vilkår
kan finansiere driften.
1.20.5.2 Departementets vurdering
Driften skal bare finansieres
av løpende inntekter
Departementet deler
i proposisjonen utvalgets vurderinger og forslag om å lovfeste en
hovedregel om at kommunenes drift bare skal finansieres av løpende
inntekter. Det sentrale i denne hovedregelen er at kommunene, av
hensyn til kommende generasjoner, ikke skal ha anledning til å basere
driften på bruk av formuesverdier. Et slikt prinsipp er viktig for
å opprettholde en sunn kommunal økonomi over tid. Departementet
mener videre at prinsippet om at kommunenes drift bare skal finansieres
av løpende inntekter må gjelde for kommunenes føring av inntekter
og utgifter i økonomiplanen, budsjettet og regnskapet. Dette har
avgjørende betydning for det reelle innholdet i kravet om at kommunene
skal ha balanse i årsbudsjettet. Lovforslaget klargjør også at kommuner
ikke kan finansiere driften med inntekter som ikke kan regnes som
løpende, hvis ikke dette har særskilt hjemmel.
Departementet legger
som utvalget til grunn at det er behov for å gi nærmere regler i
forskrift om hvilke inntekter og utgifter som tilhører henholdsvis
driftsbudsjettet/-regnskapet og investeringsbudsjettet/-regnskapet.
Det nærmere skillet må utover reglene i lov og forskrift, som i
dag, praktiseres i tråd med den rettslige standarden god kommunal
regnskapsskikk.
Utbytte fra kraftselskaper
Det vises i proposisjonen
til at mange kommuner har betydelige utbytteinntekter fra kraftselskaper.
Departementet legger
i proposisjonen opp til at forskriften som nevnt over også skal
inneholde regler for føring av inntekter fra kraftselskaper, slik
utvalget foreslår.
Utvalget mener
at forskriftsreglene bør bygge på at utdelte midler som i realiteten
stammer fra overskudd i virksomheten, skal regnes som driftsinntekter,
mens utdelte midler som må regnes som innskutt kapital, må tas inn
i investeringsdelen av budsjettet og regnskapet.
Salg av aksjer
Departementet er
i proposisjonen enig i utvalgets forslag om å lovfeste dagens forskriftsregel
om at en andel av inntektene fra salg av aksjer skal regnes som
driftsinntekt. Departementet presiserer at forutsetningen
er at kommunen, enten alene eller sammen med andre kommuner, har
bestemmende innflytelse i selskapet. Begrunnelsen for regelen har
vært å åpne for at denne delen av salgsinntekten kan finansiere
driften, på samme måte som inntekter fra «ordinære» utbytter, selv
om midlene først frigjøres for kommunene ved salg. Departementet
ser ikke vesentlige argumenter for å snevre inn denne adgangen.
Regelen er fortsatt aktuell for de tilfellene hvor kommuner i framtiden
selger eierandeler i aksjeselskaper. Som utvalget mener departementet
at nærmere regler for beregning av inntektsandelen som kan tas i
driftsbudsjettet/-regnskapet, gis i forskrift.
Dispensasjonsadgang. Bruk av
kapitalverdier i drift
Departementet er
i proposisjonen ikke enig i utvalgets forslag om at departementet
skal ha adgang til å gi unntak fra lovens hovedregel. Utvalget peker
på at det i visse tilfeller kan være forsvarlig å benytte inntekter
fra realisasjon av formuesverdier i driften, og at det vil være uheldig
dersom loven unødig låser inne store formuesverdier hvor midlene
ikke har en fornuftig anvendelse.
For departementet
er det imidlertid svært vanskelig å se for seg tilfeller der en
kommune ikke vil kunne benytte realiserte formuesverdier på en fornuftig
måte innenfor investeringsbudsjettet. Slike inntekter bør etter
departementets vurdering brukes til å betale ned på lånegjeld, eventuelt
som egenkapital i nye investeringer. Slike disposisjoner vil bidra
til å lette handlingsrommet på kommunens driftsbudsjett.
Det vises i proposisjonen
til at departementet også vil peke på at en unntaksadgang raskt
vil kunne bli ønsket brukt av kommuner i økonomisk ubalanse med tanke
på å bruke engangsinntekter til inndekning av merforbruk i driften.
Slike kommuner må imidlertid dekke inn merforbruket ved å tilpasse
utgiftsnivået. Departementet slutter seg i proposisjonen således
til de innvendingene som enkelte fylkesmannsembeter peker på. På
denne bakgrunnen foreslår departementet at utvalgets forslag til
å gi unntak ikke tas inn i loven.
Tilskudd til andres investeringer
Finansiering av tilskudd til
andre
Departementet slutter
seg i proposisjonen i hovedsak til utvalgets vurderinger, som konkluderer
med at kommunenes tilskudd til andres investeringer fortsatt må
finansieres over driftsbudsjettet/-regnskapet.
Departementet mener
imidlertid at regelverket bør gi enkelte unntak fra hovedregelen.
Departementets vurdering er at loven i visse tilfeller bør åpne
for at kommunene kan ta opp lån for å finansiere tilskudd til andres
investeringer. Når det åpnes for å lånefinansiere visse typer investeringstilskudd,
er det etter departementets vurdering rimelig at det samtidig åpnes
for at kommuner i de samme type tilfellene kan finansiere tilskudd
med egne kapitalinntekter. Departementet ser ingen sterke økonomiske
innvendinger mot dette, og foreslår at dette presiseres i loven.
Regnskapsføring av flerårige
tilskudd til andre
Departementet slutter
seg i proposisjonen til utvalgets forslag om at anordningsprinsippet
skal forstås slik at flerårige tilskudd utgiftsføres etter hvert
som tilskuddene overføres til mottaker, slik at de årlige tilskuddene kan
finansieres over de budsjettårene som tilskuddet løper. Dette legger
til rette for at kommunene får mulighet til å yte støtte til andres
investeringer med tilskudd over driftsbudsjettet over flere budsjettår.
1.20.6 Låneopptak og avdrag på lån
1.20.6.1 Innledning
De siste årene
har det vært en markant vekst i kommunesektorens gjeld. Gjeldsveksten
er et uttrykk for at kommunene har utviklet tjenestetilbudet og
infrastrukturen, blant annet med bakgrunn i befolkningsvekst, vedlikeholdsetterslep
og statlige satsinger. Gjeldsveksten gjenspeiler også lokalpolitiske
prioriteringer, slik utvalget peker på.
Selv om gjeldsveksten
har vært betydelig, framgår det av proposisjonen at departementet
er enig med utvalget i at det ikke bør lovfestes et felles gjeldstak
og en øvre grense for gjelden for sektoren. Dette er inngripende
ordninger som ser bort fra at kommunene selv bør ha ansvaret for
økonomiforvaltningen. Departementet viser også til at kommunesektoren
ser ut til å håndtere gjeldsveksten. Statlig kontroll med kommunenes
låneopptak bør derfor fortsatt rettes mot enkeltkommuner med økonomiske
utfordringer. Departementet viser til at kommunenes samlete låneopptak
over tid vil være begrenset av kommunenes inntektsvekst og lovens
krav til budsjettbalanse.
Departementet mener
at kommuneloven fortsatt må inneholde bestemmelser om hvilke formål
det kan tas opp lån til, og foreslår enkelte endringer i reglene
om dette. Departementet viderefører at loven fortsatt skal stille
krav til årlige avdrag på lån, men foreslår endringer i reglene
for hvordan minimumskravet til årlige avdrag skal beregnes.
1.20.6.2 Formål som kan finansieres med lån
1.20.6.2.1 Gjeldende rett
Kommuneloven § 50
angir formålene som kommunene kan ta opp lån til. Tiltak som ikke
er positivt angitt i § 50, må kommunene finansiere med egne midler.
Etter § 50 nr.
1 kan det tas opp lån for å finansiere investeringer i bygninger,
anlegg og varige driftsmidler til eget bruk. Se oversikt i proposisjonens
pkt. 20.6.1.1.
Formidlingslån – lån til videre
utlån
Utvalget foreslår
å videreføre at kommunene bare kan ta opp lån til videre utlån (såkalte
formidlingslån) hvis mottakeren ikke driver næringsvirksomhet og
hvis midlene skal benyttes til investeringer.
Utvalget viser
til at formidlingslån vil være et nullsumspill for kommunene, forutsatt
at kommunene ikke tar på seg for stor kredittrisiko i forbindelse
med videreutlånet. Utvalget foreslår derfor som et nytt vilkår at kommunene
ikke kan ta opp lån til videre utlån hvis det innebærer vesentlig
økonomisk risiko for kommunen. Utvalget presiserer at forbudet mot
å etablere formidlingslån som innebærer vesentlig økonomisk risiko, ikke
gjelder for lån til boligsosiale formål.
Utvalget ser det
ikke som hensiktsmessig å detaljregulere hva som er vesentlig økonomisk
risiko. Utvalget legger til grunn at begrepet vesentlig økonomisk
risiko må vurderes i lys av den enkelte kommunes økonomiske stilling
og hvilken økonomisk evne kommunen kan antas å ha til å dekke et
potensielt tap. Det vil være naturlig å vurdere om det foreligger
vesentlig risiko ut fra kommunens samlete utlånsportefølje. Utvalget
viser videre til at forbudet i praksis vil rette seg mot formidlingslån
som er store i forhold til kommunens økonomi, men at også mange
mindre formidlingslån samlet sett vil kunne innebære en vesentlig
risiko. Begrepet vesentlig økonomisk risiko må ifølge utvalget også
forstås slik at det skal være en høy terskel for å kunne yte formidlingslån
når sannsynligheten for tap er stor, selv om beløpet er mindre.
Utvalget viser her til at støtte i form av formidlingslån som i
realiteten er å betrakte som (utsatte) tilskudd, bør gis som direkte
tilskudd.
Lån for å sikre forsikringsteknisk
dekning i pensjonsordning
Utvalget foreslår
at gjeldende kommunelov § 50 nr. 3 og nr. 4, som gir adgang til
å ta opp lån for å sikre forsikringsteknisk dekning i pensjonsordning,
ikke videreføres. Basert på opplysninger fra Finanstilsynet mener utvalget
at disse bestemmelsene er overflødige.
1.20.6.2.2 Departementets vurdering
Innledning
Departementet slutter
i proposisjonen seg til utvalgets forslag om i hovedsak å videreføre
gjeldende regler om hvilke formål kommunene kan ta opp lån til.
Dette legger til rette for at kommunene kan lånefinansiere investeringer
i eiendommer og infrastruktur mv. som de eier selv, og sikrer at
kommunene kan etablere driftskreditt for å kunne håndtere midlertidige
likviditetsbehov.
Departementet viser
i proposisjonen til at utvalget foretar en grundig gjennomgang av
om låneadgangen bør utvides. Departementet er enig med utvalget
i at bestemmelsene om låneopptak fortsatt skal bygge på et prinsipp
om «formuesbevaring» og det finansielle ansvarsprinsipp. Kommunene
bør som utgangspunkt bare kunne ta opp lån til varige driftsmidler
som kommunen eier selv, og ikke kunne lånefinansiere driftsaktiviteter
eller kjøp av aksjer.
Departementet legger
stor vekt på hensynet til en sunn kommuneøkonomi. Begrensningene
på hvilke formål kommunene kan ta opp lån til, støtter opp om dette.
Regler om hva som er lovlige låneformål, innebærer på den andre
siden begrensninger på kommunenes rettslige handlingsrom. Dette
begrunner en viss utvidelse av hvilke formål kommunene kan ta opp
lån til.
Lån til kjøp av single-purpose
eiendomsselskap
Departementet viser
i proposisjonen til at kjøp og salg av næringseiendom mellom private
parter ofte skjer gjennom kjøp av aksjene i selskapet som er hjemmelshaver
til eiendommen. Departementet er kjent med at kommuner i flere tilfeller
har ønsket å skaffe seg eiendom ved å kjøpe aksjene i et eiendomsselskap
med lånefinansiering. I dag innebærer imidlertid kommunelovens generelle
forbud mot å låne til aksjekjøp at kommunene ikke kan lånefinansiere
et slikt aksjekjøp.
Departementet deler
utvalgets syn om at det er unødig strengt at dagens lov hindrer
kommuner i å skaffe seg nødvendig eiendom på en måte som ellers
synes forsvarlig. Det å åpne for låneadgang til kjøp av aksjer i
single-purpose eiendomsselskaper legger til rette for at kommunene
kan skaffe seg eiendom med lånefinansiering gjennom en annen transaksjonsform
enn tradisjonelle eiendomskjøp. Departementet er således enig i utvalgets
forslag om at kommunene skal få adgang til å låne til kjøp av aksjene
i (rene) eiendomsselskaper. Dette gjelder kun hvis det er tale om
kjøp av alle aksjer i eiendomsselskapet.
Departementet er
enig i at loven må gi en god avgrensning av hva som skal regnes
som eiendomsselskap i kommunelovens forstand og dermed falle innenfor
låneadgangen. Departementet foreslår i proposisjonen som utvalget
at det bare kan tas opp lån til kjøp av aksjene i eiendomsselskap
hvis selskapets eneste virksomhet er å eie og drifte en fast eiendom,
og hvis selskapet ikke har andre vesentlige forpliktelser som gjelder
annet enn eiendommen og hvis selskapet ikke har andre ansatte enn
daglig leder.
Lån til investeringer i selskaper
og tilskudd til andres investeringer
Departementet slutter
seg i proposisjonen til utvalgets vurderinger og forslag om at det
ikke bør gis en generell åpning for at kommuner kan lånefinansiere
investeringer i selskaper i form av kjøp av aksjer, kapitalinnskudd
og liknende. Dette viderefører gjeldende rett. Risikoen for verditap
tilsier at det ikke bør åpnes opp for lån til investeringer i selskaper.
Departementet har også merket seg at ingen høringsinstanser går
klart inn for en slik låneadgang.
På den samme bakgrunnen
slutter departementet seg også til utvalgets vurdering om at det
ikke skal være adgang til å lånefinansiere kjøp av kraftaksjer eller
innskudd av kapital i kraftselskaper.
Departementet viser
i proposisjonen videre til at utvalget har delt seg i spørsmålet
om loven bør åpne for at tilskudd til andres investeringer kan finansieres
med lån. Departementet merker seg at det også blant høringsinstansene
er noe ulike syn på spørsmålet.
I proposisjonen
gir departementet en vurdering av spørsmålet.
Departementets
samlete vurdering er at hensynet til kommunenes handlefrihet må
tillegges noe mer vekt ved avgrensningen av låneadgangen i ny lov.
Departementet legger samtidig til grunn at lovens balansekrav setter
rammer for kommunenes gjeldsutvikling og ivaretar kommunens driftsbalanse
over tid. Dette gjør det forsvarlig å foreta en begrenset utvidelse
av kommunenes låneadgang. Departementet foreslår på denne bakgrunn
at kommunene på visse vilkår skal få adgang til å ta opp lån til
andres investeringer.
Departementet mener
imidlertid at en utvidelse av låneadgangen bør være snevrere enn
den utvidelsen som mindretallet i utvalget foreslår. Departementet
legger vekt på at utvidelsen av låneadgangen må være begrenset til
tilfeller hvor et unntak fra eierkravet i større grad kan forsvares.
Departementet er også opptatt av at avgrensningen av låneadgangen
ivaretar hensynet til økonomisk forsvarlighet, og at avgrensningen
ikke åpner for et uheldig press på at kommuner må bidra med finansiering
til investeringer som andre enn kommunene har ansvar for å prioritere.
Departementet foreslår
i proposisjonen for det første å åpne for at kommuner kan lånefinansiere
tilskudd til investeringer i varige driftsmidler som en annen kommune
skal foreta. Dette åpner for at kommuner i fellesskap kan lånefinansiere
en investering som skal eies av én eller flere kommuner, men ikke
nødvendigvis av alle kommunene som bidrar til å finansiere investeringen.
Forutsetningen for låneopptak er at tilskuddet benyttes til investeringer
på et område hvor kommunene har et lovpålagt ansvar, eksempelvis
innenfor helse- og omsorgstjenestene. Forslaget gjelder på tilsvarende måte
for fylkeskommunene.
Departementet foreslår
i proposisjonen for det andre å åpne for at kommuner og fylkeskommuner
kan ta opp lån for å finansiere tilskudd til investeringer i varige driftsmidler
som et kommunalt eller fylkeskommunalt eid selskap skal foreta.
Låneadgangen skal bare gjelde hvis kommunen eller fylkeskommunen
har en eierandel i selskapet, og hvis kommuner eller fylkeskommuner
enten alene eller sammen har bestemmende innflytelse i selskapet.
Det skal dessuten kun være adgang til å ta opp lån hvis investeringen
skal foretas på et område hvor kommuner eller fylkeskommuner har
et lovpålagt ansvar, eksempelvis på kulturområdet eller innenfor kollektivtransport.
I tillegg foreslår departementet at låneadgangen skal begrenses
slik at den enkelte kommunens eller fylkeskommunens låneopptak står
i forhold til den enkelte kommunens eller fylkeskommunens eierandel
i selskapet.
Formidlingslån – lån til videre
utlån
Departementet slutter
seg i proposisjonen til utvalgets forslag om vilkårene for at kommuner
skal kunne ta opp lån til videre utlån.
Departementet viser
til at det ikke skal være anledning til å ta opp lån til videre
utlån hvis det innebærer vesentlig økonomisk risiko for kommunen.
Departementet slutter seg i hovedsak til utvalgets vurderinger om
begrepet vesentlig økonomisk risiko. Departementet mener at det
ikke er hensiktsmessig å detaljregulere hva som må anses å være
en vesentlig økonomisk risiko. Risikovurderingen må baseres på et
faglig skjønn. Momenter som må vurderes, er sannsynligheten for
tap, størrelsen på det potensielle tapet og kommunens evne til å
håndtere det potensielle tapet.
Departementet viser
i proposisjonen til at utvalget mener at vesentlig økonomisk risiko
skal forstås slik at det skal være en høy terskel for å kunne yte
formidlingslån når sannsynligheten for tap er stor selv om beløpet er
mindre. Departementets vurdering er at det i risikovurderingen også
må legges vekt på kommunens evne til å håndtere et eventuelt tap.
Dersom et eventuelt mislighold vurderes bare å få meget beskjedne
konsekvenser for kommunens økonomi og for kommunens kjerneoppgaver,
for eksempel ved at det er snakk om et lite lånebeløp, anses ikke
dette å innebære vesentlig økonomisk risiko. Departementets vurdering
av hvordan vesentlig økonomisk risiko skal forstås, skiller seg på
akkurat dette punktet noe fra utvalgets forståelse.
Det kan imidlertid
også tenkes tilfeller der det er klart på etableringstidspunktet
at et formidlingslån ikke vil bli tilbakebetalt, slik at utlånet
i realiteten er et tilskudd. Departementet viser til at støtte i
form av formidlingslån som i realiteten er å betrakte som tilskudd, som
det klare utgangspunkt må gis som direkte tilskudd.
Lån for å sikre forsikringsteknisk
dekning i pensjonsordning
Departementet slutter
seg i proposisjonen til utvalgets forslag om å oppheve kommuneloven
§ 50 nr. 3 og nr. 4 om lån for å sikre forsikringsteknisk dekning
i pensjonsordning. Høringsrunden har ikke avdekket innvendinger
mot dette.
Lån til innfrielse av garantier
Departementet slutter
seg til synspunktet fra Norges kommunerevisorforbund (NKRF) om at
det ikke skal kunne tas opp lån til innfrielse av driftsgarantier. Departementet
mener samtidig at det er behov for å endre bestemmelsen om lån til
innfrielse av garantier, utover det NKRF foreslår. Departementet
viser til at kommunene i dag kan ta opp lån for å innfri garantiansvar, forutsatt
at det er påkrevd for å kunne innfri garantien, jf. § 50 nr. 2 andre
punktum.
Departementet viser
til at innfrielse av garantier for andres driftsutgifter eller utgifter
til investeringer bør sammenliknes med tilskudd. Etter budsjett-
og regnskapsreglene skal tilskudd til andre som hovedregel finansieres
over kommunens driftsbudsjett. Tilskudd til andre kan heller ikke
finansieres over budsjettet med lån. For å få en god sammenheng
i regelverket, bør derfor innfrielse av selvstendige garantier belastes
driftsregnskapet.
Departementet foreslår
på denne bakgrunn at det ikke skal være adgang til å ta opp lån
for innfrielse av garantiansvar dersom innfrielsen gjelder selvstendige
garantier. Låneadgangen vil dermed bare gjelde for innfrielser av
kausjoner for andres økonomiske forpliktelser (tredjemannsgarantier).
Departementet vil
presisere at hvis ansvaret i en selvstendig garanti gjøres gjeldende
og kommunen mangler likviditet, gir loven uansett adgang for kommunen
til å benytte driftskreditt eller ta opp likviditetslån slik at
betalingsforpliktelsen kan innfris.
Departementet presiserer
også at hvis ansvaret i en selvstendig garanti gjøres gjeldende,
kan utgiften likevel lånefinansieres dersom utgiften kan regnes
som et tilskudd til andres investeringer som kan lånefinansieres etter
§ 14-16 første eller andre ledd.
Departementet viser
videre i proposisjonen til at dersom en kommune må innfri et kausjonsansvar,
vil det kunne skje på ulike måter. Se omtale i proposisjonen. Adgangen
til å ta opp lån til innfrielse av garantiansvar må for slike tilfeller
forstås som en hjemmel til å tre inn som debitor eller til å ta
opp lån for refinansiere lånet (hovedstolen) i slike tilfeller.
Departementet foreslår
på denne bakgrunn i proposisjonen ikke å videreføre kommuneloven
§ 50 nr. 2 andre punktum om at det bare kan tas opp lån til garantier
hvis det er påkrevd for å innfri garantiansvaret. Departementet
mener at dette vilkåret er unødvendig med de endringene som departementet
foreslår.
1.20.6.3.1 Gjeldende rett
Kommuneloven § 50
nr. 7 bokstav a fastsetter et minimumskrav til kommunenes årlige
låneavdrag. Kravet retter seg ikke mot avdragene på det enkelte
lån, men mot kommunens samlete lånegjeld. Avdragene skal minst være
så store at den gjenstående løpetiden på gjelden ikke overstiger
den veide levetiden på anleggsmidlene.
Bestemmelsen i
§ 50 nr. 7 bokstav b innebærer at de avdragene som kommunene mottar
på sine videreutlån (mottatte avdrag på formidlingslån), jf. kommuneloven § 50
nr. 6, uavkortet skal brukes til nedbetaling av innlån til kommunen.
1.20.6.3.2 Departementets vurdering
Beregning av minimumsavdraget
Departementet er
i proposisjonen enig i utvalgets vurderinger om at reglene for beregning
av minimumsavdrag bør endres for å sikre at avdragene på gjelden
ikke skyves for langt ut i tid, sammenliknet med levetiden på kommunens
eiendeler. Departementet slutter seg i proposisjonen til utvalgets
forslag om å lovfeste en beregning av minimumsavdraget der minimumsavdraget
knyttes til avskrivningene som er bokført i regnskapet, og justeres
for forholdet mellom størrelsen på lånegjelden og størrelsen på
de avskrivbare anleggsmidlene. Departementet viser også til at dette
gir en enklere beregningsmetode enn det som følger av den såkalte vektingsmodellen
og ordlyden i dagens lov.
Ettersom lovens
balansekrav innebærer at driftsbudsjettet (minst) skal dekke minimumsavdraget,
vil reglene om beregning av minimumsavdraget påvirke hvor stramt
balansekravet er utformet og hvordan kommunenes gjeldsbyrde utvikler
seg. Departementet viser til at flere høringsinstanser mener at
det av økonomiske grunner bør være en overgangsordning ved innføring
av nytt minimumsavdrag. Departementet har med utgangspunkt i KOSTRA-tall
for 2016 gjort en nærmere vurdering av hvordan et nytt krav til
minimumsavdrag kan komme til å slå ut. Beregningen indikerer at
om lag 150 kommuner kan få et høyere minimumsavdrag med nye regler.
Departementets
beregninger viser at det kun vil være et lite mindretall av kommunene
hvor høyere avdrag slår ut i et negativt driftsresultat.
Det framgår av
proposisjonen at departementet vil peke på at de kommunene som vil
måtte øke sine låneavdrag på grunn av et nytt krav til minimumsavdraget, vil
ha mulighet til å gjøre tilpasninger fram til lovens ikrafttredelse.
Kommunene vil også ha mulighet til å tilpasse minimumsavdragene
innenfor fleksibiliteten som ligger i balansekravet og inndekningsreglene,
der eventuelle underskudd kan framføres i to år uten at det medfører
ROBEK-registrering. Departementet legger også vekt på at høyere
låneavdrag over tid bidrar til en sunnere kommuneøkonomi. Departementets
samlete vurdering er at det ikke er behov for å innføre en overgangsperiode
som skal virke fra lovens ikrafttredelse.
Departementet viser
i proposisjonen til at kommunene etter kirkeloven § 15 første ledd
bokstav a har hjemmel til å ta opp lån til investeringer i kirkebygg.
Etter utvalgets lovforslag vil slike lån inngå i kommunens beregning
av minimumsavdraget, hvor kapitalslitet på kommunens eiendeler vil
være bestemmende for avdragstiden på lånet til kirkebygget. Departementet
mener at det i enkelte tilfeller kan være fornuftig å legge til grunn
en lengre avdragstid på slike lån, hvor det tas hensyn til at investeringer
i kirkebygg kan ha en vesentlig lengre regnskapsmessig forventet
levetid, enn avskrivningsperioden for kommunale bygg. Departementet foreslår
derfor en særskilt regel for avdrag på lån som er tatt opp etter
kirkeloven § 15 første ledd bokstav a til investeringer i kirkebygg.
Betaling av minimumsavdrag
Spørsmålet om betaling
av minimumsavdraget fikk liten oppmerksomhet i høringen. Departementet
slutter seg i proposisjonen til utvalgets forslag om å presisere
at det årlig må betales avdrag på lån minst tilsvarende minimumsavdraget.
Nedbetalingsplikten
er ikke til hinder for at kommunene kan ta opp avdragsfrie banklån
eller kortsiktige eller langsiktige lån i kredittmarkedet (sertifikatlån
og obligasjonslån). Gjeldsporteføljen må imidlertid struktureres
med årlige forfall slik at det på låneporteføljen årlig nedbetales
et beløp tilsvarende minimumsavdraget.
Formidlingslån – Bruk av mottatte
avdrag og midler fra innløste lån
Departementet slutter
seg i proposisjonen til utvalgets vurderinger og forslag om at mottatte
avdrag på videreutlån (formidlingslån) kan benyttes til å betale
ned på kommunens samlete innlån. Det vil si at kommunene ikke har
plikt etter loven til å bruke mottatte avdrag fra formidlingslån
til å nedbetale kommunens innlån for videre utlån.
Departementet er
videre enig med utvalget i at dagens lov legger unødig strenge begrensninger
på kommunenes muligheter til å benytte midler som er tilbakebetalt
til kommunen til nye utlån. Departementet foreslår derfor å åpne
for at kommunene også kan benytte mottatte avdrag på formidlingslån,
til nye utlån («reutlån»). Mottatte avdrag kan dermed bare benyttes til
enten avdrag på innlån eller til reutlån.
1.20.6.4 Finans- og gjeldsforvaltning
1.20.6.4.1 Gjeldende rett
Kommuneloven fastsetter
rammene for hvordan kommunene skal forvalte sin gjeld og likviditet.
Etter kommuneloven § 52 nr. 3 skal kommunene forvalte sine midler
med tilfredsstillende avkastning, uten vesentlig finansiell risiko
og slik at de kan dekke betalingsforpliktelser ved forfall (være
likvid).
Innenfor disse
rammene skal kommunestyret selv gi de nærmere reglene for finansforvaltningen
ved å fastsette et finansreglement, jf. kommuneloven § 52 nr. 1.
Kommuneloven § 52
nr. 2 gir departementet hjemmel til å gi forskriftsregler om disposisjoner
som innebærer finansiell risiko, se forskrift 9. juni 2009 nr. 635 om
kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning (heretter
omtalt som finansforskriften). Forskriften gir regler om hva finansreglementet
skal inneholde og krav til kvalitetssikring av dette.
1.20.6.5 Departementets vurdering
Regler om finans- og gjeldsforvaltning
Departementet er
i proposisjonen enig i utvalgets vurderinger og forslag om at kommunelovens
regler om finans- og gjeldsforvaltning fortsatt skal utformes som generelle
bestemmelser som angir grunnleggende krav til forvaltningen. Dette
innebærer et forbud mot å ta på seg vesentlig finansiell risiko,
herunder et krav til å kunne dekke sine løpende betalingsforpliktelser,
samt plikt til å fastsette et finansreglement.
Vesentlig finansiell risiko
Departementet vil
i proposisjonen peke på at det i praksis må skilles mellom midler
som skal forvaltes kortsiktig, og midler som skal forvaltes langsiktig.
De midlene som må utgjøre kommunenes løpende likviditet, må forvaltes
med lav risiko og høy likviditet. For midler som kan forvaltes i
et lengre tidsperspektiv, åpner lovforslaget fortsatt for at en
kommune kan ta noe høyere risiko, så framt dette ikke innebærer
vesentlig finansiell risiko.
Kommunestyret må
også ta stilling til hva som er akseptabel risiko for gjeldsporteføljen,
uten at gjeldsforvaltningen innebærer vesentlig finansiell risiko.
Det omfatter blant annet risikoen ved å ta opp lån med kort løpetid.
Departementet er
enig med Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) i at usikrete
valutalån innebærer en stor finansiell risiko. Departementet vil
imidlertid peke på at en lang rekke andre finansielle disposisjoner
også kan innebære en vesentlig risiko. Departementet er enig i utvalgets
vurderinger om at å lovfeste enkelte avgrensete forbud mot enkelte
typer disposisjoner ikke er en hensiktsmessig løsning for å sikre kommunene
mot vesentlig finansiell risiko.
Nærmere om begrepet vesentlig
finansiell risiko
Departementet slutter
seg i proposisjonen til utvalgets forståelse av begrepet vesentlig
finansiell risiko. Begrepet finansiell risiko er ment å dekke alle
former for finansiell risiko, slik som kredittrisiko, kursrisiko,
renterisiko, likviditetsrisiko og så videre. Departementet legger til
grunn at vurderingen av om en disposisjon innebærer vesentlig finansiell
risiko, må baseres på den enkelte kommunes økonomiske stilling.
Vurderingen må gjøres i lys av at finans- og gjeldsforvaltningen
skal sikre det økonomiske grunnlaget for å ivareta kommunens oppgaver,
og i lys av at kommunen til enhver tid må kunne dekke sine betalingsforpliktelser.
Begrepet vesentlig
finansiell risiko må forstås som et relativt og ikke et konstant
begrep.
Vurderingen av
om det foreligger vesentlig finansiell risiko, kan rette seg både
mot kommunens samlete portefølje og mot enkelte disposisjoner.
Departementet vil
understreke at kommunene ikke bare er utsatt for risiko på aktivasiden.
Forbudet mot å ta på seg vesentlig finansiell risiko gjelder også
for gjeldsforvaltningen. Også gjeldsforvaltningen kan innrettes
slik at det oppstår risiko som må håndteres. Et eksempel er bruk
av kortsiktige lån ved finansiering av langsiktige investeringer.
Dette er en løsning som stadig flere kommuner har tatt i bruk. I
praksis skjer dette ved at det tas opp lån med korte løpetider i
kapitalmarkedet (sertifikatlån) hvor lånet må refinansieres ved
forfall, eksempelvis hver sjette måned.
Spørsmålet om en
kommune har gått utover lovens forbud mot vesentlig finansiell risiko,
kan prøves ved lovlighetskontroll. Det vises i proposisjonen til
at det således ikke hører til kommunenes frie skjønn å avgjøre hva
som er vesentlig finansiell risiko i den enkelte sak.
Tilfredsstillende avkastning
Enkelte høringsinstanser
mener at det gjeldende kravet til tilfredsstillende avkastning er
uheldig og kan bidra til spekulasjon. Departementets vurdering i
proposisjonen er at det er klart at hensikten med bestemmelsen er
å markere kommunenes ansvar for å forvalte sine midler på en økonomisk
fornuftig måte.
Departementet stiller
likevel spørsmål ved om en slik bestemmelse er nødvendig å videreføre
i ny lov. I lovforslaget er det lagt opp til en generalbestemmelse om
sunn økonomistyring. Denne bestemmelsen ivaretar det samme hensynet.
Samtidig må et finansreglement gi de nærmere reglene for hvordan
pengene skal forvaltes. Departementet viser også til at mens loven setter
et forbud mot å ta vesentlig finansiell risiko, vil et krav om å
kunne oppnå tilfredsstillende avkastning ha mer preg av å være en
symbolbestemmelse. Departementet foreslår på bakgrunn av dette at
kravet til tilfredsstillende avkastning ikke videreføres i ny lov.
Departementet foreslår
i proposisjonen i stedet et krav om at finansreglementet skal inneholde
bestemmelser om hvilke avkastningsmål som finansforvaltningen skal
innrette seg mot, men uten at dette er formulert som et rettslig
avkastningskrav. Forslaget er i tråd med gjeldende forskriftsregler
om innholdet i finansreglementet.
Forskriftshjemmel
Departementet foreslår
i proposisjonen en snevrere forskriftshjemmel enn utvalget. Departementet
foreslår at forskriftshjemmelen skal gi departementet adgang til
å fastsette nærmere regler om hva kommunenes finansreglementet og
finansrapportering skal inneholde. Dette åpner for å videreføre
dagens forskriftsregler om dette.
Departementet viser
til forslaget om ny bestemmelse om internkontroll som sier at kommunedirektøren er
ansvarlig for internkontrollen med administrasjonens virksomhet
for å sikre at lover og forskrifter følges. Internkontrollbestemmelsen
gjelder også for kommunens finans- og gjeldsforvaltning. Departementets vurdering
er derfor at det ikke er behov for en hjemmel som åpner for å gi
et særskilt forskriftskrav om rutiner for finans- og gjeldsforvaltningen
slik som i dagens finansforskrift § 8 første ledd.
Forskriftshjemmelen
skal imidlertid gi departementet adgang til å stille krav om ekstern
kvalitetssikring av finansreglementet og av rutinene for finans-
og gjeldsforvaltningen. Departementet viser til at de økonomiske
konsekvensene av feil eller mangler i finans- og gjeldsforvaltningen
kan være betydelige. Faglig kvalitetssikring av finansreglementet
og rutinene for forvaltningen, som foretas av en uavhengig ekstern
instans, er et sentralt tiltak for å sikre at kommunens finansreglement
legger opp til en forvaltning innenfor lovens rammer, og at rutinene
som etableres, er tilstrekkelige til å sikre dette i praksis. Dette
åpner for å videreføre dagens forskriftskrav om kvalitetssikring,
jf. finansforskriften § 5 og § 8 andre ledd.
Forslaget til forskriftshjemmel
innebærer videre at det ikke skal gis regler i forskrift om kompetanse,
slik det er gjort i den gjeldende finansforskriften § 3 tredje ledd.
For at kommunen kan drive en forsvarlig finans- og gjeldsforvaltning
innenfor lovens og finansreglementets rammer, er det en underliggende
forutsetning at kommunen har den kunnskapen om finans- og gjeldsforvaltning
som er nødvendig. Finansreglementet må utformes i lys av kommunens
kompetanse til å vurdere og håndtere finansiell risiko, også når
kommunen kjøper finansforvaltningstjenester fra andre. Departementets
vurdering er at det ikke er nødvendig å regulere slike alminnelige
grunnleggende premisser for en forsvarlig forvaltning i loven eller
tilhørende forskrift, slik det i dag er gjort i finansforskriften
§ 3 tredje ledd.
Departementets
forslag til regler om finansforvaltning og internkontroll skal legge
til rette for at kommunene fortsatt har rom til å utforme innholdet
i finansreglementet, rutinene og rapporteringen ut fra
lokale behov, innenfor lovens rammer.
Gjeldende forskriftshjemmel
åpner for at departementet i forskrift kan gi nærmere regler om
bestemte typer disposisjoner som innebærer finansiell risiko. Den gjeldende
finansforskriften har imidlertid ikke regulert dette nærmere. Departementet
er i proposisjonen enig i utvalgets vurderinger om at forskriftshjemmelen
ikke lenger skal omfatte regler om bestemte finansielle disposisjoner.
1.20.7.1 Gjeldende rett
Kommuneloven § 51
nr. 1 fastsetter at vedtak om å stille kausjoner og andre økonomiske
garantier skal godkjennes av departementet.
Departementets
godkjenning er en kontroll både av at garantien ikke kan skape økonomiske
problemer for kommunen, og av at garantien ikke strider mot forbudet
i § 51 nr. 2 mot å garantere for næringsvirksomhet som drives av
andre enn kommunen selv. Garantier under 500 000 kroner er unntatt
fra godkjenning, jf. forskrift 2. februar 2001 nr. 144 om kommunale
og fylkeskommunale garantier (heretter omtalt som garantiforskriften)
§ 5.
Garantiforskriften
§ 6 åpner for at kommuner kan garantere for gjeld som de tidligere
har hatt direkte eller indirekte ansvar for.
Kommunelovens forbud
mot garantier til næring har paralleller til og overlapper i stor
grad med EØS-reglenes forbud mot offentlig støtte. EØS-reglenes
forbud mot offentlig støtte sammenfaller ikke fullt ut med kommunelovens
forbud mot å stille garantier for næringsvirksomhet.
Lovligheten av
en kommunal garanti må vurderes både opp mot kommuneloven og opp
mot støttereglene i EØS-avtalen.
1.20.7.2 Departementets vurdering
Statlig godkjenning av garantier
Departementet slutter
seg i proposisjonen til utvalgets begrunnelser for at kommunene
fremdeles skal ha adgang til å garantere for andres økonomiske forpliktelser.
Et krav om at staten
skal godkjenne et garantivedtak før vedtaket kan anses gyldig, er
en inngripen i det kommunale selvstyret. Departementet er likevel
enig med utvalget i at godkjenningsordningen bør videreføres. Som
utvalget peker på, kan et garantiansvar medføre vesentlige økonomiske
tap. Samtidig kan det å stille en garanti oppleves som kostnadsfritt
og et tap som hypotetisk. Loven bør derfor fortsatt, gjennom godkjenningsordningen,
bidra til å sikre at risikoen i en garanti ikke undervurderes.
Godkjenningsordningen
skal først og fremst virke forebyggende og fungere som en ekstra
sikkerhetsmekanisme som bidrar til at kommunene ikke garanterer hvis
det ikke er økonomisk forsvarlig.
Ved godkjenningen
skal departementet vurdere om garantien strider mot forbudene mot
å stille garantier som innebærer vesentlig økonomisk risiko og mot
å garantere for næringsvirksomhet. I tillegg mener departementet
at godkjenningen også skal inneholde en vurdering av om formkravene
til vedtaket er oppfylt, i tråd med høringsuttalelsen til Fylkesmannen
i Hedmark. Formkravene er i dag regulert i forskrift. Disse reglene setter
enkelte grenser for garantiers varighet og krav til at kommunens
vedtak skal oppgi hvor lenge garantien skal gjelde og maksimalt
garantibeløp. Reglene skal bidra til klarhet om hvor langt kommunens
garantiforpliktelse strekker seg. Departementet legger opp til at slike
formkrav blir videreført i forskrift. Departementet foreslår derfor
at dersom garantiens varighet går utover tidsavgrensningene i forskriften
eller kommunens vedtak ikke inneholder de opplysninger som forskriften krever,
skal departementet i utgangspunktet nekte godkjenning. Et ufullstendig
garantivedtak er likevel ikke til hinder for at departementet kan
velge å godkjenne vedtaket, men da skal samtidig departementet fastsette
de vilkårene for garantien som mangler i kommunenes vedtak. Kommunen
må deretter innrette garantistillelsen etter dette. Departementets
vurdering i proposisjonen er at dette viderefører gjeldende rett.
Forbud mot garantier som innebærer
vesentlig økonomisk risiko
Et generelt forbud
mot garantier som innebærer vesentlig økonomisk risiko for kommunen,
er ikke grunnleggende forskjellig fra de risikovurderingene som
departementet i dag foretar ved godkjenningen av garantier. Departementet
mener i proposisjonen likevel loven bør klargjøre at garantier bare
kan gis når det er økonomisk forsvarlig og at det alltid må gjøres
en vurdering av risikoen uavhengig av formål, også når det er tale om
garantier til andre formål enn næringsvirksomhet.
Nærmere om begrepet vesentlig
økonomisk risiko
Det vises i proposisjonen
til at spørsmålet om det foreligger vesentlig økonomisk risiko,
må avgjøres ut fra forholdene i den konkrete saken, på det tidspunktet
garantien stilles. Departementet legger ikke opp til å lovfeste
at garantier for enkelte typer formål eller virksomheter alltid
skal innebære en vesentlig risiko, slik NHO tar til orde for i sin
høringsuttalelse. Departementet mener det heller ikke er hensiktsmessig
å fastsette nærmere beløpsgrenser.
Risikovurderingen
må i praksis baseres på et faglig skjønn, der de sentrale momentene
vil være sannsynligheten for tap, størrelsen på det potensielle
tapet og kommunens evne til å håndtere det potensielle tapet. Forhold
som vil begrense tapet, eksempelvis om kommunen er tilgodesett med
realsikkerhet, må trekkes inn i vurderingen. Nærmere omtale av begrepet
vesentlig økonomisk risiko finnes i proposisjonen.
Forbud mot garantier til næringsvirksomhet
Et forbud mot å
garantere for næringsvirksomhet innebærer at garantier for enkelte
typer virksomhet ikke kan gis, uavhengig av risikoen i det aktuelle
tilfellet. Departementet slutter seg i proposisjonen til utvalgets forslag
om å videreføre dette forbudet. Kommuner bør heller ikke avlaste
næringsvirksomhet for den markedsrisikoen som slik virksomhet bør
bære selv.
Forholdet til reglene om offentlig
støtte
Forbudet mot å
garantere for næringsvirksomhet kan tilsynelatende framstå som en
unødig dobbelregulering ettersom EØS-reglene om offentlig støtte
i stor grad forbyr mye av det samme. Departementet legger i proposisjonen
som utvalget vekt på at de to regelverkene har ulike formål, henholdsvis
økonomisk forsvarlighet og like konkurransevilkår. En harmonisering
vil for eksempel innebære at kommuneloven tillater at kommunene
stiller garantier som det etter departementets vurdering ikke bør
åpnes for.
Det vises i proposisjonen
til at departementet ikke kan prøve lovligheten av vedtak opp mot
EØS-avtalens regler om offentlig støtte. Den kompetansen ligger
til ESA og EFTA-domstolen.
Departementets
vurdering er at to regelsett er den mest hensiktsmessige og fleksible
løsningen. Departementet foreslår i proposisjonen på denne bakgrunnen at
forbudet videreføres.
Dette innebærer
at når departementet vurderer om en garanti skal godkjennes eller
ikke, vil departementet kun se på kommunelovens bestemmelser, og
ikke vurdere om garantien går klar av forbudet mot offentlig støtte
i EØS-retten. Kommunene har et selvstendig ansvar for å påse at
støttereglene blir fulgt og må foreta denne vurderingen selv.
Unntak fra kommunelovens forbud
mot å garantere for næringsvirksomhet
Utvalget foreslår
at en kommune kan stille garanti for gjeld som kommunen tidligere
har hatt ansvar for, selv om garantien stilles overfor næringsvirksomhet. Utvalgets
forslag innebærer å lovfeste det unntaket som i dag følger av garantiforskriften
§ 6.
Kommunen vil som
utgangspunkt ikke pådra seg noe ytterligere økonomisk ansvar hvis
den garanterer for de samme forpliktelsene når den aktuelle lånegjelden
legges ut i et eget selskap.
Departementet har
merket seg at NHO går imot utvalgets forslag om at kommunene skal
kunne gi garanti for gjeld som kommunene tidligere har hatt ansvar
for, selv om garantien stilles for næringsvirksomhet. Departementet
er enig med NHO i at slike garantier vil kunne være i strid med
EUs statsstøtteregler og kunne føre til at et kommunalt eid aksjeselskap
gis økonomiske fordeler i konkurransen med private virksomheter.
Departementet vil imidlertid peke på at reglene om offentlig støtte
ikke alltid er til hinder for at kommunen stiller garanti i slike
tilfeller. Det vil likevel som hovedregel da kreves at den som mottar
garantien, betaler en garantipremie tilbake til kommunen for å holde
seg innenfor støttereglene. Departementet vil også peke på at når
garantien dermed ikke reduserer finansieringskostnadene i særlig
grad, vil mye av hensikten med garantistillelsen forsvinne.
Departementet legger
i proposisjonen til grunn at et unntak fra forbudet mot å garantere
for næringsvirksomhet typisk vil være aktuelt å anvende i tilfeller
som etter EØS-reglene vil være ulovlig støtte. Dette kan i praksis
løses ved at garantiobjektet for eksempel betaler en garantipremie
til garantisten, men departementets vurdering er at kommuneloven
på dette punktet ikke bør utformes på en måte som raskt vil innebære
at kommuneloven åpner for å akseptere tilfeller som er i strid med
støtteforbudet i EØS.
Departementet legger
også i proposisjonen vekt på at næringsvirksomhet som det normale
utgangspunktet ikke bør særbehandles i forbindelse med omorganiseringer
kun fordi virksomheten tidligere har vært drevet i kommunal regi.
Når kommunal næringsvirksomhet skilles ut i et eget selskap, bør
konkurransen med de andre aktørene i markedet som utgangspunkt skje
på like vilkår. På bakgrunn av dette foreslår departementet at utvalgets
forslag om at kommunene i visse tilfeller kan garantere for næringsvirksomhet,
ikke tas inn i loven. Dette innebærer at det heller ikke vil være
hjemmel til å videreføre bestemmelsene i garantiforskriften § 6 om
garanti for tidligere gjeld ved omdanning til ansvarlig selskap
i ny forskrift.
Nærmere om begrepet næringsvirksomhet
Utvalget pekte
på at forarbeidene til gjeldende lov gir lite utfyllende veiledning
til hvordan begrepet næringsvirksomhet skal forstås. Departementet
slutter seg i proposisjonen til utvalgets forståelse av næringsvirksomhetsbegrepet.
Departementet trekker i proposisjonen opp rammene for denne vurderingen,
basert på den omtalen som utvalget ga i sin utredning. Forståelsen
av næringsvirksomhetsbegrepet som legges til grunn, bygger på praksisen
som departementet har etablert ved godkjenning av garantier etter
gjeldende rett. Se i proposisjonen for nærmere omtale.
Forskriftshjemmel
Departementet slutter
seg i proposisjonen til utvalgets forslag om at det fortsatt bør
være en hjemmel for departementet til å fastsette nærmere regler
om garantier i forskrift. Forskriften skal som i dag fastsette grensene
for små garantier som vil være unntatt godkjenning. Departementet
vil i arbeidet med ny forskrift vurdere om grensen skal settes høyere
enn dagens grense på 500 000 kroner. Forskriftshjemmelen gir også
departementet adgang til å utforme regler om garantiers varighet
og garantivedtakets innhold, i tråd med innholdet i dagens forskrift.
1.20.8 Statlig kontroll med budsjett og låneopptak
1.20.8.1 Gjeldende rett
Kommuneloven § 60
pålegger departementet å føre kontroll med kommuner som er i økonomisk
ubalanse.
Ordningen gjelder
overfor kommuner som oppfyller et av kriteriene for økonomisk ubalanse
i § 60 nr. 1. Kommuner som oppfyller et av kriteriene, skal registreres
i ROBEK (register om betinget godkjenning og kontroll), jf. § 60
nr. 3. Kriteriene er at det enten vedtas et budsjett eller en økonomiplan
uten dekning for utgiftene, eller at det vedtas at et merforbruk
i regnskapet skal dekkes inn over flere enn to år, eller at vedtatt
inndekningsplan ikke følges, jf. kommuneloven § 60 nr. 1 bokstav
a til d. I tillegg gir inndelingslova § 16 a hjemmel for på visse
vilkår å melde en ny kommune inn i ROBEK i forbindelse med kommunesammenslåinger,
jf. også kommuneloven § 60 nr. 1 bokstav e.
For de kommunene
som omfattes av kontrollordningen, skal departementet godkjenne
vedtak om lån og vedtak om langsiktige leieavtaler, jf. § 60 nr.
1.
Departementet skal
også føre kontroll med lovligheten av budsjettvedtaket, jf. § 60
nr. 2. Lovlighetskontrollen retter seg mot om kommunelovens krav
til årsbudsjettet er oppfylt, spesielt kravene til budsjettbalanse
og realisme.
Departementet forvalter
selv ordningen overfor fylkeskommunene, men har delegert myndigheten
til å utføre kontrollen med ROBEK-kommunene til fylkesmennene.
1.20.8.2 Departementets vurdering
Kommuner som bør omfattes av
ROBEK-ordningen
Endringer i kriteriene for
å bli registrert i ROBEK
Departementet deler
i proposisjonen utvalgets syn om at ROBEK-ordningen i store trekk
har fungert godt etter at den ble innført i 2001. Departementet
mener at staten fortsatt bør ha mulighet til å føre kontroll med kommuner
med en økonomisk ubalanse. Som utvalget peker på, vil svak økonomistyring
og økonomisk ubalanse svekke grunnlaget for den lokale handlefriheten og
det lokale selvstyret. Dette kan ha svært uheldige konsekvenser
for tjenester, lokalsamfunn og generasjonshensyn. Utvalget peker
også på at en statlig kontrollordning er nødvendig for å støtte
opp om tilliten til den kommunale økonomien og for å understøtte
statens styring av aktivitetsveksten i kommunal sektor. Departementet
er derfor enig med utvalget om at ROBEK-ordningen bør videreføres.
Departementet slutter
seg i proposisjonen til utvalgets forslag om at kontrollordningen
fortsatt skal gjelde for kommuner som bryter kravet til budsjettbalanse ved
å vedta en økonomiplan eller et årsbudsjett med merforbruk, og kommuner
som dekker inn et regnskapsmessig merforbruk over flere år enn lovens
normalordning på to år. Departementet er også enig i at brudd på
inndekningsplan ikke lenger bør være et eget kriterium for å bli
omfattet av ROBEK-ordningen for å unngå enkelte situasjoner hvor
kommuner blir omfattet av ROBEK uten at det foreligger et kontrollbehov. Høringsrunden
har ikke avdekket vesentlige innvendinger mot disse forslagene.
Departementet deler
utvalgets syn om at kontrollordningen bør tre inn på et
tidligere tidspunkt for kommuner hvor merforbruket har blitt vesentlig.
Som utvalget peker på, viser historiske regnskapstall at kommuner
med et merforbruk på tre til fire prosent står overfor et omstillingsbehov
hvor det som regel er behov for å kunne fordele inndekningen over
flere enn to år. Departementet foreslår derfor, i tråd med utvalgets
forslag, at kommuner med et akkumulert merforbruk på mer enn tre
prosent av driftsinntektene skal omfattes av ROBEK-ordningen. Forslaget
vil, som utvalget peker på, innebære at kommuner med et merforbruk
på mer enn tre prosent av driftsinntektene i enkelte tilfeller vil
bli omfattet av ROBEK på et noe tidligere tidspunkt, sammenliknet
med tidspunktet de ville blitt omfattet av ROBEK etter dagens regler.
Forslaget vil på kort sikt kunne medføre en mindre økning i antall
ROBEK-kommuner.
Departementet er
i proposisjonen også enig med utvalget i at kommuner som ikke fatter
vedtak om økonomiplan, årsbudsjett eller årsregnskap innen de fristene
som gjelder, skal omfattes av ordningen.
Kommunesammenslåinger. Registrering
i ROBEK etter § 16 a i inndelingslova
Det vises i proposisjonen
til at i forbindelse med kommunesammenslåinger gir inndelingslova
§ 16 a departementet hjemmel til i visse tilfeller å melde en ny kommune
inn i ROBEK, hvis én av kommunene som skal slås sammen, allerede
er i ROBEK. Forutsetningene er at den nye kommunen ikke kan ventes
å dekke inn et merforbruk fra før sammenslåingen innen to år, og
at det etter departementets vurdering er behov for kontroll. Departementet
foreslår i proposisjonen endringer i ordlyden i inndelingslova § 16
a, for å tilpasse denne til endringene i kommuneloven, deriblant
til forslaget om at en kommune som har et akkumulert merforbruk
på mer enn tre prosent av driftsinntektene, skal omfattes av ROBEK-ordningen.
Endringen innebærer at departementet kan melde inn en ny kommune
i ROBEK hvis den nye kommunen ventes å ta over et så stort merforbruk
at det etter departementets vurdering er behov for kontroll.
Hjemmel til å fastsette at
kommuner likevel ikke skal omfattes av kontrollordningen
Det går fram av
proposisjonen at departementet er enig i utvalgets forslag om å
gi departementet hjemmel til å fastsette at kommuner ikke skal omfattes
av kontrollordningen selv om et kriterium for registrering i ROBEK
er oppfylt. Det bør være åpning for å unnlate innmelding i tilfeller
hvor det reelt sett ikke foreligger et kontrollbehov. Dette skal
bare være mulig når det etter departementets vurdering er åpenbart
at statlig budsjettkontroll og lånegodkjenning ikke er nødvendig.
I enkelte høringsuttalelser
er det pekt på at en kommune vil bli meldt inn i ROBEK hvis økonomiplanen, årsbudsjettet
eller årsregnskapet ikke er vedtatt innen tidsfristen selv om økonomien
er i balanse. Departementet viser til at hjemmelen til å unnlate
innmelding vil kunne komme til anvendelse i slike tilfeller hvis
departementets vurdering er at det ikke foreligger et kontrollbehov.
Hjemmelen vil også
kunne komme til anvendelse hvis en kommune for eksempel fastsetter
en økonomiplan eller et årsbudsjett hvor det i realiteten er økonomisk
balanse, men hvor det foreligger feil eller mangler ved vedtaket
av formell eller teknisk art som medfører at et kriterium for registrering
i ROBEK er oppfylt.
For kommuner som
er registrert i ROBEK som følge av et regnskapsmessig merforbruk,
vil det normale utgangspunktet være at departementet ikke benytter hjemmelen
til å unnlate innmelding i ROBEK. Dette vil være kommuner som enten
har vedtatt å dekke inn merforbruk over flere enn to år, eller hvor
merforbruket overstiger tre prosent av driftsinntektene. Hjemmelen er
imidlertid generelt utformet i lovforslaget og ikke begrenset til
enkelte av vilkårene for registrering i ROBEK.
Enkelte høringsinstanser
har uttrykt bekymring for en hjemmel til å unnlate innmelding med
tanke på faren for ulik praksis i behandlingen av slike saker hos
fylkesmannsembetene. Departementet legger opp til at myndigheten
i disse sakene ikke delegeres til Fylkesmannen. Ved at departementet
beholder denne myndigheten sikres lik praksis overfor kommunene.
Utmelding fra ROBEK
Utvalget legger
til grunn at en viderefører etablert praksis for når kommuner ikke
lenger skal omfattes av kontrollordningen og meldes ut av ROBEK-registeret, og
har ikke foreslått regler for når kommuner ikke lenger skal være
omfattet av ROBEK-ordningen.
Det går fram av
proposisjonen at departementet mener at loven bør inneholde regler
for når en kommune ikke lenger skal omfattes av kontrollordningen.
Dette for å klargjøre tidspunktet for når en kommune skal meldes
ut fra ROBEK-registeret. Departementet foreslår i proposisjonen
å lovfeste regler for utmelding basert på den praksis som departementet
har ført siden ordningen trådte i kraft i 2001. Se omtale av lovforslaget
i proposisjonen.
Statlig kontroll ved negativ
revisjonsberetning
Hedmark Revisjon
IKS pekte i høringsrunden på at ROBEK-ordningen bør utvides til
å omfatte kommuner hvor revisor har avgitt negativ revisjonsberetning
til kommunens regnskap. Spørsmålet ble ikke drøftet av utvalget.
Departementet viser i proposisjonen til at dette er et spørsmål
om hvilken rolle staten skal ha hvis revisor mener at regnskapet
ikke gir et riktig bilde av kommunens økonomiske situasjon.
Departementet viser
til at en revisjonsberetning med negativ konklusjon innebærer at
revisor mener at regnskapet inneholder vesentlige og gjennomgripende feil.
Det kan være ulike typer feil som fører til at det foreligger en
negativ revisjonsberetning. En negativ beretning kan være en indikasjon
på at det foreligger et kontrollbehov som staten bør følge opp gjennom
ROBEK-ordningen. På den andre siden vil ikke vesentlige feil i regnskapet
alltid være ensbetydende med at kommunen har en økonomisk ubalanse,
slik som ROBEK-ordningen primært retter seg mot. I slike tilfeller
er ikke ROBEK-ordningen med budsjettkontroll og lånegodkjenning
et hensiktsmessig statlig virkemiddel.
Kommunestyret er
kommunens øverste organ, også i saker som vedgår årsregnskapet.
Dette innebærer et ansvar for å vedta et korrekt regnskap i henhold
til regelverket, også i saker hvor revisor har ytret seg kritisk
til kommunens regnskapsføring. Kommunens administrasjon kan også
ha et annet syn enn revisjonen på hva som er korrekt regnskapsføring.
Dette prinsipielle utgangspunktet tilsier at hvilke kommuner som
skal omfattes av ROBEK, ikke alene kan bygge på revisors vurderinger.
Departementets
samlete vurdering er i proposisjonen at en negativ revisjonsberetning
ikke automatisk skal føre til registrering i ROBEK. Dette gjelder
også dersom kommunestyret vedtar kommunens regnskap uten å rette
de forholdene som er påpekt i en negativ beretning.
Departementet mener
samtidig at det å vedta kommuneregnskapet med en negativ revisjonsberetning
er så alvorlig at staten må ta en rolle for å avklare situasjonen.
I dag er det opp til fylkesmennene å vurdere om de i slike tilfeller
av eget tiltak skal lovlighetskontrollere regnskapsvedtaket.
Departementets
vurdering er at departementet (Fylkesmannen) i slike tilfeller må
ha plikt til å foreta lovlighetskontroll av regnskapsvedtaket. Dette
for å skape trygghet for at kommuneregnskapet er korrekt. En slik
plikt sikrer at en eventuell økonomisk ubalanse synliggjøres i regnskapet
og at lovens krav til budsjettbalanse og inndekning av underskudd
etterleves. Korrekte regnskaper gir et riktig grunnlag for kommunen
til å budsjettere videre på, og et riktig grunnlag for staten til å
vurdere om kommunen oppfyller vilkårene for registrering i ROBEK.
Departementet foreslår derfor å lovfeste at kommunestyrets vedtak
om årsregnskap skal lovlighetskontrolleres dersom årsregnskapet
ikke er endret for å rette opp forhold som er grunnlag for en negativ
konklusjon i revisjonsberetningen. Hensikten med lovlighetskontrollen
er altså å få klarlagt om kommunen har en økonomisk ubalanse som
tilsier at kommunen må fanges opp av ROBEK-systemet. Lovforslaget gjør
regelverket mer dekkende med tanke på å sikre at lovens balansekrav
etterleves. Dette er også i tråd med ROBEK-ordningens formål.
Det vises i proposisjonen
til at utfallet av en lovlighetskontroll vil enten være at Fylkesmannen
mener det foreligger brudd på regnskapsreglene, noe som gjør det nødvendig
å oppheve regnskapsvedtaket, eller at Fylkesmannen mener at det
ikke foreligger brudd på regnskapsreglene. I førstnevnte tilfelle
vil kommunestyret måtte vedta et nytt årsregnskap som etterlever
regnskapsreglene. Dette nye regnskapsvedtaket blir så grunnlaget
for å vurdere om kommunen oppfyller vilkår for registrering i ROBEK,
eksempelvis dersom det korrigerte regnskapet viser et akkumulert
merforbruk større enn tre prosent av driftsinntektene. I tilfellet
hvor Fylkesmannen mener at det ikke foreligger brudd på regnskapsreglene,
vil kommunestyrets vedtak om årsregnskap bli stående som gyldig,
selv om revisor har avgitt negativ beretning. Det er da dette regnskapsvedtaket
som på vanlig måte er grunnlaget for å vurdere om kommunen oppfyller
kriterier for registrering i ROBEK.
Innholdet i kontrollen
Statens virkemidler
for kontroll med ROBEK-kommunene fikk liten oppmerksomhet i høringen.
Departementet deler i proposisjonen utvalgets vurderinger om at
ROBEK-ordningen ikke må innebære at staten overtar kommunestyrets
ansvar for å rette opp en økonomisk ubalanse. Samtidig må virkemidlene
i ordningen være egnet til å bidra til at ROBEK-kommunenes økonomi
rettes opp.
Departementet er
enig i utvalgets forslag om å videreføre lovlighetskontrollen av
budsjettet til kommunene i ROBEK. Dette bidrar til trygghet for
at driften av ROBEK-kommuner bygger på realistiske inntektsanslag,
og at det ikke legges opp til et driftsnivå utover de ressursene
som er til rådighet.
Departementet er
videre enig i utvalgets forslag om at ordningen med statlig lånegodkjenning
videreføres. Lånegodkjenningen skal skje ved å sette en øvre ramme for
nye låneopptak for budsjettåret.
Departementet er
også enig i utvalgets forslag om at departementet skal få en klar
hjemmel til å fastsette begrensninger på hvilke investeringer som
kan gjennomføres innenfor godkjent låneramme. Hensikten er å sikre
at lånerammen ikke benyttes til investeringer som kan slå økonomisk
uheldig ut. Denne hjemmelen skal bare benyttes dersom det er nødvendig
for å ivareta kommunens økonomi.
Tiltaksplikt for kommuner i
ROBEK
Siden en rekke
kommuner har vært i ROBEK i uforholdsmessig mange år, er departementet
enig med utvalget i at det bør tas inn en særskilt plikt for kommuner i
ROBEK til å iverksette tiltak som bringer økonomien tilbake i balanse.
Departementet foreslår derfor i proposisjonen som utvalget at kommunestyret
i ROBEK-kommuner får en plikt til å fastsette en tiltaksplan innen
gitte tidsfrister. Lovbestemmelsen må forstås som en aktivitetsplikt.
1.20.9.1 Rapportering fra kommunene til staten (KOSTRA)
1.20.9.1.1 Gjeldende rett
Kommuneloven § 49
nr. 1 fastsetter at kommuner plikter å gi departementet løpende
informasjon om ressursbruk og tjenesteyting til bruk i nasjonale
informasjonssystemer. Det siktes her til informasjon som skal inngå
i informasjonssystemet KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering), som skal
gi kommunene og staten styringsinformasjon om kommunal virksomhet.
Etter § 49 nr.
2 kan departementet gi forskrift med nærmere regler om hvordan slik
informasjon skal frambringes, stilles opp og avgis, jf. forskrift
15. desember 2000 nr. 1425 om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner
(rapporteringsforskriften).
Etter kommuneloven
§ 39b skal kommunene rapportere de opplysningene som departementet
finner nødvendig for å offentliggjøre informasjon om lokale folkeavstemninger.
1.20.9.1.2 Departementets vurdering
Departementet viser
i proposisjonen til at KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et
nasjonalt informasjonssystem som gir verdifull styringsinformasjon om
kommunal virksomhet. Kommunene rapporterer regnskapsinformasjon
og informasjon om tjenester, myndighetsutøvelse og lokale folkeavstemminger
til staten ved Statistisk sentralbyrå (SSB).
Nøkkeltallene og
grunnlagsdataene som SSB publiserer årlig, gir kommunesektoren selv,
staten, innbyggerne, media og andre informasjon om kommunenes virksomhet.
Det er stor oppmerksomhet om tallene som blir publisert. Informasjonen
bidrar til åpenhet om kommunal forvaltning og gir mulighet for analyser
og forbedringsprosesser i sentrale deler av enkeltkommuners virksomhet.
Staten benytter også KOSTRA-data i nasjonal statistikk.
Arbeidet med å
videreutvikle KOSTRA involverer kommunene selv, fagmyndighetene
og andre aktuelle interessenter innenfor de ulike sektorene.
KOSTRA har etter
departementets vurdering stor legitimitet og er et svært nyttig
informasjonssystem for kommunene, staten og andre. Departementet
slutter seg derfor i proposisjonen til utvalgets forslag om at kommunene
fortsatt skal ha plikt til å rapportere til KOSTRA, og til at departementet
skal ha hjemmel til å fastsette nærmere regler i forskrift om hva
som skal rapporteres, tidsfrister for rapporteringen og hvordan
rapporteringen skal skje.
Departementet legger
i proposisjonen opp til at innholdet i regnskapsrapporteringen fra
kommunene fortsatt reguleres i forskrift, slik som i dagens rapporteringsforskrift.
Når det gjelder
hvilke opplysninger om kommunenes tjenester som skal rapporteres,
legger departementet opp til at dette med utgangspunkt i forskriften
kan fastsettes i såkalte skjemaer om tjenesterapportering eller
ved definisjon av såkalte filuttrekk fra fagsystem, og ikke i selve
forskriften. Fagdepartementene skal fortsatt ha det formelle ansvaret
for de respektive rapporteringskravene og innholdet i disse. Dette
viderefører gjeldende praksis, jf. rapporteringsforskriften § 8
andre ledd.
Når det gjelder
hvordan rapporteringen skal skje, vil det være hensiktsmessig at
forskriften i stor grad gir SSB adgang til å fastsette nærmere krav
til dette. Dette vil også videreføre gjeldende praksis, se også
rapporteringsforskriften § 7.
1.20.9.2 Kommunalt rapporteringsregister (KOR)
1.20.9.2.1 Gjeldende rett
Kommuneloven § 49
a nr. 1 fastsetter at kommunalt rapporteringsregister skal gi en
elektronisk oversikt over de samlete rapporteringsplikter rettet
mot kommuner som følger av lov eller vedtak truffet av statlige organer.
1.20.9.2.2 Departementets vurdering
Kommunalt rapporteringsregister
er et register som gir samlet oversikt over kommunesektorens rapporteringsplikter
til staten. Registeret skal gi oppdatert informasjon om den enkelte
rapporteringsplikten, for eksempel hjemmelen for rapporteringsplikten
og kommunenes ressursbruk knyttet til rapporteringen.
Registeret skal
være et verktøy for staten ved vurderinger av nye eller endrete
rapporteringsplikter, eksempelvis for å unngå dobbeltrapportering.
Det skal også være et verktøy for Samordningsrådet i KOSTRA og arbeidsgruppene
i KOSTRA i deres vurdering av rapporteringen fra kommunene og arbeid
med å forbedre innholdet i KOSTRA. Departementets vurdering er at
et slikt verktøy fortsatt kan være nyttig i videreutviklingen av
KOSTRA. Departementet slutter seg derfor i proposisjonen til utvalgets
forslag om å videreføre reglene om kommunalt rapporteringsregister.
1.21 Privatrettslige virkninger av at disposisjoner er i strid med reglene om lån og garantier mv.
1.21.1 Gjeldende rett
Det vises i proposisjonen
til at hvilke virkninger brudd på reglene i kommuneloven kapittel
9 om gjeldsforpliktelser har for gyldigheten av avtaler kommunen har
inngått, er i liten grad regulert.
Kommuneloven § 51
nr. 4 slår fast at en kommune ikke gyldig kan pantsette sine eiendeler
til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser. Dette innebærer
at avtaler med et innhold som er i strid med forbudet, alltid er
privatrettslig ugyldige. Panthaver kan dermed ikke gjøre panteretten
gjeldende overfor kommunen.
Virkningene av
brudd på de andre bestemmelsene i kommuneloven kapittel 9 er ikke
eksplisitt regulert i loven.
Det følger av kommuneloven
§ 51 nr. 1 at departementet skal godkjenne vedtak om å stille kausjon
eller økonomisk garanti for andre. Etter kommuneloven av 1954 ble
det lagt til grunn at et vedtak om garanti var privatrettslig ugyldig
dersom det ikke var godkjent av departementet. Denne bestemmelsen
ble ikke videreført i gjeldende kommunelov. Det framkommer ikke
av forarbeidene om det var meningen å endre gjeldende rett på dette
området.
Også kommuneloven
§ 53, som forbyr andre å motregne sin skatteskyld mv. mot sine fordringer
på kommunen, må tolkes som en privatrettslig ugyldighetsregel. Det
vil si at en motregningserklæring foretatt i strid med bestemmelsen
er privatrettslig ugyldig. Det samme gjelder for brudd på kommuneloven
§ 54, som oppstiller et forbud mot å overdra en kommunes fordringer
på skatter og avgifter til andre.
Det følger av kommuneloven
§ 52 nr. 3 at kommunene skal forvalte sine midler uten at det innebærer
vesentlig finansiell risiko. Det har vært usikkerhet knyttet til
rettsvirkningene av brudd på reglene om kommunenes finansforvaltning.
Ordlyden gir ikke direkte svar på om en finansiell plassering i
strid med forbudet mot vesentlig finansiell risiko kan gi grunnlag
for privatrettslig ugyldighet. I juridisk teori har enkelte tatt
til orde for at brudd på denne bestemmelsen ikke skal ha slike konsekvenser,
jf. Viggo Hagstrøm, Ulovlige kommunale låneopptak; restitusjonsoppgjøret
når midlene er investert og tapt i Tidskrift utgiven av juridiska
föreningen Finland (2009) side 254. Rettstilstanden er nå avklart
av Høyesterett i dom 29. februar 2016 mellom Danske Bank og Bremanger
kommune (Bremangerdommen). I dommen legger Høyesterett til grunn
at kommuneloven § 52 nr. 3 inneholder et pålegg til kommunen, men ikke
en materiell skranke for hvilke avtaler kommunen kan inngå. Høyesterett
uttaler at det må likevel tas et forbehold:
«Dersom medkontrahenten
forstår eller bør forstå at kommunen ved å inngå avtalen bryter
plikten i kommuneloven til å unngå vesentlig finansiell risiko,
kan det være i strid med redelighet og god tro å gjøre avtalen gjeldende,
slik at avtalen av den grunn blir ugyldig, jf. avtaleloven § 33.»
Det er usikkert
hvilke konsekvenser det skal ha om en kommune inngår låneavtaler
i strid med kommuneloven § 50 om hvilke formål det kan tas opp lån
til. Problemstillingen er lite drøftet i forarbeidene til gjeldende lov,
og rettskildebildet er uklart. I juridisk teori er det ulike syn
på spørsmålet.
Av § 60 nr. 1,
jf. nr. 3 framgår det at vedtak om å ta opp lån eller inngå langsiktig
leieavtale truffet av kommuner som oppfyller minst ett av vilkårene
for å bli innført i ROBEK-registeret, ikke er gyldig før det er
godkjent av departementet. ROBEK-registeret skal gi kommunenes medkontrahenter
en fullstendig og oppdatert oversikt over hvilke kommuner som er
underlagt dette kontrollregimet. § 60 nr. 4 andre punktum fastslår
at forhold som er registrert i registeret, skal regnes å være kjent
for kommunens kontraktsmotparter.
Etter gjeldende
rett har ROBEK-registeret også den funksjonen at långivere kan legge
til grunn at kommuner som ikke er registrert i registeret, heller
ikke er underlagt lånegodkjenning (registerets negative troverdighet).
1.21.2 Departementets vurdering
1.21.2.1 Behov for å lovfeste rettsvirkninger av brudd på økonomireglene
Det går fram av
proposisjonen at departementet mener at en klar regulering av hvilke
rettsvirkninger brudd på økonomireglene skal ha for gyldigheten
av en avtale, vil gi partene større forutsigbarhet med hensyn til
gyldigheten av avtalen. Det kan også virke preventivt ved å stimulere
partene til å forhindre at det blir inngått avtaler i strid med
loven. Departementet fremmer derfor forslag om å lovfeste slike
regler.
1.21.2.2 Privatrettslig ugyldighet som følge av brudd på økonomireglene
1.21.2.2.1 Lån til ulovlige låneformål
Det går fram av
proposisjonen at departementet er enig i utvalgets vurderinger om
å lovfeste at brudd på kommunelovens regler om låneformål bare fører
til at låneavtalen blir privatrettslig ugyldig hvis rettsbruddet var
synlig for kommunens kontraktsmotpart. Forslaget gir en rimelig
avveining mellom hensynet til kommunen og hensynet til långiveren,
slik også Advokatforeningen gir uttrykk for. Utvalgets forslag har
også fått stor støtte blant høringsinstansene som har uttalt seg
om forslaget. Bare én høringsinstans, Finans Norge, går mot utvalgets
forslag. Departementet foreslår derfor i proposisjonen å lovfeste
at en avtale om lån ikke skal være gyldig hvis långiveren forsto
eller burde ha forstått at låneopptaket gikk utover de formålene
som loven gir adgang til å låne til. Det vil si hvis långiveren
ikke var i aktsom god tro. Etter departementets syn bør det likevel gjøres
enkelte justeringer i utvalgets forslag.
Departementet foreslår
at en avtale om lån også skal være ugyldig dersom långiveren forsto
eller burde ha forstått at lånet er utenfor rammene av det kommunestyret
har bestemt eller at lånetiltaket ikke har hjemmel i bevilgning
i årsbudsjettet. Begrunnelsen for dette er at også disse forholdene
er vilkår for at kommunen skal kunne ta opp lån, samtidig som dette
er forhold som långiveren har mulighet til å kontrollere.
Departementet mener
at det er grunn til å klargjøre at det i utgangspunktet er kommunens
ansvar å følge kommunelovens regler om lovlige låneformål. Kommunen
har også ansvaret for å ikke ta opp lån utover det kommunestyret
har bestemt eller utover det som har hjemmel i bevilgning. Departementet
foreslår derfor å tydeliggjøre dette ansvaret, ved å lovfeste at
kommunen skal ha en dokumentasjonsplikt overfor långiveren. Departementets
forslag innebærer at kommunen får plikt til å dokumentere overfor
långiveren at lånet er til et lovlig formål, at lånet er innenfor
rammene av det kommunestyret har bestemt, og at lånetiltaket har
hjemmel i bevilgning i årsbudsjettet. Etter departementets vurdering
er dette forhold som kommunen må ha kontroll over før den inngår
en avtale om å ta opp lån. Det bør derfor ikke innebære noen vesentlig
merbelastning for kommunen å dokumentere disse forholdene overfor långiveren.
Dette forslaget
om dokumentasjonsplikt er, slik departementet vurderer det, en variant
av Finans Norges forslag om en plikt for långiveren til å innhente
opplysninger fra kommunen om at låneopptaket er i tråd med loven.
Den viktigste forskjellen er at pliktsubjektet er forskjellig i
de to tilfellene.
Departementet legger
i proposisjonen til grunn at dersom kommunen dokumenterer overfor
långiveren at vilkårene i loven er oppfylt, bør kommunens långiver i
utgangspunktet kunne legge disse opplysningene til grunn uten å
måtte foreta noen nærmere undersøkelser. Dersom opplysningene imidlertid
framstår som mangelfulle eller feilaktige, for eksempel ikke viser
hva låneopptaket skal benyttes til, må långiveren foreta nærmere
undersøkelser av omstendighetene knyttet til låneopptaket for eventuelt
å kunne komme i aktsom god tro med hensyn til lovligheten av låneopptaket. Hvordan
kommunen faktisk benytter lånet etter at det er utbetalt, vil som
hovedregel ikke påvirke vurderingen av om långiveren var i aktsom
god tro eller ikke.
Departementet vil
peke på at Kommunalbanken synes å legge til grunn at risikoen for
at en låneavtale er privatrettslig ugyldig, øker som følge av forslaget.
Departementet er ikke enig i dette. I utredningen sier utvalget
at det er noe usikkert hvordan gjeldende rett er å forstå. Etter
departementets vurdering kan det derfor ikke legges til grunn at
forslaget fører til større risiko for långiveren enn etter gjeldende
rett.
1.21.2.2.2 Lån og langsiktige leieavtaler som skal godkjennes av departementet (ROBEK)
Departementet foreslår
i proposisjonen at kommuner som er registrert i ROBEK-registeret,
skal orientere sine avtaleparter om at vedtak om lån og langsiktige leieavtaler
skal godkjennes av departementet. Dette er en videreføring av gjeldende
rett og i tråd med utvalgets forslag.
Låneavtaler
Departementet slutter
seg i proposisjonen til utvalgets forslag om når en avtale om lån
skal være ugyldig for kommuner registrert i ROBEK. Departementet
foreslår derfor at en avtale om lån skal være ugyldig hvis kommunens
långiver forsto eller burde ha forstått at låneopptaket til en kommune
i ROBEK-registeret gikk utover den lånerammen som departementet
har godkjent eller at låneopptaket er i strid med vilkår for bruk
av lånerammen som departementet har fastsatt. Forslaget gir etter
departementets vurdering en hensiktsmessig avveining mellom hensynet
til kommunene og hensynet til långiverne. Departementet understreker
at utgangspunktet er at det er kommunens ansvar å følge loven. Det
vil være vanskelig for en långiver å kunne undersøke om et lån er
innenfor den godkjente lånerammen eller om kommunen vil bruke lånet
i strid med vilkårene for bruk av lånerammen. I tråd med utvalgets forslag
foreslår departementet at kommunen skal dokumentere overfor avtaleparten
at avtalen er innenfor lånerammen og eventuelle vilkår for bruken
av lånerammen som departementet har fastsatt. Långiveren må som
den klare hovedregelen kunne stole på den dokumentasjonen som den
mottar fra kommunen. Dersom dokumentasjonen imidlertid framstår
som åpenbart mangelfull eller feilaktig, må långiveren foreta nærmere undersøkelser
for eventuelt å komme i aktsom god tro med hensyn til lovligheten
av låneopptaket.
Langsiktige leieavtaler
Departementet fremmer
i proposisjonen forslag om at langsiktige leieavtaler som kommuner
innført i ROBEK inngår, vil være ugyldige uten departementets godkjenning.
Kommunens avtalepart vil lett kunne kontrollere om leieavtalen er
godkjent. En slik regel vil ikke gripe inn i hensynet til långiverens
forutberegnelighet. Departementet viser også til at ingen av høringsinstansene
går mot forslaget.
1.21.2.2.3 Brudd på kommunelovens krav til finansforvaltning
Departementet har
merket seg at få høringsinstanser har konkrete merknader til utvalgets
forslag om at en avtale, som innebærer vesentlig finansiell risiko,
er ugyldig hvis kommunens avtalepart kjente eller burde ha kjent
til dette. Det er imidlertid mange høringsinstanser som gir sin
generelle støtte til forslagene i utredningen. Kun én høringsinstans,
Finans Norge, går mot forslaget. Departementet er enig i utvalgets
begrunnelse for lovforslaget og foreslår derfor i hovedtrekk å videreføre
utvalgets forslag til ugyldighetsregel. Forslaget er, som Advokatforeningen
påpeker i sin høringsuttalelse, ikke så langt fra den regelen Høyesterett
oppstilte i Bremangerdommen (premiss 88), se punkt 21.1 og punkt 21.3.3.3
i proposisjonen.
Departementet understreker
i proposisjonen at kommunene har et selvstendig ansvar for å følge
lovens krav til finansforvaltning. Departementet mener dette ansvaret
bør tydeliggjøres i loven og foreslår derfor å pålegge kommunene
en dokumentasjonsplikt overfor finansinstitusjonen som de inngår
en avtale med. I praksis vil kommunen oppfylle sin dokumentasjonsplikt ved
å legge fram kommunens vurdering av at disposisjonen ikke innebærer
vesentlig finansiell risiko sammen med et eventuelt vedtak i saken
og kommunens sist vedtatte finansreglement.
Finansinstitusjonen
må som en hovedregel kunne legge til grunn kommunens vurdering av
den finansielle risikoen ved disposisjonen uten å måtte foreta noen nærmere
undersøkelser.
Dersom kommunens
dokumentasjon framstår som mangelfull eller feilaktig, kan ikke
finansinstitusjonen uten videre legge denne dokumentasjonen til
grunn. Dersom finansinstitusjonen er i tvil om disposisjonen innebærer
vesentlig finansiell risiko eller ikke, har den et selvstendig ansvar
for å foreta nærmere undersøkelser av omstendighetene knyttet til
disposisjonen for eventuelt å komme i aktsom god tro med hensyn
til lovligheten av disposisjonen.
Dersom finansinstitusjonen
mener den påtenkte avtalen innebærer vesentlig finansiell risiko,
vil finansinstitusjonen ha et selvstendig ansvar for ikke å inngå en
slik avtale. Dersom finansinstitusjonen likevel inngår en avtale
som den forsto eller burde ha forstått at innebærer vesentlig finansiell
risiko, vil avtalen etter departementets forslag ikke være gyldig.
Departementets forslag innebærer at kommunen skal dokumentere overfor
finansinstitusjonen at disposisjonen er innenfor regelverket. Om
denne informasjonen kommer fra kommunen eller via kommunens rådgiver,
bør etter departementets mening ikke ha noen betydning for finansinstitusjonens
aktsomhetsplikt.
1.21.2.2.4 Brudd på skrankene for kommunale garantier
Departementet foreslår
i proposisjonen at en garanti må være godkjent av departementet
for å være gyldig. Det vil være lett for den begunstigete etter
garantien å kontrollere om statlig godkjenning foreligger, noe også
Advokatforeningen peker på. En slik regel vil derfor ikke medføre
usikkerhet om det foreligger en gyldig garanti eller ikke. Forslaget
vil også sikre at kommunene ikke stiller garantier i strid med garantireglene.
Departementet viser dessuten til at ingen av høringsinstansene går
mot forslaget.
Departementet foreslår
videre at en garanti som er godkjent av departementet, ikke faller
bort selv om den er i strid med forbudet mot å stille en garanti
som innebærer vesentlig økonomisk risiko eller mot å stille garanti
for næringsvirksomhet. Ingen av høringsinstansene hadde merknader
til dette.
Departementet støtter
utvalgets vurdering om at en garanti for små beløp skal være gyldig
hvis ikke den begunstigete etter garantien forsto eller burde ha
forstått at garantien er i strid med forbudet mot garantier som innebærer
vesentlig økonomisk risiko eller forbudet mot garantier for næringsvirksomhet
(ikke var i aktsom god tro). Departementet vil understreke at hva
som kreves av den begunstigete etter garantien for at vedkommende
skal anses å være i aktsom god tro, vil variere med hva slags virksomhet
garantien stilles for.
1.21.2.2.5 Brudd på forbudet mot pantsetting for andres forpliktelser
Departementet foreslår
i proposisjonen, i tråd med utvalgets forslag, å videreføre at en
avtale som er i strid med forbudet mot å pantsette kommunens eiendeler
til sikkerhet for andres økonomiske forpliktelser, alltid skal være
privatrettslig ugyldig. Det er ingen høringsinstanser som går mot
forslaget, som innebærer å videreføre gjeldende rett.
1.21.2.2.6 Brudd på forbudet mot overdragelse av skatte- og avgiftskrav
Departementet foreslår
i proposisjonen i tråd med utvalgets forslag å presisere at en avtale
om å overdra skatter og avgifter skal være privatrettslig ugyldig.
Departementet har merket seg at ingen av høringsinstansene går mot
forslaget. Forslaget bidrar til å sikre at kommunen ikke bruker
opp framtidige inntekter. Forslaget innebærer videre ikke noen inngripen
i avtalepartens forutberegnelighet.
Etter gjeldende
rett kan departementet dispensere fra overdragelsesforbudet. Det
er etter departementets vurdering ikke behov for en slik bestemmelse.
Den er heller ikke blitt benyttet. Departementet foreslår derfor ikke
å videreføre denne dispensasjonsadgangen.
1.21.2.2.7 Brudd på motregningsforbudet
Departementet foreslår
i proposisjonen som utvalget at brudd på motregningsforbudet skal
være en privatrettslig ugyldighetsgrunn. Ingen av høringsinstansene
går mot forslaget. Departementet legger som utvalget til grunn at
dette innebærer en videreføring av gjeldende rett. Forslaget bidrar
til å sikre at kommunen ikke blir stående uten likvide midler på
grunn av motregning. Uten en slik ugyldighetsregel vil et motregningsforbud
ikke kunne virke etter sin hensikt, slik også Advokatforeningen
peker på.
1.21.2.3 Virkningen av privatrettslig ugyldighet – restitusjon
Utvalget mener
at departementet bør utrede spørsmålet om å fastsette særlige regler
om tilbakeføring av ytelser, for tilfeller hvor en inngått avtale
ikke er gyldig fordi regelverket om lån, finansforvaltning, garantier mv.
er brutt. Departementet har startet dette arbeidet. Dersom konklusjonen
blir at det bør fastsettes slike regler, vil departementet legge
fram lovforslag om dette for Stortinget så raskt det lar seg gjøre.
Et fåtall høringsinstanser
mener at ikrafttredelsen av lovforslagene om at enkelte økonomiske
disposisjoner på visse vilkår skal være ugyldige, bør utsettes inntil det
også er på plass et forslag til restitusjonsregler. Departementet
er ikke enig i dette. Departementet mener at det å få på plass ugyldighetsregler
vil virke preventivt og skape større forutsigbarhet med hensyn til
om disposisjonen er gyldig eller ikke, sammenliknet med dagens rettstilstand.
Dette er viktig i seg selv.
1.22.1 Gjeldende rett
Kommunene krever
brukerbetaling for en rekke ulike tjenester. Adgangen til å kreve
brukerbetaling og hvor mye kommunen kan kreve, varierer mellom de
ulike tjenestene. Kommuneloven inneholder ingen regler som begrenser
kommunenes adgang til å ta betaling for tjenester. I den grad brukerbetalingen
er nærmere regulert, skjer dette gjennom særlovene, som på ulikt
vis begrenser kommunenes gebyrer og brukerbetalinger.
For vann-, avløps-
og renovasjonstjenestene, byggesaksbehandlingen samt enkelte andre
områder fastsetter særlov at gebyrene ikke skal være høyere enn
kostnadene ved å produsere tjenesten (selvkost). Dette er tjenester
som er knyttet til myndighetsutøvelse eller tjenester hvor kommunen
har et rettslig monopol. På disse områdene vil kommunene i stor
grad kunne dekke kostnadene gjennom brukerbetaling.
På andre områder
er brukerbetaling i form av egenandeler underlagt særskilt statlig
regulering, fastsatt ut fra andre hensyn enn kostnadsdekning. Dette
gjelder typisk enkelte individrettede velferdstjenester.
For andre tjenester
igjen har kommunene frihet til å fastsette nivået på brukerbetalingen.
1.22.2 Departementets vurdering
Departementet viser
i proposisjonen til at for de tjenestene der det er lagt opp til
at kommunene skal kunne dekke kostnadene ved brukerbetaling, kan
det med dagens regler oppstå rettslig tvil om hvilke kostnader kommunen
faktisk kan kreve dekket.
For å bidra til
at nivået på brukerbetalingen kunne fastsettes ut fra like prinsipper
mellom kommunene og mellom betalingstjenestene, utarbeidet daværende Kommunal-
og administrasjonsdepartementet i 1996 nærmere retningslinjer for
beregningen av selvkost. Retningslinjene har siden blitt oppdatert
i flere omganger, sist i 2014.
Etter departementets
vurdering er det behov for å fastsette grunnleggende regler for
hvordan samlet selvkost skal beregnes. Dette vil gi et tydeligere
og mer oversiktlig regelverk. Som utvalget påpeker vil dette kunne
gjøre at kommunene vil få en likere forståelse av hva som ligger
i selvkostbegrepet, og bidra til at selvkostbegrepet ikke utvides
i praksis, med mindre dette har en klar rettslig forankring. Å lovfeste
regler for hvordan gebyrgrunnlaget skal beregnes gir grunnlag for
en bedre og mer effektiv kontroll med kommunenes gebyrinntekter.
Mens retningslinjene i dag ikke kan sies å være bindende, vil lovfesting
gi et sett med klarere kontrollkriterier å vurdere kommunenes praksis
opp mot. Dette kan igjen bidra til økt legitimitet og tillit i befolkningen
til at kommunenes gebyrer er i tråd med regelverket og selvkostprinsippet.
Departementet slutter seg derfor til utvalgets forslag om å lovfeste
regler i kommuneloven for hvordan selvkost skal beregnes.
Departementet er
også enig med utvalget i at det er de de etablerte prinsippene for
beregning av selvkost, slik de framgår av departementets retningslinjer
i dag, som skal lovfestes. Prinsippene sier at kommunen skal kunne
få tilbake de utleggene den har hatt til å drifte tjenesten og til
anskaffelser. Kostnadene skal derfor beregnes ut fra gjennomførte
transaksjoner og anskaffelseskost. Kommunen skal også
kunne bli kompensert for den kapitalen som har blitt bundet opp
ved anskaffelsene til tjenestene. Det innebærer at det er kalkulatoriske rentekostnader,
det vil si den avkastningen kommunen alternativt kunne ha oppnådd
ved å plassere kapitalen i markedet, som skal legges inn i gebyrgrunnlaget.
Videre skal kostnadene ved tjenestene dekkes av de brukerne som
drar nytte av tjenesten. Investeringskostnadene skal derfor fordeles
over den tiden investeringene forventes å være i bruk og beregnes
ut fra avskrivningene på investeringene. Lovforslaget stadfester
disse prinsippene.
Hensikten med bestemmelsen
er å regulere metoden for hvordan samlet selvkost skal beregnes.
Departementet mener derfor at å ta inn en anbudsplikt eller å stille
et lovmessig krav til effektiv drift, slik NHO tar til orde for
i sin høringsuttalelse, ikke bør være en del av selvkostbestemmelsen
i kommuneloven.
Rettsgrunnlaget
for brukerbetaling der selvkost er satt som en øvre ramme, vil med
dette bli todelt. Hjemmelen for selvkost og hvilke tiltak og tjenester
som kan finansieres gjennom gebyrer fra innbyggerne, framgår av
særlov. Hvilket kostnadsbegrep, hvilke prinsipper og hvilken metode
som skal legges til grunn når det øvre taket for de samlete gebyrinntektene
(samlet selvkost) på et selvkostområde beregnes, skal skje etter
kommunelovens regler, hvis ikke særlov sier noe annet.
Departementet presiserer
at lovforslaget kun gjelder regler for beregning av selvkost for
et tjenesteområde samlet, og dermed det øvre taket på de samlete gebyrinntektene
på området. Dette vil støtte opp om tilliten til at gebyrnivået
generelt sett ikke er høyere enn det selvkostprinsippet tilsier.
Departementet legger til grunn at kommunene må kunne dokumentere
beregningene av samlet selvkost og påvise at selvkostprinsippet
har blitt anvendt i tråd med regelverket.
Disse reglene vil
derfor ikke sikre at gebyrene i den enkelte sak er fastsatt slik
at det er rimelig samsvar mellom gebyret og kostnadene ved å yte
tjenesten til den enkelte bruker. Dersom det skal stilles nærmere
krav til dokumentasjon eller gebyrutmåling i den enkelte sak, til
fordelingen av samlet selvkost mellom de ulike brukerne eller liknende,
mener departementet at dette er forhold som hører hjemme i særlov.
Departementet foreslår
i proposisjonen også en hjemmel til å gi forskrift. Denne forskriften
skal kunne gi nærmere regler om beregningen av selvkost i forskrift. Etter
departementets vurdering kan det tenkes enkelte tilfeller hvor det
kan være hensiktsmessig å avvike fra de overordnete bestemmelsene,
noe også blant andre Norsk Vann og Narvik kommune tar opp i sine
høringsuttalelser. For eksempel kan en streng forståelse av de ovennevnte
prinsippene i enkelte tilfeller tenkes å støte mot den grunnleggende
regelen om at selvkost for en tjeneste skal tilsvare merkostnaden
som er knyttet til å yte tjenesten. Hjemmelen vil kun gjelde unntak
fra prinsippene som er nevnt i § 15-1 tredje ledd. Eventuelle unntak
skal ikke kunne stride mot den grunnleggende bestemmelsen om at
samlet selvkost for en tjeneste skal tilsvare merkostnaden som er
knyttet til å yte tjenesten, jf. forslag til § 15-1 annet ledd.
1.23.1.1.1 Kommuneloven
Det vises til i
proposisjonen til at internkontroll er en sentral del av kommunens
egenkontroll, det vil si den kontrollen kommunen fører med egen
virksomhet. Dagens kommunelov har overordnete bestemmelser om internkontroll
både for kommuner med formannskap og for kommuner med parlamentarisk
styringsform. Internkontrollen er styrt av øverste leder av administrasjonen
i kommunen, og dekker hele kommunens administrasjon, det vil si
all virksomhet som ikke er en del av de folkevalgtes oppgaver og
roller.
For kommuner med
formannskap følger det av kommuneloven § 23 nr. 2 at «administrasjonssjefen skal
sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter
og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende
kontroll». Bestemmelsen kom inn i loven i 2003, og målet var å tydeliggjøre
i at administrasjonssjefen, har et selvstendig ansvar for å føre tilsyn
og kontroll med administrasjonens virksomhet, se Ot.prp. nr. 70
(2002–2003).
Forarbeidene omtaler
denne kontrollen som «internkontroll», og sier at internkontroll
i videste forstand kan defineres som en prosess iverksatt og gjennomført av
virksomhetens ledere og ansatte, med formål å sikre målrettet og
effektiv drift, pålitelig ekstern informasjon og overholdelse av
gjeldende lover og regelverk (Ot.prp. nr. 70 (2002–2003) side 50
punkt 4.3).
For parlamentarisk
styrte kommuner finnes en tilsvarende bestemmelse om internkontroll
i kommuneloven § 20 nr. 2. Denne sier at «kommunerådet og fylkesrådet
skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter
og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende
kontroll».
Dagens kommunelov
slår således fast at det skal være internkontroll, uten å si noe
mer om omfang og innhold på internkontrollen. Det er imidlertid
utgitt flere rapporter og annet veiledningsmateriell som omtaler og
sier noe om hvordan internkontrollen bør være.
1.23.1.1.2 Særlovgivning
Reguleringen av
internkontroll i særlovgivningen er i dag utbredt, og det finnes
en rekke ulike bestemmelser om internkontroll.
Noen internkontrollbestemmelser
i særlovgivningen gjelder generelt for alle som driver en aktivitet
eller tilbyr en tjeneste (aktørplikter). Mange internkontrollbestemmelser
er imidlertid knyttet til oppgaver der ansvaret for oppgavene etter
lov er lagt til kommunene (kommuneplikter). Regelverk om internkontroll
i særlovgivningen med forskrifter vil etter alminnelige rettsprinsipper
gå foran kommunelovens bestemmelser om internkontroll.
Innholdet i bestemmelsene
i særlovene varierer, og begrepet internkontroll er ikke alltid
brukt direkte. Slike bestemmelser fastslår at kommunen (eller annen
formulering som også inkluderer private tjenesteytere) skal ha en
form for internkontroll for å sikre at de utfører oppgavene sine
i samsvar med krav fastsatt i lov eller i medhold av lov. Noen lover
har ytterligere bestemmelser om dokumentasjonskrav og liknende,
og mange lover har også en forskriftshjemmel.
Forskriftene om
internkontroll inneholder ofte detaljerte bestemmelser om formål,
virkeområde, definisjon av internkontroll, innholdet i internkontrollen
og dokumentasjonskrav. Én definisjon av internkontroll som er brukt
i flere forskrifter, er at internkontroll er «systematiske tiltak
som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres,
utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold
av lov om ….», jf. for eksempel forskrift om internkontroll i arbeids-
og velferdsforvaltningen § 3 og forskrift om internkontroll for
kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester § 4.
Mange av forskriftene
er relativt like. I proposisjonen gjengis som eksempel forskrift
om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester
gitt med hjemmel i barnevernloven § 2-1 andre ledd.
1.23.1.2 Statlig tilsyn med internkontroll
Staten kan føre
tilsyn med internkontroll i kommunen der det er lovhjemmel for det.
Kommuneloven inneholder ingen hjemmel for statlig tilsyn med de
generelle bestemmelsene om internkontroll i kommuneloven.
Sektorlovgivningen
inneholder imidlertid ofte hjemler for statlig tilsyn med plikter.
Hjemler for statlig
tilsyn i særlovene er utformet etter samme mal, forankret i Meld.
St. 7 (2009–2010) Gjennomgang av særlovshjemler for statlig tilsyn
med kommunene kapittel 8. Tilsynshjemlene angir hvem som er tilsynsmyndighet,
og at tilsynsvirksomheten skal utføres i tråd med kommuneloven kapittel
10 A. Enkelte lover har unntak fra kapittel 10 A eller andre særbestemmelser
om prosess.
Kommuneloven kapittel
10 A inneholder felles regler om rammer, saksbehandling
og virkemidler for statlig tilsyn med kommunesektoren. Dette innebærer blant
annet at det statlige tilsynet med internkontroll skal være et lovlighetstilsyn,
og er avgrenset til å gjelde kontroll av om kommunene oppfyller
pliktene de er pålagt i eller i medhold av loven, jf. kommuneloven
§ 60 b. Det vil si at tilsynet med internkontroll kun kan kontrollere
at lovens krav til internkontroll faktisk er fulgt opp, og ikke
hvordan kommunene velger å gjennomføre dette innenfor lovens rammer.
1.23.1.3 Rapportering til kommunestyret om internkontroll
Kommunestyret er
det øverste organet i kommunen og har det overordnete tilsynsansvaret
med kommunen, jf. kommuneloven §§ 6 og 76. Dette innebærer blant
annet at kommunestyret må sørge for at kommunen er organisert og
drives slik at lover og forskrifter blir overholdt, samt at målene
for virksomheten blir oppfylt. For å kunne ivareta dette ansvaret
må kommunestyret skaffe seg informasjon om hvordan virksomheten
i kommunen foregår, og hvorvidt målene nås.
I bestemmelsen
om årsberetning i kommuneloven § 48 nr. 5 er det sagt at årsberetningen
også skal redegjøre «for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt
for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten».
1.23.2 Departementets vurdering
1.23.2.1.1 Behov for ny regulering av internkontroll
Det går fram av
proposisjonen at departementet mener det er behov for et mer samordnet
og forenklet regelverk for å forenkle arbeidet med internkontroll
og for å styrke internkontrollen. Dette betyr ikke nødvendigvis
at det skal bli mer internkontroll, men at den skal bli bedre, det
vil si mer målrettet og mer effektiv. Gode rutiner og systematisk
arbeid for å styre den kommunale virksomheten, vil kunne gjøre tjenesteytingen
og driften mer effektiv, med bedre kvalitet og med større sikkerhet
for at lover og forskrifter blir fulgt.
Departementet slutter
seg til utvalgets vurdering om at det er behov for en ny bestemmelse
om internkontroll i kommuneloven, som er mer utfyllende enn dagens
og som i hovedsak kan erstatte internkontrollbestemmelser knyttet
til kommuneplikter i særlovgivningen. Departementet viser også til
at forslaget har fått bred støtte i høringen. Det vises også til
Riksrevisjonens anbefaling om et enklere og mer samordnet regelverk om
internkontroll for kommunene, og til Riksrevisjonens høringssvar,
som bekrefter at utvalgets forslag er i tråd med anbefalingen.
Departementet er
enig med utvalget og mange av høringsinstansene i at forutsetningen
for å innføre en ny og mer omfattende internkontrollbestemmelse
i kommuneloven er at de internkontrollbestemmelsene i særlovgivningen
det ikke lenger vil være bruk for, oppheves når den nye bestemmelsen
i kommuneloven er på plass. Bestemmelsen i kommuneloven skal være
den sentrale bestemmelsen for internkontroll med kommunepliktene.
Dette både fordi kommuneloven er det sentrale og naturlige stedet
for en slik samlet bestemmelse om internkontroll og fordi dobbeltregulering
er uheldig og bør unngås.
1.23.2.1.2 Overordnete vurderinger om innretningen på en internkontrollbestemmelse i kommuneloven
Det går fram av
proposisjonen at etter departementets vurdering bør en ny internkontrollbestemmelse
i kommuneloven være mer omfattende enn dagens bestemmelse i kommuneloven,
men samtidig mindre detaljert enn en del av reguleringen i særlovgivningen. Dette
er i tråd med utvalgets vurderinger og med vurderingene til de fleste
av høringsinstansene som har uttalt seg om dette.
Bestemmelsen om
internkontroll bør kun inneholde det som er nødvendig i et lovkrav
om internkontroll. En ny internkontrollbestemmelse i kommuneloven
bør ikke være en uttømmende regulering av all internkontroll som
faktisk gjøres. Lovkrav overfor kommunene skal generelt ikke være
mer omfattende enn nødvendig eller mer omfattende enn det nasjonale
hensyn tilsier de bør være. (H-2382 B).
Departementet mener
at for detaljerte krav om internkontroll vil være uheldig. Krav
som gjør kommunens handlingsrom og mulighetene for konkrete og lokale
vurderinger mindre, vil kunne resultere i internkontroll som ikke
er like godt tilpasset de konkrete og lokale forhold.
Et annet moment
er at en for detaljert regulering av internkontrollen på grunn av
regler om statlig tilsyn med internkontrollen, kan medføre en sterkere
statlig styring av kommunen enn ønskelig. Statlig tilsyn med internkontrollen
er allerede en etablert ordning. Etter departementets vurdering
er det imidlertid viktig at denne ordningen ikke utvides på en indirekte
måte gjennom en for vid og detaljert internkontrollbestemmelse.
Departementet mener at utvalgets forslag til internkontrollbestemmelse
er balansert, og at det er viktig at bestemmelsen ikke utvides slik
at denne balansen forrykkes.
1.23.2.1.3 Innholdet i ny internkontrollbestemmelse i kommuneloven
Hovedregel om internkontrollansvaret
og begrepet internkontroll
Departementet deler
utvalgets vurdering om at lovbestemmelsen må slå fast at kommunen
skal ha en internkontroll og at kommunedirektøren har ansvaret for internkontrollen
i kommunen.
Departementet mener
at bestemmelsen må slå fast at kommunens internkontroll skal være
en kontroll med hele administrasjonens virksomhet. Både den sentrale
administrasjonen og alle sektorer innenfor kommunen er omfattet.
Samtidig tydeliggjør en slik bestemmelse at den folkevalgte delen
av kommunen ikke er omfattet av internkontrollkravet.
Noen høringsinstanser,
som Statens helsetilsyn og Helsedirektoratet, er opptatt av at pliktsubjektet
for internkontrollen etter forslaget er kommunedirektøren, mens
en del av dagens bestemmelser om internkontroll i særlovgivningen
legger plikten til «kommunen». Det foreslås i proposisjonen at kommunedirektørens
ansvar for internkontrollen videreføres i den nye bestemmelsen samtidig
som det tydeliggjøres at kommunen skal ha internkontroll. Departementet
vil imidlertid påpeke at selv om internkontroll er en administrativ
egenkontroll, har kommunestyret et overordnet ansvar. Dette er i
samsvar med dagens kommunelov. I særlovgivningen der pliktsubjektet
er «kommunen» er ikke den interne ansvarsfordelingen definert i
loven. I praksis er nok imidlertid arbeids- og ansvarsfordeling
lik enten internkontrollen er hjemlet i særlov som en plikt for
kommunen eller i kommuneloven som en plikt for administrasjonssjefen/kommunedirektøren.
Enkelte høringsinstanser,
som Barne- og likestillingsdepartementet, har stilt spørsmål ved
hvordan internkontrollen ivaretas på enkelte tjenesteområder i kommunen
når ansvaret for internkontroll generelt legges til kommunedirektøren.
Departementet understreker at selv om kommuneloven legger ansvaret
for internkontroll i kommunen til kommunedirektøren, både kan og
vil kommunedirektøren normalt delegere det konkrete internkontrollarbeidet
til for eksempel lederne av ulike tjenesteområder i kommunen. Ved
slik delegering får lederen av tjenesteområdet ansvar for oppgaven
samtidig som kommunedirektøren fortsatt har det overordnete ansvaret
for at kommunen har en internkontroll som er i tråd med internkontrollkravet. Etter
departementets vurdering gir dette en god ansvars- og arbeidsfordeling
for arbeidet med internkontroll.
Det er en fordel
at internkontrollarbeidet er forankret i toppledelsen.
Dette vil blant annet bidra til større oppmerksomhet og prioritering
av dette arbeidet. Samtidig er det viktig at hele kommunen involveres
i det løpende internkontrollarbeidet. De ulike tjenesteområdene
i kommunen må involveres i internkontrollarbeidet.
Det går fram av
proposisjonen at departementet mener at begrepet internkontroll
bør brukes i lovbestemmelsen. Dagens kommunelov bruker ikke begrepet,
men det er brukt i forarbeidene. Begrepet er også benyttet i særlovgivningen,
og det er et etablert og innarbeidet begrep på alle sektorer i kommunen.
Høringsinstansene støtter i all hovedsak begrepsbruken. Enkelte
høringsinstanser, som Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi),
er bekymret for at begrepet har fått et for snevert innhold i lovforslaget.
Departementet er ikke enig i at begrepsbruken eller utvalgets forslag
for øvrig er begrenset til kontrolltiltak. Ved formuleringen av
lovtekst og nærmere omtale i proposisjonen har departementet forsøkt
å tydeliggjøre begrepet ytterligere.
Departementet understreker
i proposisjonen at et lovkrav om internkontroll ikke kan eller bør
være like omfattende som den faktiske internkontrollen eller internkontroll
slik det ofte omtales i andre sammenhenger, som i rammeverk, standarder,
veiledere og liknende. Et lovkrav er et minstekrav som alltid skal
følges. At det i praksis ofte vil bli gjort mer etter kommunens
eget initiativ og vurdering av behov, er en annen sak. Et lovkrav
som er strengere enn nødvendig vil kunne få uheldige konsekvenser,
blant annet i form av unødvendig statlig detaljstyring.
Departementet er
enig med enkelte høringsinstanser i at internkontroll er mer enn
bare etterfølgende kontrollhandlinger, og foreslår å tydeliggjøre
dette ved at begrepet internkontroll brukes gjennomgående i hele
lovbestemmelsen. Departementet foreslår også at ordlyden i første
ledd endres fra «føre kontroll med» til «er ansvarlig for internkontrollen».
Utvalget foreslår
å lovfeste at internkontroll skal gjøres for å sikre at «lover,
forskrifter og vedtak» følges. Departementet er enig i at det mest
sentrale målet med internkontrollen bør lovfestes og gjøres til
en del av internkontrollkravet. Å sikre at lover og forskrifter
følges er et sentralt og grunnleggende mål ved internkontroll. Internkontroll
for å sikre regeletterlevelse er blant annet viktig for å sikre
at innbyggerne får de rettighetene og tjenestene de har krav på,
for å bidra til at kommunene når egne og nasjonale mål og for å
redusere risiko for misligheter og korrupsjon. Departementet mener
imidlertid at begrepet «vedtak» ikke trenger å inngå i denne målsettingen
i internkontrollbestemmelsen. Å inkludere dette i en internkontrollbestemmelse
er en utvidelse i forhold til det som er vanlig i dagens særlovgivning.
I retningslinjene for statlig styring av kommunene sies det også
at bestemmelser om internkontroll skal sikre at «lover og forskrifter»
skal følges. Vedtak er ikke inkludert. I dagens kommunelov er det
kun krav om «betryggende kontroll». Samme bestemmelse har imidlertid også
krav om at administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen
drives «i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser»,
og at administrasjonssjefen skal påse at «vedtak blir iverksatt».
Utvalget har i begrenset grad begrunnet hvorfor vedtak nå bør inkluderes
i bestemmelsen om internkontroll. Departementet kan ikke se at det
er grunn til å ta inn begrepet vedtak i en egen lovbestemmelse om
internkontroll. Å inkludere dette vil bety å innføre krav om internkontroll
på vedtak som ikke gjelder oppfølging av krav i lov eller forskrift.
Departementet kan ikke se at det er behov for å lovfeste krav om
internkontroll for denne type vedtak. Et slikt krav ville dessuten
overlappe med bestemmelsen om at kommunedirektøren har plikt til
å påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer blir iverksatt uten
ugrunnet opphold, jf. forslagets § 13-1 fjerde ledd.
Det går fram av
proposisjonen at departementet er enig i utvalgets konklusjon om
at det er mange gode mål med internkontrollarbeidet, men at en lovbestemmelse ikke
bør inkludere alle disse. En omfattende opplisting er ikke hensiktsmessig
og vil heller ikke sikre at alle gode hensyn blir nevnt. Internkontrollbestemmelsen bør
heller ha et kort og tydelig budskap på overordnet nivå. Hva som
er gode formål og hensyn vil dessuten kunne variere, og det kan
være nyttig for den enkelte kommunen selv å definere dette nærmere
i forbindelse med det konkrete arbeidet med internkontroll.
Systematisk, risikobasert og
tilpasset kontroll
Departementet støtter
i proposisjonen utvalget i at det er viktig at kommunens internkontroll
innrettes slik at den er systematisk, risikobasert og tilpasset
den enkelte kommune og den enkelte virksomhet eller aktivitet innad
i kommunen.
Internkontrollbestemmelsen
bør slå fast at kommunedirektøren skal jobbe systematisk med internkontrollen.
Dette er en sentral del av internkontrollkravet. Målet med det systematiske
internkontrollarbeidet er at brudd på regelverket forebygges, avdekkes
og følges opp på hensiktsmessig måte.
Forslaget stiller
ikke krav til en bestemt systematikk.
Departementet støtter
i proposisjonen utvalgets vurderinger om at kommunene selv må gjøre
vurderinger av hvor omfattende internkontrollen skal være, og hvordan
den skal innrettes i egen kommune og innenfor de ulike områdene
i kommunen. Dette skal være vurderinger innenfor lovens minstekrav
og i tråd med de prosessene og vurderingstemaene som bestemmelsen
fastslår. Det bør sies uttrykkelig i lovteksten at internkontrollen
skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og
risikoforhold. Dette er en formulering som i dag finnes i flere
av internkontrollbestemmelsene i særlovgivningen.
Risikovurderinger
blir sentralt, og kommunen må gjøre en konkret analyse og vurdering
av sannsynligheten for at regler ikke følges, og hvilke konsekvenser
dette i så fall kan få. Vurderingene må gjøres både samlet for kommunen
som helhet og innenfor de enkelte delene av kommunens virksomhet.
Kommunen må vurdere hvor vesentlige de aktuelle risikofaktorene
er. Det er viktig med internkontroll der det er høy risiko for at
det skal skje noe feil, og der konsekvensene av feil er store. Innenfor
enkelte sektorer i kommunen vil slike vurderinger alltid konkludere
med at det er behov for internkontroll, som for eksempel innenfor
helse og omsorg, barnevern og opplæring. Men også innenfor slike
enkeltområder må det gjøres nærmere vurderinger av risiko m.m. innenfor
de enkelte virksomheter eller aktiviteter.
Departementet mener
at lovgivningen ikke bør gi ytterligere føringer om hvordan risikovurderinger
og andre konkrete vurderinger av tilpasninger og innretning på internkontrollen
som sådan skal gjennomføres.
Beskrivelse av hovedoppgaver,
mål og organisering
Departementet mener,
som utvalget, at en ny internkontrollbestemmelse bør ha et krav
om at det skal utarbeides en beskrivelse av kommunens hovedoppgaver,
mål og organisering. Et slikt krav finnes i mange internkontrollbestemmelser
i sektorlovgivningen. En slik beskrivelse er viktig for å klargjøre
ansvars- og rapporteringslinjer innad i kommunen, det vil si både
overordnet og innenfor ulike tjenesteområder og virksomheter. Dette
er igjen viktig for å forebygge at avvik oppstår og for at eventuelle
avvik blir korrigert.
Inkludert i kravet
om å beskrive kommunens organisering ligger å beskrive hvordan ansvar,
oppgaver og myndighet er fordelt innad i kommunen, både sentralt og
innenfor de ulike tjenesteområdene.Det er opp til den enkelte kommune
hvordan en beskrivelse av hovedoppgaver, mål og organiseringen helt
konkret skal se ut, og hvor detaljert en beskrivelse skal gjøres.
Rutiner og prosedyrer
For å sikre regeletterlevelse
i kommunen, vil det i praksis være nødvendig med rutiner og prosedyrer.
Etablering og oppfølging av slike rutiner og prosedyrer vil normalt
være en del av en kommunes internkontroll. På bakgrunn av innspill
i høringsrunden mener departementet det kan være grunn til å tydeliggjøre
at et slikt krav gjelder ved å ta det uttrykkelig inn i lovbestemmelsen.
Departementet foreslår
at det slås fast i lovbestemmelsen at kommunedirektøren skal påse
at nødvendige rutiner og prosedyrer for å sikre at lover og forskrifter
etterleves, er etablert og følges opp. Hva som er nødvendig, må
ses i sammenheng med de øvrige kravene i bestemmelsen, og vil måtte
bero på en konkret vurdering.
I hvilken grad
rutinene og prosedyrene skal dokumenteres i form av skriftliggjøring
vil følge av dokumentasjonskravet.
Oppfølging av avvik og risiko
for avvik
Departementet støtter
i proposisjonen utvalgets vurdering om at oppfølging av avvik og
risiko for avvik er en viktig del av internkontrollen, og at det
tydelig bør framgå av internkontrollbestemmelsen at kommunedirektøren
har ansvar for å følge opp dette. Departementet foreslår at det
i tillegg til kravet om at avvik og risiko for avvik skal følges
opp, tas inn i lovbestemmelsen at internkontrollen også skal avdekke
avvik.
Kommunedirektørens
ansvar for å følge opp avvik og risiko for avvik innebærer at konstaterte
avvik må følges opp, og at det samtidig jobbes forebyggende for
å hindre at avvik oppstår.
Kommunedirektørens
ansvar for å følge opp risiko for avvik, innebærer blant annet å
skaffe oversikt over områder i kommunen hvor det er fare for manglende
etterlevelse av lover og forskrifter, og sette inn relevante forebyggende
og risikoreduserende tiltak for å hindre og forebygge brudd på lover
og forskrifter.
Det er opp til
kommunedirektøren å vurdere og beslutte hva som skal gjøres for
å avdekke avvik og risiko for avvik, og på hvilken måte oppfølgingen
av avvik og risiko for avvik skal gjøres. Det sentrale er at både
avvik og risiko for avvik blir identifisert og faktisk fulgt opp,
på en systematisk måte. Tiltak som iverksettes som ledd i oppfølgingen,
må være egnet for nå målet om å sikre at lover og forskrifter etterleves.
Krav til dokumentasjon, evaluering,
forbedring mv.
Det vises i proposisjonen
til at departementet er enig med utvalget i at det bør være et lovkrav
at internkontrollen skal dokumenteres. Et dokumentasjonskrav vil
bidra til både å øke tilliten til kommunal forvaltning og til å
bevisstgjøre kommunen med hensyn til hvordan den interne kontrollen
skal planlegges, gjennomføres og følges opp.
Enkelte høringsinstanser
har innspill til formuleringen av bestemmelsen på dette punktet.
Departementet har vurdert innspillene, og mener at utvalgets forslag
i hovedsak er hensiktsmessig. Departementet foreslår i proposisjonen
et krav om at internkontrollen skal dokumenteres i den form og det
omfang som er nødvendig. At det også skal være formålstjenlig, tas
ut, siden en nødvendighetsvurdering er dekkende og tilstrekkelig
i lovteksten. Kravet må også ses i sammenheng med internkontrollbestemmelsen
for øvrig, som gir uttrykk for internkontrollens mål om å sikre
regeletterlevelse. Hva som anses som nødvendig, må vurderes i lys
av dette. Nødvendighetskravet må også vurderes ut fra virksomhetens
risikoforhold, størrelse, egenart og aktiviteter. Departementet
mener at dette tilsier at de viktigste delene av internkontrollen
må dokumenteres. Innenfor disse rammene må kommunen selv kunne vurdere
hvordan og hvor mye av internkontrollen som skal dokumenteres. Et
for omfattende dokumentasjonskrav vil kunne føre til at for mye
ressurser brukes på dokumentering, slik at det går utover tjenesteytingen.
Departementet mener,
som utvalget, at det også bør tas inn et krav i internkontrollbestemmelsen
om at skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll skal
evalueres og ved behov forbedres. Dette vil også bidra til langsiktig
læring og utvikling i kommunens arbeid med tjenesteyting og med
internkontrollen.
Både dokumentasjonskrav
og krav om å evaluere og forbedre selve internkontrollarbeidet er
i stor grad parallell med flere av dagens internkontrollbestemmelser i
særlovgivningen.
Hvilke plikter det skal føres
internkontroll med
Departementet støtter
i proposisjonen utvalgets forslag om at internkontrollbestemmelsen
skal gjelde for alle lovpålagte plikter kommunen har. Det er således krav
om å føre internkontroll med både kommuneplikter (plikter som bare
er pålagt kommuner) og aktørplikter (plikter som stiller krav til
enhver som driver en aktivitet eller tilbyr en tjeneste). Dette
er i tråd med det som i dag gjelder for kommunelovens krav om «betryggende kontroll».
Dersom annen lovgivning
har egne bestemmelser om internkontroll, vil imidlertid disse, etter
alminnelige rettskildeprinsipper om at spesiell lov går foran generell
lov, gå foran internkontrollbestemmelsen i kommuneloven. For mange
aktørplikter finnes det slike egne regler om internkontroll som
i så fall vil gjelde i stedet internkontrollbestemmelsen i kommuneloven.
Den nye internkontrollbestemmelsen
vil derfor i praksis ha størst betydning for kommuneplikter. For kommuneplikter
er hensikten med forslaget at det er bestemmelsen i kommuneloven
som skal regulere internkontrollen. Særlovgivningen skal her i hovedsak ikke
ha egne internkontrollbestemmelser. Dette medfører behov for en
særlovgjennomgang med sikte på å oppheve slike bestemmelser. For
de tilfellene der det etter en særlovgjennomgang fortsatt er bestemmelser
om internkontroll med kommuneplikter i særlovgivningen, vil også
slike bestemmelser, etter alminnelige rettskildeprinsipper, gå foran
kravet i kommuneloven.
Elementer fra sektorreguleringen
som ikke foreslås videreført
Departementet viser
i proposisjonen til utvalgets gjennomgang av hvilke elementer som
bør inngå i en ny bestemmelse i kommuneloven, og hvilke elementer som
er for detaljerte og ikke behøver å inngå i noe lovkrav om internkontroll.
Departementet støtter disse vurderingene og forslagene og viser
forøvrig til de overordnete vurderingene i proposisjonen i punkt
23.4.1.2.
Noen høringsinstanser,
som Statens helsetilsyn og Fylkesmannen i Hordaland, har påpekt
at utvalgets forslag til internkontrollbestemmelse mangler krav
til arbeidstakeres medvirkning og brukermedvirkning, og at andre
styringskrav, som krav om kvalifisert personell, opplæring og kompetanseutvikling,
også burde vært omtalt i bestemmelsen. Departementet mener imidlertid,
i likhet med utvalget, at slike krav til kvalitetsarbeid hører hjemme
som en del av kommunens generelle styring og ledelse, og at slike
føringer ikke bør inkluderes som et lovkrav i en bestemmelse om
internkontroll i kommuneloven.
Det framgår av
proposisjonen at departementet også vil påpeke at noen av disse
elementene allerede er omfattet av enkelte ordinære pliktregler
i særlovgivningen. Kommunedirektørens ansvar etter internkontrollbestemmelsen
i kommuneloven vil være å ha internkontroll for å sikre etterlevelsen
av lover og forskrifter, noe som inkluderer slike regler.
Forskriftshjemmel
Departementet støtter
i proposisjonen utvalgets forslag om ikke å ha en generell forskriftshjemmel
til bestemmelsen i kommuneloven. Noe av hensikten med den nye bestemmelsen
er at det ikke er ønskelig med en mer detaljert regulering av dette
enn det som framgår av lovbestemmelsen.
1.23.2.2 Private aktører og interkommunale selskaper og samarbeid
Flere høringsinstanser,
blant andre Barne- og likestillingsdepartementet, peker i sitt høringssvar
på at mange kommuner benytter private aktører for å utføre sine
oppgaver. Dette kan reise flere problemstillinger.
Ett spørsmål er
om kommunens plikt til å ha internkontroll også omfatter plikt til
å ha internkontroll overfor private aktører. Etter departementets
vurdering må det klare utgangspunktet være at en kommune og en privat
aktør er to ulike rettssubjekter som har hver sin ledelse som må
stå ansvarlig for internkontrollen i hver sin virksomhet. Å gi kommunen
rett eller plikt til å ha ansvar for internkontrollen hos en privat
aktør, vil skape uklare ansvarslinjer og være vanskelig å gjennomføre i
praksis. Kommunedirektørens internkontrollansvar foreslås således
ikke å gjelde for aktiviteter som utføres av private aktører. I
kommunedirektørens ordinære internkontrollansvar med kommunen vil
det imidlertid uansett ligge en plikt til å følge opp private aktører
som har som oppdrag å utføre oppgaver som er pålagt kommunene i
lov. Kommunen må således finne en måte å sikre og følge med på at
innbyggerne får det de har krav på. Dette kan gjøres på ulike måter.
Uansett vil det måtte inngå i kommunens internkontroll, etter ordinær
risikovurdering osv., å ha rutiner, prosedyrer osv. for å sikre
kommunens kontroll med at innbyggerne får det de har krav på selv
om en privat aktører utfører oppgaven.
Et annet spørsmål
knyttet til private aktører er om en privat aktør som utfører oppgaver
på vegne av en kommune, skal ha samme internkontrollkrav som kommunen
selv har. Å innføre et generelt krav om dette, slik at alle private
aktører som utfører en hvilken som helst oppgave for en kommune
skal ha et særskilt internkontrollkrav slik det er skissert i kommuneloven,
er etter departementets oppfatning verken nødvendig, hensiktsmessig
eller riktig av hensyn til den private aktøren. Departementet vil
derfor ikke foreslå noen slik bestemmelse. Dersom det for enkelte,
konkrete situasjoner er behov for slikt krav, bør det reguleres
for det avgrensete området i den aktuelle særloven.
Enkelte høringsinstanser
har videre stilt spørsmål ved om kravet om internkontroll skal komme
til anvendelse for interkommunale selskaper og andre interkommunale
samarbeid.
For interkommunale
samarbeid organisert som aksjeselskaper etter aksjeloven er det
kravene i aksjeloven som gjelder. Kommuneloven regulerer ikke hva
slags internkontroll det skal være i slike selskaper. Departementet
kan ikke se at det er aktuelt å foreslå noen endringer i aksjeloven
for å inkludere en tilsvarende internkontrollbestemmelse som foreslås
i kommuneloven. For kommuner som har inngått interkommunalt samarbeid
som er organisert som aksjeselskap, vil kommunen selv fortsatt ha
et ansvar for at lovpålagte tjenester ytes i samsvar med loven selv
om det skjer gjennom et annet selskap. Å ha rutiner som sikrer kommunens oppfølging
overfor selskapet, vil således kunne inngå i kommunens egen internkontroll.
Interkommunale
samarbeid organisert etter lov om interkommunale selskaper er litt
annerledes enn aksjeselskap da interkommunale selskaper kun har kommuner,
fylkeskommuner eller andre interkommunale selskaper som eiere. Etter
departementets vurdering er det ikke grunn til at internkontrollansvaret
skal være annerledes om flere kommuner velger å samarbeide om en
oppgave på denne måten, enn om de gjorde oppgaven hver for seg.
Departementet foreslår derfor at det lovfestes i lov om interkommunale
selskaper at daglig leder er ansvarlig for internkontroll med lovpålagte oppgaver
som utføres på vegne av kommuner. Hvilke oppgaver selskapet skal
gjøre på vegne av kommunene, beror på avtale. For de delene av det
interkommunale selskapet som utfører slike lovpålagte oppgaver,
foreslås altså at det skal gjelde et krav om internkontroll. Det
vil således inngå i kommunens internkontroll å ha rutiner, prosedyrer
osv. for å sikre kommunens kontroll med at innbyggerne får det de
har krav på selv om det er et interkommunalt selskap som utfører
oppgaven.
For interkommunale
samarbeid som er organisert etter reglene i kommuneloven, sier bestemmelsene
om kommunale oppgavefellesskap og interkommunale politiske råd (lovforslagets
kapittel 19 og 18) at øvrige kapitler i loven «gjelder på tilsvarende
måte så langt de passer». Etter departementets vurdering vil det
«passe» at kapitlet om internkontroll får anvendelse for disse samarbeidsformene
der slike samarbeid utfører lovpålagte oppgaver på vegne av kommunene.
Der slike samarbeid ikke utfører lovpålagte oppgaver på vegne av kommunene,
«passer» ikke lenger reglene, og det gjelder således ikke noe krav
om internkontroll. For de tilfellene at internkontrollbestemmelsen
gjelder, er det leder av virksomheten eller enheten som har internkontrollansvaret.
I et vertskommunesamarbeid
etter kommuneloven vil vertskommunen, det vil si den kommunen som
utfører oppgaven, ha et internkontrollansvar for oppgaver som utføres
i dette samarbeidet, på samme måte som for andre oppgaver kommunen
gjør.
På samme måte som
for private aktører kan det også for interkommunalt samarbeid av
ulik art være spesielle reguleringsbehov på enkelte sektorer. Dette
vil særlig være der det i dag finnes sektorkrav om internkontroll
for interkommunale samarbeid. Det vil da kunne være aktuelt å lage
bestemmelser i sektorlovgivningen som sikrer fortsatt tilsvarende
krav for disse.
For kommunale foretak
som er en del av kommunen og reguleres særskilt i kapittel 9 i forslaget
til ny kommunelov foreslås det egne, uttrykkelige bestemmelser om
internkontroll, inklusiv rapporteringskrav som er parallelle med
de generelle bestemmelsene. Ansvaret for internkontrollen ligger
på den daglige lederen i foretaket, se forslaget til § 9-13.
1.23.2.3 Forholdet til særlovgivning
Det går fram av
proposisjonen at departementet er enig med utvalget og mange av
høringsinstansene som er tydelige på at et forslag om å innføre
en ny internkontrollbestemmelse i kommuneloven må inkludere en oppheving
av de fleste internkontrollbestemmelser med kommuneplikter i særlovgivningen.
Statens helsetilsyn
støtter ikke forslaget om å gjennomgå særlovgivningen i den hensikt
å fjerne bestemmelser om internkontroll og mener det er behov for både
en bestemmelse i kommuneloven og i særlovgivningen.
Departementet er
klar over at det er enkelte av bestemmelsene i særlovgivningen som
avviker noe fra forslaget her, men de fleste har store likheter.
Å beholde særlovgivningen som den er i dag i tillegg til en ny bestemmelse
i kommuneloven, vil innebære stor grad av dobbeltregulering. Dette
er etter departementets vurdering unødvendig og uheldig.
Det er nødvendig
at det foretas en slik gjennomgang av internkontrollbestemmelser
i særlovgivningen som utvalget beskriver. Arbeidet bør ledes av
Kommunal- og moderniseringsdepartementet slik at det kan leveres
en samlet lovproposisjon om gjennomgangen til Stortinget. Målsetting
med arbeidet må være å oppheve mesteparten av særlovgivningens internkontrollbestemmelser
for kommuneplikter. Bare der det foreligger et særskilt og begrunnet
behov for det, bør det være aktuelt å beholde regulering om internkontroll
i særlovgivningen. Eksempler på dette kan være regulering knyttet
til private aktører som yter tjenester på vegne av kommunen eller
særskilte krav knyttet til EU-direktiver eller andre internasjonale
forpliktelser. Reguleringen bør i så fall begrenses til bestemmelser
som kommer i tillegg til det som er regulert i kommuneloven slik
at dobbeltregulering unngås.
I proposisjonen
vises det til at departementet ikke vil foregripe særlovgjennomgangen
eller andre vurderinger av internkontrollen i sektorene i proposisjonen, slik
enkelte høringsinstanser har bedt om.
Unntak fra dette
gjøres imidlertid for forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring
i helse- og omsorgstjenesten, samt lovbestemmelsene som hjemler
forskriften – nemlig internkontrollbestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven
§ 3-1 tredje ledd og helsetilsynsloven § 3 (ny § 5) og
bestemmelsen om krav til systematisk arbeid med kvalitetsforbedring
og pasient- og brukersikkerhet i helse- og omsorgstjenesteloven
§ 4-2. Dette skal holdes utenfor særlovgjennomgangen. Det vises
til at bestemmelsene er nødvendige for å opprettholde en helhetlig
og felles regulering av hele helse- og omsorgstjenesten uavhengig
av om tjenesten ytes av kommuner, helseforetak eller private tjenesteytere
i kommunene og spesialisthelsetjenesten. Behovet for en egen internkontrollforskrift
for helse- og omsorgstjenesten i kommunen vil imidlertid vurderes
på nytt etter at ny kommunelov er vedtatt og har virket i noe tid.
Som det framgår
av drøftelsen av ulike punkter foran, har departementet likevel
tatt hensyn til innspill som berører ulike sektorer ved endelig
utforming av forslag til internkontrollbestemmelse i kommuneloven.
For å unngå dobbeltregulering
i en overgangsperiode før særlovgjennomgangen er gjennomført, foreslår departementet
i proposisjonen en overgangsordning. Dette vil innebære at den nye
internkontrollbestemmelse i kommuneloven ikke settes i kraft før
særlovgivningen er opphevet. I mellomtiden vil det gjelde en annen
midlertidig internkontrollbestemmelse som beholder dagens krav om
«betryggende kontroll».
1.23.2.4 Statlig tilsyn med internkontroll
Det vises i proposisjonen
til at departementet er enig med utvalgets intensjon om at det fortsatt
skal være hjemmel for statlig tilsyn med internkontroll med kommuneplikter,
selv om internkontrollbestemmelsen står i kommuneloven og ikke i
særlovgivningen.
Departementet har
vurdert om en hjemmel for statlig tilsyn med internkontroll bør
stå i kommuneloven eller i særlovgivningen. På den ene siden kan
det være gode grunner for å ha dette i kommuneloven. Blant annet
gir dette en samlet og oversiktlig regulering av internkontroll
og tilsyn med internkontroll. På den andre siden er det gode grunner
som tilsier at hjemmelen for statlig tilsyn med internkontroll står
i særlovgivningen slik som i dag, og ikke i kommuneloven. Departementet viser
til at hvis det tas inn en generell hjemmel for statlig tilsyn med
internkontroll i kommuneloven, vil det innebære en utvidet tilsynsadgang
overfor kommunene.
Departementet kan
ikke se at utvalget har begrunnet en slik utvidelse, og høringsinstansene
har heller ikke vært opptatt av dette. Hensikten til utvalget var
i hovedsak å videreføre dagens ordning. En regulering av tilsyn
med internkontroll i kommuneloven, med en avgrensning av tilsynet
til internkontroll med kommunepliktene, kunne i noe større grad
åpne for tolkningsspørsmål om grensene for tilsynshjemmelen. Etter
departementets vurdering er det mer oversiktlig og pedagogisk om
tilsynshjemlene for de ulike sektorene (tilsyn med internkontroll
og tilsyn med andre plikter) framgår i den enkelte særlov.
Det foreslås i
proposisjonen etter dette ingen bestemmelse om tilsyn med internkontroll
i kommuneloven. Særlovgivningen må imidlertid, i forbindelse med særlovgjennomgangen,
gjennomgås og tilpasses.
Når det føres tilsyn
med kommunens internkontroll, vil de alminnelige reglene om tilsyn
i lovforslagets kapittel 30 gjelde på tilsvarende måte som for tilsyn med
øvrige kommuneplikter i sektorlovgivningen. Dette er ikke noe nytt
fra det som gjelder i dag.
Det betyr at det
må foreligge en klar hjemmel for å kunne føre tilsyn med kommunens
internkontroll etter kommuneloven.
At de alminnelige
reglene om tilsyn gjelder, betyr også at tilsynet med internkontrollkravet
i kommuneloven skal være et lovlighetstilsyn. Lovlighetstilsyn vil
si at tilsynsmyndighetens kompetanse til å kontrollere kommunene
er underlagt de samme avgrensingene som domstolene, og at tilsynsmyndigheten
ikke kan overprøve kommunenes forvaltningsskjønn («det frie skjønnet»).
Det betyr blant annet at staten kun kan føre tilsyn med at lovens
minstekrav til internkontroll er fulgt. Hvilke valg kommunen gjør
innenfor lovens krav om metoder og framgangsmåter, ligger utenfor
det som det kan føres tilsyn med.
Videre kan det
være en del av tilsynet å sjekke at kommunen tilpasser internkontrollen
til risikoforhold. Tilsynsmyndigheten vil kunne sjekke om kommunen har
gjort en risikovurdering, og om kommunen har innhentet relevante
og tilstrekkelige opplysninger for å kunne gjøre konkrete og reelle
vurderinger av risiko. Der risiko er avdekket, vil tilsynsmyndigheten
eventuelt også kunne peke på at kommunen ikke har fulgt opp risikoen
tilstrekkelig, ved for eksempel å etablere nødvendige rutiner og
prosedyrer. Departementet understreker at tilsynsmyndighetene generelt
bør være varsomme med å prøve de konkrete risikovurderingene kommunen
har gjort.
Det vises for øvrig
i proposisjonen til utvalgets omtale av hva det kan føres tilsyn
med og hva det ikke kan føres tilsyn med, som departementet slutter
seg til.
1.23.2.5 Rapportering til kommunestyret om internkontroll og tilsyn
Departementet slutter
seg i proposisjonen til utvalgets forslag, som gir kommunedirektøren
plikt til minst én gang i året å rapportere til kommunestyret om
arbeidet med internkontroll.
Departementet slutter
seg også til forslaget om rapportering om resultater fra statlig
tilsyn.
Departementet er
enig i at det er gode grunner til å ha en egen bestemmelse i kommuneloven
som oppstiller et slikt rapporteringskrav til kommunestyret om både
internkontroll og resultater fra statlig tilsyn. Slike særlige saksbehandlingskrav
for kommunene bør normalt unngås, men her er det flere spesielle
forhold som tilsier at et slikt krav innføres. Ved å ha et generelt
krav i kommuneloven vil dette komme alle sektorer til gode, og det
vil kunne gjøre reguleringer om lokalpolitisk behandling i sektorloven
unødvendig. Rapporteringskravet vil bidra til å styrke og legitimere
kommunenes egenkontroll. Ved at kommunestyret får tilstrekkelig
informasjon om det som skjer i kommunen, vil de folkevalgte i kommunestyret
kunne ta det ansvaret de har som øverste organ i kommunen. Se nærmere
omtale i proposisjonen.
Departementet viser
også til at kommunene ikke har vært imot forslaget i høringen, og
at rapporteringskravet heller ikke synes særlig byrdefullt for kommunene.
Departementet viser i tillegg til at Stortinget i anmodningsvedtak
nr. 189 (2007–2008) har bedt om følgende: «Stortinget ber Regjeringen
endre kvalitetsforskriften slik at lokalpolitisk behandling av kvalitetskravene
til omsorgstjenesten sikres.» Anmodningen vil langt på vei kunne
være ivaretatt ved den foreslåtte bestemmelsen i kommuneloven.
Det vises i proposisjonen
til at departementet mener at det ikke bør stilles noe lovkrav til
rapporteringsmåte, eller omfang og innhold i rapporteringen. Kommunestyret
bør kunne fastsette dette ut fra lokale forhold. Departementet mener
imidlertid at ved en rapportering om internkontroll må både innretningen
på systemet for internkontroll og resultat av konkrete kontroller
nevnes. Målet om læring av kontroll og tilsyn bør også gjenspeiles
i den rapporteringsformen og det rapporteringsomfanget som besluttes.
1.24 Kontrollutvalget og kontrollutvalgssekretariatet
1.24.1 Antall medlemmer i kontrollutvalget
1.24.1.1 Gjeldende rett
Det følger av kommuneloven
§ 77 nr. 1 at kontrollutvalget skal ha minst tre medlemmer.
1.24.1.2 Departementets vurdering
Departementet mener
at forslaget om å øke minimumstallet i kontrollutvalget er godt,
og slutter seg til begrunnelsen for dette. Det er viktig at kontrollutvalget har
legitimitet, og antallet medlemmer av utvalget har betydning i så
måte. Slik også utvalget peker på, vil en økning i minimumstallet
i noen tilfeller kunne gjøre det vanskeligere å finne et tilstrekkelig
antall kandidater. Departementet mener likevel at det ikke bør ha
avgjørende betydning. Å finne fem egnete og valgbare kandidater
bør være overkommelig i alle kommuner. Av denne grunnen ser departementet
heller ikke behov for en regel som knyttet kravet til størrelsen
på antall innbyggere i kommunen, slik for eksempel Træna kommune tar
til orde for.
I høringsrunden
er det et klart flertall som støtter forslaget. Departementet kan
ikke se at det har kommet avgjørende innvendinger mot forslaget.
På denne bakgrunnen
vil departementet i proposisjonen videreføre utvalgets forslag om
å øke minimumstallet i kontrollutvalget til
fem medlemmer.
1.24.2 Kontrollutvalgets leder
1.24.2.1 Gjeldende rett
Dagens kommunelov
har ingen regler om hvilket parti lederen av kontrollutvalget skal
komme fra. I 74 prosent av kommunene er lederen av kontrollutvalget valgt
fra det som blir ansett som opposisjonen i kommunen.
1.24.2.2 Departementets vurdering
Departementet viser
i proposisjonen til at utvalget ikke har sett behov for særskilt
regulering av hvem som skal være leder av kontrollutvalget. Utvalgets
begrunnelse er at det ikke er behov for lovgivning på dette området,
siden de aller fleste kommuner allerede praktiserer en ordning med
at lederen kommer fra et opposisjonsparti. Etter departementets
vurdering er ikke denne begrunnelsen fullt ut treffende. Selv om
mange kommuner praktiserer en slik ordning, er det ikke alle som gjør
det. Utvalget har også vist til at det vil styrke tilliten og legitimiteten
til kontrollutvalget, at lederen av utvalget kommer fra et opposisjonsparti.
Departementet er enig i dette, og mener dette hensynet trekker i
retning av å lovfeste denne ordningen. Departementet legger også en
viss vekt på at flere høringsinstanser har tatt til orde for en
slik regel. Å pålegge kommunene en slik valgregel vil heller ikke
være særlig inngripende i det kommunale selvstyret.
Det vises i proposisjonen
til at det er viktig at regelen er rettsteknisk enkel, slik også
flere høringsinstanser peker på. Ved ikke å knytte kravet til «opposisjonen» slipper
man tolkningsproblemer som kunne ha oppstått når det uttrykket skal
defineres. Departementet viser videre til at det ikke er krav om
at medlemmene skal være medlem av et parti. Ved å knytte kravet
til at lederen ikke skal være medlem av samme parti som ordføreren,
understrekes det at også personer som ikke er medlem av et parti
kan være ledere av kontrollutvalget.
På denne bakgrunnen
foreslår departementet i proposisjonen at lederen av kontrollutvalget
ikke kan være medlem av samme parti som ordføreren.
1.24.3.1 Gjeldende rett
I kommuneloven
§ 77 nr. 2 er det stilt strenge krav til hvem som kan velges til
kontrollutvalget. Følgende personer er ikke valgbare til kontrollutvalget:
-
ordfører og varaordfører
-
medlem og varamedlem
av formannskapet
-
medlem og varamedlem
av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet
-
medlem av kommuneråd
-
medlem og varamedlem
av kommunestyrekomite
-
ansatte i kommunen
Reglene
innebærer at så å si alle sentrale folkevalgte i kommunen og alle
ansatte i kommunen ikke kan velges til kontrollutvalget. Det må
likevel presiseres at kommunestyremedlemmer som sådan er valgbare.
Et annet vilkår
for å være valgbar, er at man må være bosatt i vedkommende kommune
når valget finner sted, jf. kommuneloven § 14 nr. 1 bokstav a.
I dag gjelder det
ingen begrensninger i valgbarheten til kontrollutvalget for personer
som har ledende stillinger eller verv i kommunale selskaper mv.
Folkevalgte
At medlemmene av
de sentrale folkevalgte organene er utelukket fra valg til kontrollutvalget,
hindrer mange engasjerte folkevalgte fra å kunne bli valgt inn. Utvalget
mener likevel at det vil svekke uavhengigheten og tilliten til kontrollutvalget
hvis medlemmer av sentrale folkevalgte organer kan velges til kontrollutvalget.
Utvalget mener
at det ikke i større grad enn i dag bør åpnes for at folkevalgte
er valgbare til kontrollutvalget.
Personer med sentrale verv
eller stillinger i kommunale selskaper
Utvalget mener
at et hensyn som taler i retning av at ledere og styremedlemmer
i kommunalt eide selskaper bør utelukkes fra valg til kontrollutvalget,
er at ingen bør komme i situasjoner der man kontrollerer seg selv eller
en virksomhet man er leder eller medansvarlig for. På den andre
siden vil en ytterligere innskrenkning i valgbarhetsreglene gjøre
det vanskeligere å skaffe dyktige og motiverte medlemmer til kontrollutvalget.
Utvalget viser
til at dette spørsmålet må ses i sammenheng med forvaltningslovens
inhabilitetsregler. Selv om habilitetsreglene nok i de fleste tilfeller
vil sikre at det ikke oppstår rollekonflikter, er utvalget usikre
på om reglene vil fange opp alle tilfeller hvor det kan stilles spørsmål
ved uavhengigheten til et medlem som både har en ledende stilling,
et styreverv eller er medlem av bedriftsforsamlingen i et selskap
og er medlem av kontrollutvalget. En fordel med å benytte valgbarhetsregler framfor
habilitetsregler er at valgbarhetsregler er enklere å praktisere.
Videre viser utvalget
til at hensynet til at det ikke må kunne stilles spørsmål ved kontrollutvalgets
uavhengighet og dermed tillit, taler for at det bør innføres valgbarhetsbegrensninger
for denne gruppen. Utvalget foreslår derfor å innføre slike valgbarhetsbegrensninger.
Forslaget innebærer imidlertid at vervet som medlem av kontrollutvalget
fortsatt kan kombineres med å være medlem av representantskapet
i et interkommunalt selskap.
Bostedskravet for å være valgbar
til kontrollutvalg
Utvalget mener
at hensynet til å få rekruttert medlemmer til kontrollutvalget kan
tale for å lempe på bostedskravet. Hensynet til lokaldemokratiet
taler imidlertid klart imot. Utvalget mener videre at det vil kunne stilles
spørsmål ved om personer uten bostedstilknytning til kommunen har
det nødvendige engasjementet for å ivareta rollen. Det er da også
en fare for at vervet som kontrollutvalgsmedlem blir profesjonalisert.
Utvalget er heller ikke overbevist om at det er lettere å hente
folk fra andre kommuner enn egen, selv om nabokommunen er større.
På denne bakgrunnen mener utvalget at det fortsatt bør gjelde et
bostedskrav for å være valgbar til kontrollutvalget, slik det er
for de øvrige sentrale organene i kommunen.
1.24.3.2 Departementets vurdering
Ansatte
Det går fram av
proposisjonen at departementet er enig med utvalget i at ansatte
i kommunen ikke bør kunne være medlem av kontrollutvalget. Departementet
slutter seg også til utvalgets begrunnelse for å videreføre dette
forbudet. I tillegg til denne begrunnelsen vil departementet trekke
fram at regelen er rettsteknisk enkel. Departementet ser at det
i enkelte tilfeller kan framstå som strengt at en ansatt i en liten
stillingsbrøk ikke skal kunne være medlem av kontrollutvalget, men
denne ulempen veier ikke tyngre enn de andre hensynene som taler
for å videreføre regelen. Det at knapt noen har kommentert forslaget
i høringsrunden, tilsier at ulempen ved dette forbudet ikke har
særlig praktiske konsekvenser eller har vært oppfattet som problematisk
i kommunene.
Det går fram av
proposisjonen at departementet viderefører etter dette forbudet
mot at ansatte i kommunen kan være medlem av kontrollutvalget.
Folkevalgte
Departementet er
enig med utvalget i at hensynet til uavhengighet og tillit tilsier
at medlemmer av de sentrale folkevalgte organene ikke kan være medlem
av kontrollutvalget. Det vil være uheldig hvis et medlem av kontrollutvalget
må kontrollere et annet folkevalgt organ som vedkommende er medlem
av, eller om vedkommende i det hele tatt må vurdere slik kontroll
i egenskap av å være medlem av kontrollutvalget.
Departementet kan
videre ikke se at dette forbudet reiser praktiske vanskeligheter
av betydning for kommunene. Høringsrunden må sies å underbygge dette.
Utvalget foreslår
å videreføre pålegget om at minst ett medlem av kommunestyret må
velges til kontrollutvalget. Dette er et unntak fra regelen om at
sentrale folkevalgte ikke skal kunne være medlem av kontrollutvalget.
Siden kontrollutvalget skal utøve kontroll på kommunestyrets vegne,
vil ikke risikoen for at kontrollutvalgsmedlemmet skal måtte føre
kontroll med et annet folkevalgt organ (kommunestyret) komme på
spissen på samme måte som når det for eksempel gjelder formannskapet.
Departementet vil også peke på at ordningen med å velge minst ett
medlem av kommunestyret skal legge til rette for god kommunikasjon
mellom kontrollutvalget og kommunestyret.
Departementet foreslår
etter dette i proposisjonen å videreføre utvalgets forslag til valgbarhetsregler
for kontrollutvalget når det gjelder folkevalgte.
Personer med sentrale verv
eller stillinger i kommunale selskaper
Departementet slutter
seg i proposisjonen til utvalgets drøftelse av problemstillingen
om personer som har sentrale verv eller stillinger i kommunale selskaper, også
kan være medlem i kontrollutvalget. Departementet ser at det finnes
argumenter som trekker i hver sin retning. På den ene siden mener
departementet man må være forsiktig med å lage regler som gjør det
for vanskelig å finne dyktige og egnete kandidater til
kontrollutvalgene.
På den andre siden
veier hensynet til kontrollutvalgets uavhengighet og tillit fra
innbyggerne svært tungt. Dette hensynet trekker i retning av å innføre
valgbarhetsbegrensning. Trolig vil personer med sentrale verv eller
stillinger i kommunale selskaper relativt ofte komme i situasjoner
hvor det vil kunne være aktuelt å kontrollere egen virksomhet eller
vurdere å igangsette slik kontroll. Departementet er enig med utvalget
i at habilitetsreglene nok i de fleste tilfellene vil kunne sikre
at det ikke oppstår rollekonflikter, men det er likevel usikkert
om habilitetsreglene fanger opp alle tilfellene hvor det kan være
snakk om en rollekonflikt. Denne usikkerheten er uheldig og vil
kunne gå utover kontrollutvalgets legitimitet og tillit. Et forbud
vil også gi best sammenheng i regelverket som regulerer valgbarhet
til kontrollutvalget for blant annet ansatte i kommunen. Dette er
også en forholdsvis enkel rettsteknisk regel. Departementet kan
heller ikke se at det har kommet avgjørende innvendinger mot dette
forslaget i høringsrunden.
Det går fram av
proposisjonen at departementet på denne bakgrunnen vil fremme forslag
om å utelukke personer som har en ledende stilling eller som er
medlem eller varamedlem av styret eller bedriftsforsamlingen i et
selskap som kommunen har eierinteresser i, fra å være valgbare til
kontrollutvalget.
Bostedskravet for å være valgbar
til kontrollutvalg
I likhet med utvalget
vil ikke departementet fjerne bostedskravet når det gjelder valg
til kontrollutvalget. Departementet slutter seg i proposisjonen
også til utvalgets drøftelse på dette punktet. Høringsrunden må sies
å underbygge denne konklusjonen.
1.24.4 Høring i regi av kontrollutvalget
1.24.4.1 Gjeldende rett
Verken kommuneloven
eller forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 15. juni
2004 nr. 905 (kontrollutvalgsforskriften) inneholder noen uttrykkelig
regulering av høringsinstituttet. Det finnes heller ingen legaldefinisjon
i kommuneloven av hva en slik høring er. Høring blir gjerne anvendt
der det er behov for å få belyst komplekse saker ved å la ulike
personer avgi muntlige forklaringer til kontrollutvalget. Ordinære
orienteringer og svar på spørsmål fra administrasjonen faller imidlertid
utenfor.
Kommuneloven § 77
nr. 7 inneholder en bestemmelse om at
«[k]ontrollutvalget
kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt,
kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta
de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene».
Bestemmelsen åpner
for at kontrollutvalget kan be om at det blir redegjort muntlig
for et forhold. Selv om ikke kommuneloven eksplisitt omtaler høringsinstituttet,
legger § 77 nr. 7 til rette for innhenting av muntlig informasjon
i form av høring. Loven regulerer imidlertid ikke noe nærmere hvordan
en eventuell høring skal eller kan gjennomføres.
Forholdet til møtereglene
Muntlig informasjon
i form av orienteringer, svar på spørsmål og høringer kan være en
del av kontrollutvalgets behandling av en sak. Møtereglene i kommuneloven
kommer til anvendelse i disse tilfellene. Dette innebærer blant
annet at kontrollutvalgets møter skal være åpne med mindre de skal
eller kan lukkes med hjemmel i kommuneloven § 31.
Møte- og forklaringsplikt
Kommuneloven § 77
nr. 7 sier ikke noe direkte om hvorvidt ansatte eller folkevalgte
har møte- og forklaringsplikt.
§ 77 nr. 7 regulerer
direkte bare kontrollutvalgets rett til informasjon fra kommunen.
I utgangspunktet
bør kontrollutvalget henvende seg til administrasjonssjefen, som
deretter vurderer hvem i administrasjonen som skal besvare henvendelsen.
Dersom kontrollutvalget
må gå via administrasjonssjefen, kan det redusere utvalgets muligheter
til å komme til bunns i en sak.
Departementet legger
derfor til grunn som gjeldende rett at kontrollutvalget kan be både
administrasjonssjefen og andre ansatte i kommunen om å gi muntlig
informasjon. Når det gjelder å gi informasjon i en åpen høring,
kan det likevel være noe usikkert om en slik plikt uten videre kan
pålegges enhver ansatt i kommunen. Administrasjonssjefen på sin
side må ha en slik plikt som følge av det overordnete ansvaret vedkommende
har for administrasjonen etter § 23 nr. 1 og 2. Det er ikke like
sikkert at andre ansatte har denne plikten. Grunnen til at det kanskje
må gjøres et unntak fra forklaringsplikten, er den potensielle belastningen
det kan være å forklare seg i en åpen høring. Folkevalgte i kommunen
har derimot ikke plikt til verken å møte eller å forklare seg i
høringer.
1.24.4.2 Departementets vurdering
Departementet slutter
seg i proposisjonen til utvalgets vurdering og konklusjon om at
det ikke er behov for nasjonale regler om eventuelle høringer i
regi av kontrollutvalget. Utvalget har oppfordret kommuner som ønsker
å gjennomføre høringer, om å fastsette lokale reglementer etter
forslagets § 11-12. Departementet støtter denne oppfordringen.
1.24.5 Kontrollutvalgssekretariatets oppgaver
1.24.5.1 Gjeldende rett
Kommuneloven § 77
nr. 9 pålegger kommunestyret å sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.
Sekretariatets oppgaver er nærmere regulert i kontrollutvalgsforskriften
§ 20 første og andre ledd.
Første ledd innebærer
at kommunestyret skal sikre at utvalgets behov for sekretariatsbistand
blir tilfredsstilt.
Andre ledd angir
to konkrete oppgaver som ligger til sekretariatet. Sekretariatet
skal for det første påse at sakene som skal behandles av kontrollutvalget
er forsvarlig utredet. For det andre pålegger forskriftsbestemmelsen
sekretariatet å påse at kontrollutvalgets vedtak blir iverksatt.
Relevante oppgaver
vil også kunne være arkivering og journalføring, å sørge for møteinnkalling
og møtereferat og annen korrespondanse.
Sekretariatet kan
etter gjeldende rett ikke utføre revisjonsoppgaver. Dette følger
av kontrollutvalgsforskriften § 20 tredje ledd tredje punktum.
1.24.5.2 Departementets vurdering
Utvalget foreslår
å videreføre bestemmelsen i kontrollutvalgsforskriften § 20 andre
ledd, men slik at den tas inn i loven. Utvalget foreslår ingen endringer
i ordlyden.
Når det gjelder
selve lovforslaget fra utvalget, mener departementet i proposisjonen
at det gir dekkende uttrykk for hva sekretariatets oppgaver bør
være. Departementet viser videre til at ingen høringsinstanser har innvendinger
mot forslaget til lovtekst.
Departementet mener
videre at sekretariatets oppgaver ikke kan vurderes løsrevet fra
spørsmålene knyttet til sekretariatets kompetanse og størrelse.
Kontrollutvalgssekretariatet
skal ikke kunne utføre revisjonsoppgaver. Departementet oppfatter
at det er bred enighet om dette. I høringsrunden er det kommet mange
motforestillinger mot utvalgets beskrivelse av hva som ligger i
«revisjon». Det er derfor mye som tyder på at utvalget legger til
grunn en for utvidende beskrivelse av hva som er å regne som «revisjon».
Departementet tar ikke mål av seg å gi en heldekkende og fullstendig
beskrivelse av de rammene lovforslaget gir for kontrollutvalgssekretariatets
oppgaver. Det synes likevel hensiktsmessig å ta utgangspunkt i den
internasjonale definisjonen på revisjon i NS-EN ISO 9000:2000, slik
noen høringsinstanser foreslår. Under enhver omstendighet mener
departementet at lovforslaget, som er en videreføring av gjeldende
rett, ikke forbyr sekretariatet å innhente informasjon og vurdere
denne opp mot et regelverk, vedtak og liknende. Det vil tvert imot
kunne være saker eller sakstyper hvor dette er en naturlig arbeidsoppgave
for sekretariatet. Som noen høringsinstanser har pekt på, er habilitetsvurderinger
et eksempel på dette.
Ifølge både gjeldende
rett og lovforslaget har sekretariatet plikt til å påse at saker
som skal behandles i kontrollutvalget, er forsvarlig utredet. Det
kan være grunn til å dele disse sakene inn i to: saker som kommer
fra revisjonen og andre saker. Det er særlig saker som kommer fra
revisjonen som er blitt omtalt i høringen. Norges Kommunerevisorforbund
(NKRF) sier i sin høringsuttalelse at det ikke kan være riktig av
utvalget å hevde at sekretariatet ikke skal vurdere om revisorens
leveranser holder faglig kvalitet. NKRF viser blant annet til at disse
vurderingene er et ledd i kontrollutvalgets tilsyn med revisor.
Departementet slutter seg til at sekretariatets ansvar må ses i
lys av at kontrollutvalget, med bistand fra sekretariatet, skal
påse at revisjonen er betryggende. Det går fram av proposisjonen
at departementet med dette vil presisere at forsvarlighetskravet
knytter seg til den saksforberedelsen eller det saksframlegget som
sekretariatet legger fram for kontrollutvalget, inkludert det som
bygger på rapporter fra revisor.
Når den endelige
revisjonsrapporten er sendt fra revisjonen til kontrollutvalget
via sekretariatet, gjelder altså kravet til forsvarlig utredning.
Det vil i prinsippet tilsi at sekretariatet må gjøre seg opp en
formening om revisors rapport holder tilfredsstillende kvalitet.
Nøyaktig hvilke vurderinger sekretariatet må gjøre for å tilfredsstille
lovkravet om forsvarlighet, må baseres på en konkret vurdering.
Departementet vil understreke at det ikke kan forventes at sekretariatet
har den samme revisjonskompetansen som revisjonen har. I tillegg
må det legges til grunn at revisor har et selvstendig ansvar for
det faglige innholdet i egne rapporter. Sekretariatet skal heller
ikke utføre revisjon. Dette har betydning for hvor inngående og
omfattende sekretariatets vurdering kan bli. Det må forventes at
sekretariatet undersøker om revisors rapport er basert på de krav
som gjelder for revisors arbeid, blant annet god kommunal revisjonsskikk.
Utgangpunktet må her være at sekretariatet kan legge revisors opplysninger
til grunn.
Det vil på den
andre siden føre for langt å kreve at sekretariatet skal kontrollere
om for eksempel alle relevante punkter i en revisjonsstandard er
fulgt opp av revisor.
Det kan også være
slik at revisjonen for eksempel har gjort en regnefeil eller lovtolkningsfeil
i rapporten. I slike tilfeller vil det være naturlig at sekretariatet
gjør revisjonen oppmerksom på dette og gir revisjonen mulighet til
å rette opp i feilen. Dersom revisjonen ikke retter opp i dette,
vil det følge av lovens forsvarlighetskrav at sekretariatet gjør
kontrollutvalget oppmerksom på dette i saksframlegget til kontrollutvalget.
Departementet understreker at sekretariatet ikke kan foreta endringer
i de dokumentene det får fra revisjonen. Dersom sekretariatet ønsker
å komme med tilleggsopplysninger, må det framkomme klart av saksframlegget
hva som er sekretariatets egne vurderinger og hva som er revisjonens framstilling
av saken.
I tillegg til oppgavene
som loven direkte legger til kontrollutvalgssekretariatet, vil kontrollutvalget
fortsatt kunne beslutte hvilke andre oppgaver sekretariatet i praksis
skal ivareta.
Det går fram av
proposisjonen at departementet på denne bakgrunnen vil følge opp
utvalgets forslag, men foreslår en språklig endring ved å fjerne
presiseringen om at sekretariatsbistanden skal tilfredsstille utvalgets behov
«til enhver tid». Endringen har ingen betydning for realiteten i
forslaget.
1.24.6 Hvem som kan være sekretariat for kontrollutvalget
1.24.6.1 Gjeldende rett
Det følger av kommuneloven
§ 77 nr. 9 at kommunestyret skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.
Loven inneholder ingen nærmere regulering av hvem som kan, og ikke
kan, utføre denne sekretærbistanden. I kontrollutvalgsforskriften
§ 20 tredje ledd er imidlertid følgende bestemt:
«Sekretariatet
skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon
og av den eller de som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen.
Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens
administrasjon. Den som utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle
kommunen eller fylkeskommunen, kan ikke utøve sekretariatsfunksjoner
for kontrollutvalget. Det samme gjelder medlemmer av kontrollutvalget
eller kommunestyret eller fylkestinget i den aktuelle kommunen eller
fylkeskommunen.»
1.24.6.2 Departementets vurdering
Det vises i proposisjonen
til at det er av svært stor betydning at kontrollutvalgets sekretariat
er uavhengig av kommunens administrasjon.
Departementet mener
utvalgets forslag til lovtekst tydeliggjør hvilke krav som ligger
i denne uavhengigheten. Etter utvalgets forslag er det ikke forbud
mot at de som skal utføre arbeid for sekretariatet, er ansatt i
kommunen, men de kan ikke ha andre arbeidsoppgaver enn å være sekretær
for kontrollutvalget.
Departementet er
enig med utvalgets flertall i at den eller de som utfører revisjon
for kommunen, ikke bør kunne være sekretariat for kontrollutvalget.
Hvis revisjonen også skal være sekretariatet blir dette en kontroll
av eget arbeid. Dette vil svekke sekretariatets uavhengighet. Departementet
mener dette ville være uheldig, og viser for øvrig til at det ikke
har kommet argumenter av betydning mot å videreføre dette forbudet.
Forum for Kontroll
og Tilsyn (FKT) tar i sin høringsuttalelse opp om også revisorer
for andre kommuner bør være forhindret fra å kunne være sekretariat
for kontrollutvalg. Departementet ser ikke behov for å innføre et
slikt forbud. Den viktigste grunnen til at den som utfører revisjon
for kommunen ikke kan være sekretariat for kontrollutvalget i den
samme kommunen, er at man ikke skal kontrollere eget arbeid. Dette
argumentet treffer ikke når det gjelder revisorer eller revisjonsenheter
som ikke utfører revisjon for den aktuelle kommunen.
FKT tar videre
opp i sin høringsuttalelse om også administrasjonen i andre kommuner
bør være forhindret fra å kunne være sekretariat. Departementet
ser ikke behov for å innføre et slikt forbud, og viser til begrunnelsen
ovenfor når det gjelder revisorer i andre kommuner.
Det går fram av
proposisjonen at departementet etter dette vil følge opp utvalgets
forslag.
1.24.7 Kompetansekrav til kontrollutvalgssekretariatet
1.24.7.1 Gjeldende rett
Regelverket inneholder
ingen krav til verken den samlete kompetansen i sekretariatet eller
den enkelte person.
1.24.7.2 Departementets vurdering
Det går fram av
proposisjonen at departementet i utgangspunktet er skeptisk til
å innføre kompetansekrav til kontrollutvalgssekretariatet. På generelt
grunnlag mener departementet at kommunene og kommunale organer selv
er nærmest til å vurdere hvilken kompetanse som skal til for å utføre
de enkelte oppgavene.
Departementet vil
slå fast at det er viktig at sekretariatene har den kompetansen
som er nødvendig for å kunne utføre oppgavene sine og være den støtten
for kontrollutvalgene som de er ment å være. Det er likevel tvilsomt
om å stille lovkrav til kompetansen er veien å gå for at sekretariatene
skal tilfredsstille dette. Departementet registrerer at en del høringsinstanser
sier at minst én ansatt bør ha tre års høyere utdanning. Et slikt generelt
krav ville være lite treffsikkert hvis formålet er å sikre kompetente
sekretariater. Departementet legger derimot til grunn at det viktigste
arbeidet med å sikre riktig kompetanse i de enkelte kontrollutvalgssekretariatene
foregår i rekrutterings- og ansettelsesprosessene. Departementet
legger noe mindre vekt på det generelle hensynet til det kommunale
selvstyret enn det utvalget gjør, selv om også dette hensynet taler
mot å innføre slike krav.
Departementet er
etter dette enig med konklusjonen til utvalget om at det ikke bør
fremmes forslag som stiller formelle krav til kontrollutvalgssekretariatets kompetanse.
1.24.8 Størrelsen på kontrollutvalgssekretariatet
1.24.8.1 Gjeldende rett
Regelverket stiller
i dag ingen krav til størrelsen på kontrollutvalgssekretariatet.
1.24.8.2 Departementets vurdering
Det vises i proposisjonen
til at departementet i utgangspunktet er skeptisk til å innføre
krav til størrelsen på kontrollutvalgssekretariatet. På generelt
grunnlag mener departementet at kommunene og kommunale organer selv
er nærmest til å vurdere hvor mange personer som skal til for å
utføre de enkelte oppgavene.
Utvalget sier at
det ikke er påvist noen sammenheng mellom størrelsen på sekretariatet
og kvaliteten på sekretariatets arbeid. Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)
mener at det ikke kan legges vekt på dette, siden problemstillingen
ikke er undersøkt i tilstrekkelig grad. Om det er påvist en slik
sammenheng eller ikke, mener departementet ikke er avgjørende. Slik
også utvalget peker på, er det uansett en lite treffsikker metode
å øke kompetansen og kvaliteten ved å innføre krav til størrelsen
på sekretariatet. Departementet mener dette må tillegges stor vekt.
I tillegg vil departementet nevne, selv om det tillegges mindre
vekt, at det det ville være krevende å lage enkle og praktikable
regler for å regulere størrelsen på kontrollutvalgssekretariatene.
For øvrig er departementet enig med FKT i at de aller fleste sekretariater
allerede er organisert som interkommunale samarbeid. Derfor veier
ikke argumentet om at krav til størrelsen vil tvinge mange kommuner
over i interkommunalt samarbeid, særlig tungt.
Departementet er
enig med utvalget i at det ikke bør fremmes forslag som stiller
krav til størrelsen på kontrollutvalgssekretariatet.
1.25.1 Valg av revisjonsordning. Revisors plikter og myndighet mv.
1.25.1.1 Gjeldende rett
Kommuneloven § 78
nr. 1 slår fast at revisjon i kommunal virksomhet skal skje i henhold
til god kommunal revisjonsskikk. Revisjonsarbeidet skal omfatte
regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, jf. § 78 nr. 2.
Etter § 78 nr.
3 avgjør kommunestyret selv om kommunen skal ansette egne revisorer,
delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale
med annen revisor. Dette innebærer at kommunestyret avgjør om revisjonen
skal konkurranseutsettes. Kommuneloven § 78 nr. 4 slår fast at kommunestyret
selv velger revisor etter innstilling fra kontrollutvalget.
Revisor skal rapportere
resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget, jf. § 78 nr. 5.
Revisor kan hos
kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning,
redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som
revisor finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene, jf. § 78 nr.
6. Etter § 78 nr. 7 har revisor taushetsplikt etter forvaltningsloven
§§ 13 til 13 e.
Etter kommuneloven
§ 80 har kommunens revisor rett til å kreve opplysninger og foreta
undersøkelse i enkelte selskaper. Bestemmelsen gjelder kun for opplysninger
som finnes påkrevd for revisors kontroll.
Etter kommuneloven
§ 77 nr. 8 har revisor møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.
Kommuneloven § 79
gir regler om revisors uavhengighet. Forskrift 15.6.2004 nr. 904
om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. (heretter omtalt som
revisjonsforskriften) gir nærmere krav til revisors uavhengighet
og objektivitet og møteplikt, møterett, opplysningsplikt og begrensninger
i taushetsplikten mv., samt krav til revisors utdannelse og praksis.
1.25.1.2 Departementets vurdering
Departementet slutter
seg i proposisjonen til utvalgets forslag om at kommuneloven fortsatt
skal dele revisjon i henholdsvis regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.
Dette viderefører i hovedsak gjeldende rett.
Departementet slutter
seg også til utvalgets forslag om at adgangen til å konkurranseutsette
kommunal revisjon videreføres. Departementets vurdering er at kommunene
fortsatt bør ha friheten til selv å velge revisjonsordning. I denne
friheten ligger også en videreføring av kommunenes adgang til å
ansette egne revisorer eller delta i interkommunalt samarbeid om
revisjon. Departementet peker også på at de fleste høringsinstansene
som uttalte seg om dette, er for adgang til konkurranseutsetting.
Departementet kan heller ikke se at høringen avdekket avgjørende
argumenter mot en slik ordning.
Departementet viser
i proposisjonen til at Den norske Revisorforening (DnR) mener at
betegnelsen god revisjonsskikk bør brukes framfor god kommunal revisjonsskikk,
da revisjonen må tilpasses til spesielle forhold uavhengig av bransje
eller sektor. De fleste høringsinstansene har ikke gått imot å videreføre
god kommunal revisjonsskikk. Departementet viser til at regnskapsrevisjon
i kommunal sektor i praksis bygger på de samme revisjonsstandardene
som i privat sektor, og at regnskapsrevisjonen i hovedsak vil være
den samme. Departementet vil peke på at innholdet i den rettslige
standarden god kommunal revisjonsskikk ikke begrenser seg kun til
revisjonsstandardene som bransjen legger til grunn for sitt arbeid.
Innholdet kan også omfatte en plikt til å foreta revisjonshandlinger
utover det revisjonsstandardene foreskriver. Departementets vurdering
er at kravet om å tilpasse revisjonen til kommunespesifikke forhold
fortsatt bør komme fram av loven som en plikt for revisor til å
utføre revisjonen i samsvar med god kommunal revisjonsskikk.
Departementet slutter
seg i proposisjonen til utvalgets øvrige forslag til regler om revisjonens
ansvar og myndighet og revisors møterett og opplysningsplikt mv.
Departementet slutter
seg også til utvalgets forslag om å videreføre at nærmere krav til
revisors kompetanse og praksis mv. skal fastsettes i forskrift.
Departementet er
enig i utvalgets forslag om at kommuneloven skal stille et generelt
krav om at revisor skal være uavhengig og ha god vandel. Departementet foreslår
i proposisjonen som utvalget at nærmere regler om revisors uavhengighet
og vandel gis i forskrift.
Revisor- og regnskapsførerlovutvalget
har i NOU 2017:15 foreslått endringer i revisorloven. Det kan være hensiktsmessig
at enkelte av disse endringene i revisorloven også medfører tilsvarende
endringer i kommunelovens regler om revisjon. Departementet mener
at en nærmere vurdering av dette bør gjøres i forbindelse med endringene
i revisorloven. Departementet mener at forslaget til regler om revisjon
slik det framkommer av kommunelovutvalgets forslag og denne proposisjonen,
likevel kan gjennomføres i påvente av det nærmere arbeidet med endringer
i revisorloven.
1.25.2.1 Gjeldende rett
Etter kommuneloven
§ 76 siste punktum og § 77 nr. 4 første punktum skal henholdsvis
kommunestyret og kontrollutvalget påse at kommunens regnskaper blir revidert
på en betryggende måte.
Etter § 78 nr.
1 skal regnskapsrevisjonen skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk,
se omtalen i punkt 25.1.
De nærmere reglene
om regnskapsrevisjonens innhold og regnskapsrevisors plikter er
fastsatt i revisjonsforskriften, som er hjemlet i kommuneloven § 78.
1.25.2.2 Departementets vurdering
1.25.2.2.1 Finansiell revisjon
Innledning
Utvalget foreslår
at reglene om regnskapsrevisjonens innhold, revisors plikter og
revisjonsberetning i revisjonsforskriften §§ 3 til 5 løftes opp
og fastsettes i lov. I hovedsak viderefører dette gjeldende rett.
I likhet med gjeldende
rett foreslår utvalget å videreføre at loven angir oppdraget til
regnskapsrevisor og hva revisor skal rapportere om. Utvalget foreslår
samtidig enkelte plikter for regnskapsrevisor ved utførelsen av
regnskapsrevisjonen. Hvilke vurderinger og kontroller som er nødvendige
for å løse revisjonsoppdraget innenfor disse rammene, er en del
av det revisorfaglige skjønnet og må vurderes av den enkelte revisoren innenfor
rammen av den rettslige standarden god kommunal revisjonsskikk.
Bekreftelse av årsregnskapet
og årsberetningen
Det går fram av
proposisjonen at departementet er enig i utvalgets vurderinger og
forslag til regler om finansiell revisjon. Departementet viser til
at høringsrunden ikke har avdekket vesentlige innvendinger. I hovedsak
viderefører dette gjeldende rett, hvor det står sentralt at revisor
skal bekrefte om årsregnskapet er avlagt i tråd med lov og forskrift,
og om årsberetningen inneholder lovpålagte opplysninger.
Departementet er
enig med DnR og Riksrevisjonen i at det kan stilles spørsmål ved
om det er nødvendig å lovfeste at regnskapsrevisor har plikt til
å se etter den økonomiske internkontrollen, vurdere risiko for feilinformasjon
i årsregnskapet og innhente tilstrekkelig revisjonsbevis. Dette
er plikter som etter departementets vurdering må kunne sies å følge
av den rettslige standarden god kommunal revisjonsskikk. Pliktene
er også nedfelt i revisjonsstandardene som ligger til grunn for kommunal
revisjon, og er underliggende premisser for at revisor skal kunne
uttale seg med den nødvendige sikkerhet om årsregnskapet og årsberetningen.
Dette kan på den ene siden tilsi at å lovfeste slike plikter for
revisjonsutførelsen ikke er nødvendig. På den andre siden vil en
lovfesting av slike grunnleggende plikter kunne bidra til en bedre
forståelse av hva revisor må gjøre ved regnskapsrevisjonen. Departementet
viser også til at selv om revisjonsstandardene i praksis anses å
være god kommunal revisjonsskikk, har revisjonsstandardene ikke
samme rettslige status som lov og forskrift. Departementets samlete
vurdering er at regnskapsrevisors plikt til å se etter den økonomiske
internkontrollen, vurdere risiko for feilinformasjon i årsregnskapet
og innhente tilstrekkelige revisjonsbevis bør lovfestes, slik utvalget
foreslår.
Revisor- og regnskapsførerlovutvalget
har i NOU 2017:15 foreslått endringer i revisorloven. Departementet
mener at en nærmere vurdering av dette bør gjøres i forbindelse
med endringene i revisorloven.
Bekreftelse av årsberetningen
– Bevilgningskontroll
Årsbudsjettet er
et viktig dokument for kommunestyret når det gjelder å foreta økonomiske
prioriteringer for kommunens virksomhet. Departementet viser i proposisjonen
til at revisors kontroll av etterlevelsen av kommunestyrets budsjettvedtak
vil kunne gi kommunestyret viktig informasjon om administrasjonen
har fulgt opp budsjettet i samsvar med vedtak og premisser. Departementet
slutter seg derfor i proposisjonen til utvalgets forslag om å lovfeste
at revisor skal se etter om årsberetningen gir dekkende opplysninger
om vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet.
Departementet slutter seg også til utvalgets forslag om å utvide
revisors rolle i bevilgningskontrollen, der regnskapsrevisor skal
se etter om årsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige
avvik fra kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene.
Regnskapsrevisors
plikt til å se etter om årsberetningen gir dekkende opplysninger
om vesentlige avvik fra årsbudsjettet, er en oppgave som går utover
en plikt til å se etter om årsberetningen inneholder opplysninger
om vesentlige avvik mellom budsjettet og regnskapet. Revisor skal
også skal se etter om det er redegjort for vesentlige budsjettavvik
på en tilstrekkelig (dekkende) måte. Kontrollen skal innrettes som
en etterlevelsesrevisjon. Kontrollen må utformes slik at den ikke
blir forvaltningsrevisjon. Revisor må rette kontrollen mot områder
der det ligger klare skranker og føringer for bruken av bevilgningene,
og hvor det er lite rom for ulike tolkninger av om bruken av midler
har hjemmel i budsjettet.
Enkelte høringsinstanser
mener det er behov for at departementet foretar en nærmere avklaring
av revisors oppgaver knyttet til bevilgningskontrollen. Departementet
mener at loven bør nøye seg med å slå fast revisors oppgave.
1.25.2.3 Revisjonsberetning og skriftlige påpekninger
1.25.2.3.1 Revisjonsberetningen
Departementet slutter
seg i proposisjonen til utvalgets forslag om krav til revisjonsberetningen.
Som enkelte høringsinstanser peker på, må revisjonsberetningen utformes
slik at brukerne av revisjonsberetningen får en best mulig forståelse
av revisors arbeid og konklusjoner. Departementet legger til grunn
at dette må utvikles innenfor rammen av god kommunal revisjonsskikk.
NKRF stiller spørsmål
om revisor kan avgi en egen uttalelse om bevilgningskontroll i stedet
for i revisjonsberetningen. Bakgrunnen er at det kan være utfordrende
for brukerne å forstå forskjellene på revisors ulike uttalelser
i revisjonsberetningen, hvor enkelte uttalelser er gitt på grunnlag
av betryggende sikkerhet, mens andre uttalelser er gitt på grunnlag
av moderat sikkerhet. Departementet mener at det er mest hensiktsmessig
at alle uttalelser som revisor gir om årsberetningen, avgis i revisjonsberetningen.
Utover kravene i loven utformes revisjonsberetningen i samsvar med
god kommunal regnskapsskikk.
1.25.2.3.2 Skriftlige påpekninger (nummererte brev)
Departementet slutter
seg i proposisjonen til utvalgets forslag om at revisor fortsatt
skal ha en lovfestet plikt til å påpeke feil og mangler av vesentlig
art skriftlig i nummererte brev. Rapportering av feil og mangler
utover lovens krav om rapportering, må skje i samsvar med god kommunal
revisjonsskikk.
Hovedparten av
høringsinstansene går imot utvalgets forslag om at nummererte brev
i visse tilfeller skal adresseres til kommunedirektøren, og mener
at nummererte brev skal adresseres til kontrollutvalget. Som utvalget
peker på, vil det i enkelte tilfeller kunne være hensiktsmessig
at nummererte brev adresseres til den i kommunen (kommunedirektøren)
som har ansvaret for å rette opp forholdene som revisor har påpekt.
Departementet legger imidlertid vekt på kontrollutvalgets overordnete
tilsynsansvar og at det med utgangspunkt i ansvars- og styringslinjene
i kommunene er mest riktig at alle nummererte brev, som i dag, adresseres
til kontrollutvalget med kopi til kommunedirektøren. Begge instanser
vil få den samme informasjonen til samme tid. Departementet slutter
seg derfor ikke til utvalgets forslag.
Departementet mener
videre at en årlig oppsummering til kontrollutvalget over alle nummererte
brev gjennom året, slik utvalget foreslår, ikke er nødvendig når
alle nummererte brev skal adresseres til kontrollutvalget. For å
kunne ivareta sitt tilsynsansvar mener departementet at kontrollutvalget
bør bli kjent med alle forhold tatt opp i nummererte brev som ikke
er tilstrekkelig fulgt opp av kommunedirektøren. Departementet foreslår
at revisor årlig skal ha en lovfestet plikt til å gi kontrollutvalget
en skriftlig oppsummering av alle forhold i nummererte brev som
ikke er fulgt opp av kommunedirektøren.
1.25.2.3.3 Kontroll med økonomiforvaltningen
Departementet viser
i proposisjonen til at den finansielle revisjonen ikke omfatter
en gjennomgående kontroll med kommunens økonomiforvaltning. Departementets
vurdering er at det også bør foretas en jevnlig kontroll med økonomiforvaltningen
som går bredere enn det regnskapsrevisor vil legge opp til i revisjonen
av årsregnskapet og årsberetningen. Departementet er enig i utvalgets
forslag om å utvide regnskapsrevisors mandat med en fast kontroll
på økonomiområdet.
Oppgaven skal innebære
at revisor skal se etter om kommunens økonomiforvaltning i hovedsak
foregår i samsvar med lover og forskrifter og vedtak (forenklet
etterlevelseskontroll). For det første må dette forstås slik at
kontrollen rettes mot sentrale deler av økonomiforvaltningen. For
det andre må dette forstås slik at kontrollen som utgangspunkt rettes
mot om grunnleggende og overordnete krav til økonomiforvaltningen
etterleves. Departementet er enig med utvalget i at utvidelsen av
revisors oppgave må foretas med utgangspunkt i blant annet begrensete
økonomiske rammer, og slutter seg til at kontrollen skal være forenklet
og utføres ved hjelp av enkle kontrollhandlinger. Kontrollen må
baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering som dekker de sentrale
områdene innenfor økonomiforvaltningen, og rettes mot områder der
risikoen for vesentlige feil og mangler er størst.
Et fåtall av høringsinstansene
uttrykker behov for at departementet foretar en nærmere avklaring
av revisors oppgaver og ansvar knyttet til etterlevelseskontroll
av økonomiforvaltningen.
Departementets
lovforslag fastsetter revisjonens innhold og revisors plikter på
et overordnet nivå, på linje med de øvrige forslagene om regnskapsrevisors
oppgaver. Det må ligge til god kommunal revisjonsskikk å utvikle
de nærmere avgrensningene av kontrollens innhold og revisors plikter,
innenfor de rammene som følger av loven. Det samme gjelder eventuelle
avklaringer av hvor grensen mellom etterlevelsesrevisjonen og forvaltningsrevisjonen
går.
Departementet slutter
seg til utvalgets forslag om at revisor skal legge fram sin risiko-
og vesentlighetsvurdering for kontrollutvalget til orientering.
Departementets vurdering er at tidspunktet for rapporteringen av
risiko- og vesentlighetsanalysen, og hvor ofte revisor skal rapportere
dette til kontrollutvalget, må avtales nærmere mellom kontrollutvalget
og revisor.
Utvalget har foreslått
at fristen for rapporteringen om resultatet av kontrollen til kontrollutvalget
skal være 30. juni. Departementet slutter seg i proposisjonen til
utvalgets forslag.
1.25.3 Forvaltningsrevisjon
1.25.3.1 Gjeldende rett
Kontrollutvalget
har etter kommuneloven § 77 nr. 4 ansvaret for å påse at det blir
gjennomført forvaltningsrevisjon. Nærmere regler om forvaltningsrevisjon
er fastsatt i revisjonsforskriften. Forvaltningsrevisjon skal utføres
i samsvar med god kommunal revisjonsskikk, jf. kommuneloven § 78
nr. 1. Revisjonsforskriften § 11 stiller krav om at oppdragsansvarlig
forvaltningsrevisor skal ha minimum tre års utdannelse fra universitet
eller høyskole.
Etter kontrollutvalgsforskriften
§ 9 første ledd skal kontrollutvalget påse at kommunens virksomhet
årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. Etter § 10 skal kontrollutvalget
minst én gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring
av forvaltningsrevisjon.
1.25.3.2 Departementets vurdering
1.25.3.2.1 Forvaltningsrevisjon
Departementet slutter
seg i proposisjonen til utvalgets forslag om i hovedsak å videreføre
gjeldende rett om forvaltningsrevisjon. Videre slutter departementet seg
til at etterlevelse av regler skal være en del av forvaltningsrevisjonen.
Departementet er enig med utvalget i at kontroll med om regler er
fulgt, er sentralt for kommunestyret og kommunens innbyggere.
1.25.3.2.2 Regelmessig forvaltningsrevisjon
For at forvaltningsrevisjon
skal være et virkemiddel som kan bidra til læring og gjøre kommunens
forvaltning bedre, må forvaltningsrevisjonen være mest mulig målrettet.
Det må være rom for at omfanget av forvaltningsrevisjon kan tilpasses
til den enkelte kommunen, ut ifra kommunens størrelse, kompleksitet
og risikoforhold.
Det er etter departementets
vurdering viktig at kommunene gjennomfører forvaltningsrevisjon regelmessig.
Et krav om å gjennomføre minst én forvaltningsrevisjon årlig gir
i seg selv ingen trygghet for at forvaltningsrevisjonen blir målrettet
og tilpasset den enkelte kommunen. Departementet er derfor enig
i utvalgets forslag om ikke å videreføre dagens forskriftsbestemmelse
om at kommunens virksomhet årlig skal være gjenstand for forvaltningsrevisjon.
Departementets
vurdering er at en plan for forvaltningsrevisjon for hver valgperiode,
basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering, er det beste utgangspunktet for
å få gjennomført nødvendige og regelmessige forvaltningsrevisjoner
i den enkelte kommunen.
Departementet slutter
seg i proposisjonen etter dette til utvalgets forslag. Departementet
vil understreke at lovforslaget innebærer at planen for forvaltningsrevisjon
må gjenspeile behovet som framkommer av risiko- og vesentlighetsanalysen.
Departementet vil videre presisere at kravet om en plan for forvaltningsrevisjon
også må forstås som et krav om å gjennomføre forvaltningsrevisjoner.
Etter departementets vurdering vil lovforslaget i større grad enn
gjeldende rett bidra til at det blir gjennomført forvaltningsrevisjoner
på områder hvor det er behov for det.
1.25.3.2.3 Kvaliteten på forvaltningsrevisjon – krav til kompetanse
Det går fram av
proposisjonen at departementet er enig i utvalgets vurdering om
at kompetansekravet for oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor ikke
bør økes. Det vil være uheldig om kompetansekravene blir så strenge
at personer med gode kvalifikasjoner ikke kan utføre forvaltningsrevisjon.
Departementet er usikker på om utvalgets forslag om å videreføre
det gjeldende kompetansekravet om minimum tre års utdanning fra universitet
eller høyskole for oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjon,
medfører at revisor har riktig kompetanse.
1.25.4 Sertifisering av revisor. Nasjonal kvalitetskontroll
1.25.4.1 Gjeldende rett
Kompetansekravene
til henholdsvis oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og forvaltningsrevisor
følger av revisjonsforskriften § 11. Kommuneloven § 79 stiller krav
til revisors uavhengighet. I tillegg er det krav til hederlig vandel
i revisjonsforskriften § 12. Kommuneloven og tilhørende forskrifter
har ikke regler om kvalitetskontroll for kommunal revisjon. Norges
Kommunerevisorforbund (NKRF) har etablert en foreningsbasert kontrollordning
for sine medlemmer som reviderer i kommunal sektor. Også Den norske
Revisorforening (DnR) har etablert en kvalitetskontrollordning for
kommunal revisjon for sine medlemmer.
1.25.4.2 Departementets vurdering
1.25.4.2.1 Sertifisering og tilsynsordning
Departementet slutter
seg i proposisjonen i hovedsak til utvalgets vurderinger om ikke
å innføre lovbestemt sertifisering av kommunale revisorer og en
statlig tilsynsordning.
En sertifiseringsordning
innebærer i hovedsak å bekrefte at revisor har nødvendig kompetanse
og praksis. En slik ordning gir ikke noen bekreftelse på, eller
sikring for, at revisor vil utføre et godt revisjonsarbeid.
Tilsyn er et sterkt
statlig virkemiddel som må ha en særskilt begrunnelse som er forankret
i sentrale samfunnsverdier og hensyn. Kommunens revisjon er en viktig
del av kommunens egenkontroll som kommunestyret har ansvar for.
Det er en del av det kommunale selvstyret at kommunestyret og kontrollutvalget
påser at kommunens revisjon er tilfredsstillende. Kommunestyret
og kontrollutvalget må derfor gjøre egne vurderinger av revisors
kvalifikasjoner og kvaliteten på revisors arbeid, uavhengig av om
det etableres en statlig sertifiserings- eller tilsynsordning. De
har selv interesse i å ha en uavhengig revisjon med god kvalitet
for å kunne ha tillit til kommunens revisjon ved sin kontroll av
administrasjonens virksomhet og når de tar beslutninger på grunnlag
av revisors arbeid. Departementet viser til at det ikke har framkommet
tungtveiende argumenter for å innføre en statlig tilsynsordning
med kommunal revisjon. Høringsrunden viser også at høringsinstansene ikke
mener at det er nødvendig å innføre en tilsynsordning. Departementet
slutter seg på denne bakgrunnen til utvalgets forslag om ikke å
innføre en statlig ordning med sertifisering og tilsyn for kommunal
revisjon.
1.25.4.2.2 Ekstern kvalitetskontroll
Departementet viser
i proposisjonen til at utvalget ikke fremmer lovforslag om en nasjonal
ekstern kvalitetskontroll med kommunal revisjon, da utvalget ikke har
utredet innholdet samt de administrative og økonomiske konsekvensene
av en slik kontrollordning. Departementet mener således at det er
for tidlig å ta stilling til om en slik ordning bør innføres.
1.26 Kommunenes styring og kontroll med ekstern virksomhet
1.26.1.1 Gjeldende rett
Kommuneloven regulerer
ikke innholdet i kommunenes eierstyring.
Den formaliserte
delen av eierstyringen reguleres av den generelle lovgivningen som
gjelder for selskapsformen. Den delen av kommunens eierstyring som kommer
i tillegg til dette, kan for eksempel være direkte kontakt med selskapet
gjennom eiermøter mellom kommunen og selskapets ledelse. Det kan
også være ved utarbeidelse av styringsdokumenter som prinsipper
for eierstyring, eierstrategi for det enkelte selskapet og eierskapsmelding.
Hvordan dette skal skje, er ikke lovregulert.
1.26.1.2 Departementets vurdering
Departementet slutter
seg i proposisjonen til utvalgets vurdering av behovet for lovfesting
av et krav om eierskapsmelding. Det vises til utvalgets nærmere
begrunnelser, NIBR-rapporten og at et klart flertall av høringsinstansene
er positive til forslaget. Se proposisjonens pkt. 26.1.2.
Departementet er
enig med utvalget i at eierskapsmeldingen bør omfatte alle enheter
uavhengig av eierandel og organisasjonsforhold. Meldingen
skal derfor inneholde en oversikt over alle kommunens aksjeselskaper,
interkommunale samarbeid etter IKS-loven, samvirkeforetak, kommunale
oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid og kommunale foretak. Selv
om det er visse forskjeller i eierstyringen av de forskjellige eksterne
virksomhetene, kan ikke departementet se at det foreligger noen
vektige argumenter for at kommunale foretak skal holdes utenfor
eierskapsmeldingen. Utvalget foreslo at også stiftelser som kommunen
har en spesiell interesse i, burde inngå i eierskapsmeldingen. Departementet
mener imidlertid at stiftelser ikke bør omfattes av eierskapsmeldingen,
da stiftelser er selvstendige og ikke kan underlegges noen form
for eierstyring.
Eierskapsmeldingen
bør videre inneholde kommunens overordnete prinsipper for eierstyring
og prinsippene for eierstyringen av den enkelte enhet, formålet med
den enkelte enhet samt en omtale av virksomheten i hver enhet.
Når det gjelder
spørsmålet om hvor ofte kommunestyret skal behandle eierskapsmeldingen,
understreker departementet at den enkelte kommunen bør ha stort handlingsrom.
På denne bakgrunnen slutter departementet seg til at det i loven
ikke bør stilles krav om at eiermeldingen må behandles flere ganger
enn én gang per valgperiode.
1.26.2 Innsynsrett i selskaper og liknende som utfører oppgaver for kommunen
1.26.2.1.1 Kommuneloven
Kommuneloven gir
ikke kommunen innsynsrett i selskaper som utfører kommunale oppgaver
dersom selskapene ikke er kommunalt heleide. Kommuneloven § 80 gir
imidlertid kontrollutvalg og revisor innsynsrett i:
-
interkommunale
selskaper etter IKS-loven,
-
interkommunale
styrer etter kommuneloven § 27, og
-
aksjeselskaper
hvor kommunen alene eller sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller
interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjene.
Dersom
private eller staten deltar i selskapet, gir ikke § 80 rett til
innsyn.
1.26.2.2 Aksjeloven
Aksjeloven inneholder
bestemmelser som gir kommunen innsyn i kraft av å være aksjeeier.
1.26.2.3 Offentlighetsloven
Kommunen, kontrollutvalget
eller revisor kan be om alminnelig innsyn etter offentlighetsloven
i den utstrekning loven gjelder for slike selskaper og i de gitte
situasjoner.
Offentlighetsloven
§ 2 første ledd bokstav b slår fast at loven gjelder for andre rettssubjekter
når de treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrifter. Videre
gjelder loven for selvstendige rettssubjekter der stat, fylkeskommune
eller kommunen direkte eller indirekte har en eierandel som gir
mer enn halvparten av stemmene i det øverste organet, jf. § 2 første
ledd bokstav c, eller der stat, fylkeskommune eller kommunen har
rett til å velge mer enn halvparten av medlemmene med stemmerett
i det øverste organet, jf. § 2 første ledd bokstav d.
Offentlighetslovutvalget
(NOU 2003:30) fremmet forslag om at loven også burde omfatte selvstendige rettssubjekter
som utfører kommunale oppgaver uavhengig av om det er offentlig
eierskap eller det offentlige har styringsmuligheter i rettssubjektet.
Utvalget mente at offentlige oppgaver hvor innbyggerne har rett
til en tjeneste, burde være omfattet av loven uavhengig av hvem
som utfører tjenesten. Justisdepartementet fulgte imidlertid ikke
opp noen av forslagene fordi det ble ansett å være for byrdefullt
for små virksomheter. Det ble videre vist til at det som oftest
vil foreligge en avtale eller tillatelse om hvordan oppgavene skal
utføres, som vil være åpen for innsyn for allmennheten. Kommunenes eller
andres mulighet for ytterligere innsyn i virksomhetene utover dette
omtales ikke nærmere i proposisjonen.
1.26.2.4 Statlige tilsynsmyndigheters rett til innsyn
Når Fylkesmannen
fører tilsyn med kommunen, er innsynsretten regulert i kommuneloven
§ 60 c. Det følger av § 60 c andre ledd at bestemmelsen gjelder
tilsvarende overfor andre egne rettssubjekter som utfører kommunale
oppgaver for kommunene. Innsynsretten gjelder bare kommuneplikter.
For aktørplikter
(plikter som gjelder alle aktører av en bestemt type virksomhet)
framgår statlige tilsynsmyndigheters hjemmel for innsyn av særlovgivningen.
1.26.2.5 Departementets vurdering
Det vises i proposisjonen
til at departementet mener det er behov for å styrke kommunens kontroll
med ekstern virksomhet som utfører kommunale oppgaver. Departementet
viser for øvrig til at et klart flertall av høringsinstansene som
uttaler seg om dette, støtter forslaget om å utvide innsynsretten.
Innsynsretten omfatter
i dag interkommunale selskap, § 27-samarbeid og aksjeselskap der
en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner,
fylkeskommuner eller interkommunale selskap direkte eller indirekte
eier alle aksjer. Sammenliknet med gjeldende rett utvides innsynsretten
til også å omfatte andre virksomheter som utfører oppgaver på vegne
av kommunen eller fylkeskommunen.
Departementet slutter
seg i proposisjonen til utvalgets vurdering av at selskapets behov
for å kunne hemmeligholde taushetsbelagte opplysninger tilsier at
innsynsretten bør begrenses til kommunens kontrollutvalg og revisor.
Dette samsvarer med flere andre innsynsbestemmelser i kommuneloven.
Når det gjelder allmennhetens innsynsrett, slutter departementet
seg til utvalgets vurdering i punkt 26.2.2.6 i proposisjonen.
Innsynsretten skal
omfatte all informasjon som er nødvendig for at kommunen skal kunne
kontrollere at selskapets forpliktelser etter kontrakten blir oppfylt. Dette
vil omfatte selskapets overholdelse av både kommuneplikter og aktørplikter.
Departementet er enig med utvalget i at den lovfestete innsynsretten
bør begrenses til det som er nødvendig for å undersøke om kontrakten
er oppfylt. Dersom det er ønske om eller behov for innsyn i andre
forhold, må det derfor spesifiseres i avtalen.
Departementet er
videre enig med utvalget i at innsynsretten må begrenses til kun
å omfatte de delene av virksomheten som utfører et oppdrag for kommunen.
Også når det gjelder
spørsmålet om kommunens rett til å foreta inspeksjoner, slutter
departementet seg til utvalgets vurdering om å åpne opp for inspeksjoner som
er nødvendige for å kontrollere at kontrakten blir oppfylt, og at
kommuneplikter og aktørplikter i lovverket blir oppfylt.
1.26.3 Kontrollutvalgets selskapskontroll
1.26.3.1 Gjeldende rett
Det følger av kommuneloven
§ 77 nr. 5 at
«[k]ontrollutvalget
skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens og
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.».
Nærmere regler
om kontrollutvalgets oppgaver og saksbehandling er regulert i forskrift
om kontrollutvalg (kontrollutvalgsforskriften). Av forskriften § 14
framgår det at begrepet selskapskontroll omfatter to elementer, eierskapskontroll
og forvaltningsrevisjon.
Det framgår av
merknadene til kontrollutvalgsforskriften § 13 at sekretariatet
for kontrollutvalget kan utføre eierskapskontroll, siden dette ikke
anses som forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalgets plikt til å gjennomføre
selskapskontroll etter § 77 nr. 5 gjelder for alle selskaper m.m.
som kommunen har interesser i. Kontrollutvalget og revisor har etter
kommuneloven § 80 en særskilt innsynsrett i interkommunale selskaper,
i § 27-styrer og i aksjeselskaper der kommunen enten alene eller
sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper
direkte eller indirekte eier alle aksjer. Dersom selskapet ikke
omfattes av § 80, vil forvaltningsrevisjonen måtte basere seg på
åpne kilder eller avtale med de andre eierne om utvidet innsynsrett
i selskapet. I praksis vil derfor muligheten kommunen har til å
gjennomføre selskapskontroll, og da særlig forvaltningsrevisjon,
påvirkes av om selskapet omfattes av den utvidete innsynsretten
etter § 80.
Kontrollutvalget
skal etter kontrollutvalgsforskriften § 13 minst én gang i valgperioden
utarbeide en plan for selskapskontroll basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Det er ikke noe krav om at kontrollen skal omfatte alle selskaper
i løpet av planperioden.
1.26.3.2 Departementets vurdering
1.26.3.2.1 Revisjonen får ansvar for å utføre eierskapskontroll
Departementet viser
i proposisjonen til at utvalgets forslag om å definere eierskapskontroll
som en revisjonsoppgave innebærer at revisjonen både får ansvar for
gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen og eierskapskontrollen.
Det går fram av
proposisjonen at departementet mener forslaget bidrar til å styrke
kvaliteten på eierskapskontrollen samtidig som den gir en klarere
rollefordeling. Det vises til at kontrollutvalgssekretariatet etter
gjeldende rett både bestiller, gjennomfører og avgir innstilling
om eierskapskontrollen. Departementet mener denne dobbeltrollen
i seg selv er problematisk, og er derfor ikke enig med Forum for
tilsyn og kontroll i at det ikke foreligger tilstrekkelig grunnlag
for en lovendring. Departementet opprettholder derfor i proposisjonen
utvalgets forslag om at eierskapskontroll skal utføres av revisjonen
i tråd med god kommunal revisjonsskikk.
1.26.3.2.2 Kontrollutvalgets plan for eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon
Etter utvalgets
forslag skal kontrollutvalget fortsatt ha ansvar for å planlegge
kommunens selskapskontroll. Departementet slutter seg i proposisjonen
til dette. Departementet slutter seg videre til at kontrollutvalget minst
én gang i løpet av valgperioden skal utarbeide en plan for gjennomføring
av eierskapskontroller.
Departementet slutter
seg videre i proposisjonen til utvalgets forslag om at kontrollutvalgets
plan for selskapskontroll skal inneholde en samlet plan for forvaltningsrevisjon
av kommunens egen virksomhet og virksomhet som foregår i kommunalt
eide selskaper. Dette gjør det enklere for kommunene å vurdere oppgaveløsningen
samlet.
Selv om det skal
utarbeides en samlet plan, skal det gjøres en særskilt risiko- og
vesentlighetsvurdering av hver enhet. For øvrig slutter departementet
seg til utvalgets forslag og vurderinger.
1.27 Statlig kontroll og tilsyn mv.
1.27.1 Lovlighetskontroll
1.27.1.1 Gjeldende rett
Reglene for lovlighetskontroll
finnes i kommuneloven § 59. Lovlighetskontroll innebærer å bringe
avgjørelser truffet av et folkevalgt organ eller av administrasjonen
inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Myndigheten
til å behandle denne typen saker er på de fleste rettsområder delegert
til Fylkesmannen, mens fylkeskommunale avgjørelser behandles av
det aktuelle fagdepartementet. Fylkesmannen eller departementet
kan også ta opp saker på eget initiativ. I det følgende vil departementet
benytte begrepet Fylkesmannen for den som foretar lovlighetskontroll.
1.27.1.1.1 Hvem som kan kreve lovlighetskontroll
Tre eller flere
av kommunestyrets medlemmer kan etter kommuneloven § 59 nr. 1 kreve
lovlighetskontroll.
I et vertskommunesamarbeid
er det medlemmene i samarbeidskommunens kommunestyre, altså den kommunen
som har delegert myndighet til vertskommunen, som kan kreve lovlighetskontroll
av beslutninger truffet etter delegert myndighet i vertskommunen, jf.
kommuneloven § 28-1 h nr. 1. Medlemmene i kommunestyret i vertskommunen
har ikke slik adgang, jf. nr. 2.
Lovlighetskontroll
kan også iverksettes av Fylkesmannen uten at det foreligger noe
krav om dette, jf. kommuneloven § 59 nr. 5.
Administrasjonssjefen,
kommunerådet i en parlamentarisk modell, medlemmer av faste utvalg,
kommunedelsutvalg og liknende, parter i saken, innbyggere i kommunen
eller pressen kan ikke kreve lovlighetskontroll.
1.27.1.1.2 Hvilke avgjørelser som kan kontrolleres
Etter § 59 kan
både avgjørelser truffet av folkevalgte organer og avgjørelser truffet
av administrasjonen i kommunen bringes inn for lovlighetskontroll.
Det er bare endelige
avgjørelser som kan bringes inn for lovlighetskontroll. Avgjørelser
om ansettelse, oppsigelse og avskjed, samt avgjørelser av om det
foreligger brudd på reglene om offentlige anskaffelser, er uttrykkelig
unntatt fra bestemmelsen. Ifølge forarbeidene gjelder dette unntaket
kun for lovlighetskontroll etter krav fra kommunestyremedlemmer.
Fylkesmannen kan foreta lovlighetskontroll med slike saker etter
eget tiltak.
Andre prosessledende
avgjørelser enn møteoffentlighet og inhabilitet kan ikke lovlighetskontrolleres.
Det er kun de offentligrettslige sidene av en avgjørelse som er
gjenstand for lovlighetskontroll.
1.27.1.1.3 Innhold og omfang av kontrollen. Rettsvirkninger
Etter § 59 er det
kun lovligheten av en kommunal avgjørelse som skal prøves. Med kontroll
av avgjørelsens lovlighet menes kontroll med om den er innholdsmessig
lovlig (materielt korrekt), om den er truffet av noen som har myndighet
til å treffe slik avgjørelse (som har personell kompetanse), og
om den er blitt til på lovlig måte (om saksbehandlingsreglene –
de prosessuelle reglene – for avgjørelsen som er truffet,
er fulgt). Alle de tre elementene skal prøves.
I en lovlighetskontroll
må Fylkesmannen prøve om kommunen har tolket loven riktig. Fylkesmannen
kan ikke prøve kommunens avveining innenfor det frie skjønnet. Fylkesmannen
vil likevel kunne prøve om det foreligger myndighetsmisbruk.
Vedtaket i lovlighetskontrollen
har kun direkte rettslig betydning i den aktuelle saken hvor lovlighetskontrollen
utøves. Fylkesmannens lovforståelse vil imidlertid inngå i det ordinære
rettskildebildet som relevant ved lovtolkning. Hensynet til tilliten
til forvaltningen tilsier likevel at kommunen normalt følger Fylkesmannens
lovforståelse.
Hvis Fylkesmannen
kommer til at avgjørelsen er ugyldig, skal avgjørelsen oppheves.
Fylkesmannen skal i sin lovlighetskontroll ikke vurdere hvilke konsekvenser et
vedtak om å finne en kommunal avgjørelse ugyldig har for en eventuell
etterfølgende privatrettslig disposisjon. Det vil være et spørsmål
for domstolene.
Dersom Fylkesmannen
opphever et vedtak etter en lovlighetskontroll, har kommunen fra
1. januar 2018 hatt anledning til å reise søksmål mot staten om
gyldigheten av Fylkesmannens avgjørelse, jf. tvisteloven § 1-4 a
første ledd bokstav c.
1.27.1.1.4 Saksbehandlingsregler
Det er uttrykkelig
sagt i forarbeidene til kommuneloven at klagereglene i forvaltningsloven
kapittel 6 ikke gjelder. Avgjørelsen i en sak om lovlighetskontroll
kan således ikke påklages.
Krav om lovlighetskontroll
må framsettes innen tre uker fra det tidspunktet avgjørelsen ble
truffet. Dersom avgjørelsen kommunestyremedlemmene krever lovlighetskontroll
av er et enkeltvedtak, vil den også kunne bli påklaget av en part
etter forvaltningslovens klageregler.
Krav om lovlighetskontroll
må settes fram for organet som traff avgjørelsen, jf. kommuneloven
§ 59 nr. 2. Det har imidlertid vært tvil om det er et lovbestemt
krav om at saken må være gjenstand for ny realitetsbehandling og
votering i vedtaksorganet før den sendes til Fylkesmannen. Det er
ingen øvrige regler for saksbehandlingen i kommunene før oversendelse
til Fylkesmannen.
Fremmes det krav
om lovlighetskontroll av en avgjørelse, kan det treffes vedtak om
utsatt iverksettelse. Slikt vedtak kan treffes både av kommunen
selv og av Fylkesmannen.
1.27.1.1.5 Særlig om Fylkesmannens adgang til å ta opp saker på eget initiativ
Fylkesmannen har
hjemmel til på eget initiativ å ta en avgjørelse opp til lovlighetskontroll.
Det bør hefte usikkerhet ved avgjørelsens gyldighet før kompetansen til
lovlighetskontroll av eget tiltak brukes. De fleste tilfeller av
lovlighetskontroll etter § 59 nr. 5 skjer på bakgrunn av at Fylkesmannen
blir gjort oppmerksom på en omtvistet avgjørelse.
1.27.1.2 Departementets vurdering
Departementet foreslår
i proposisjonen at utvalgets forslag til regulering av lovlighetskontroll
videreføres. Ordningen er en billig og effektiv måte å fremme tillit
til forvaltningen på, og er en hensiktsmessig måte for mindretallet
til å få prøvd om et vedtak er lovlig. Det er ingen i høringen som
har gått mot ordningen, og den synes å ha bred støtte og legitimitet
hos kommunene. Videre kan ordningen bidra til økt rettssikkerhet
og faglig kvalitet på vedtak.
Departementet mener
presiseringene og den nye strukturen utvalget foreslår, vil gjøre
bestemmelsene lettere tilgjengelig, og kan i all hovedsak slutte
seg til utvalgets vurderinger og forslag. Dette gjelder særlig at
enkelte av bestemmelsene fra forskriften tas med i lovteksten og
at ulovfestet rett og praksis nå blir lovfestet.
1.27.1.2.1 Hvilke avgjørelser kan kontrolleres
Utvalget foreslår
å erstatte begrepet «avgjørelse» med «vedtak» i bestemmelsene om
lovlighetskontroll og benytte dette gjennomgående i loven. Flere
høringsinstanser har gått mot dette forslaget. Likevel mener departementet
i proposisjonen, i likhet med utvalget, at hensynene ikke er tilstrekkelig
tungtveiende, og vil foreslå å endre begrepet. Uansett valg av begrep
vil det være spørsmål om den konkrete avgjørelsen kan lovlighetskontrolleres
eller ikke. Det å benytte «vedtak» vil være mer i samsvar med hva
som er den faktiske bruken i kommunene og hva som gjennomgående
benyttes i loven. Departementet er enig med utvalgets vurderinger
og forslag til hvilke vedtak som kan være gjenstand for lovlighetskontroll
og hvilket omfang kontrollen skal ha. Med tanke på hva selve ordningen
med lovlighetskontroll er, bør det i utgangspunktet kun være endelige vedtak
som kan kontrolleres. I tillegg er det enkelte typer mer prosessledende
avgjørelser som er av en slik art at de fremdeles bør kunne kontrolleres.
1.27.1.2.2 Hvem som kan kreve lovlighetskontroll
Departementet foreslår
i proposisjonen ingen endringer i reglene om hvem som kan kreve
at et vedtak skal lovlighetskontrolleres, og slutter seg til utvalgets vurderinger
om å begrense til tre kommunestyremedlemmer.
Presseorganisasjonene
har i høringsrunden tatt opp spørsmålet om å gi alle en klagerett
på vedtak om å lukke møter, og blant annet Norsk Journalistlag mener klageretten
må lovfestes i kommuneloven. Selv om et vedtak om å holde et møte
for åpne eller lukkete dører er betydningsfullt, og reglene om åpne
møter ivaretar viktige hensyn, har ikke departementet funnet grunn
til å utvide reglene om hvem som kan kreve lovlighetskontroll. Departementet
vil derfor ikke foreslå å innføre en rett for allmennheten til å
kunne kreve lovlighetskontroll i slike saker. Det er heller ikke
aktuelt å innføre en annen form for klagerett over slike vedtak.
Det følger av forslaget til § 27-2 at vedtak truffet av et folkevalgt
organ eller den kommunale administrasjonen kan lovlighetskontrolleres.
Etter forslaget
til ny lov er det åpnet for lovlighetskontroll av vedtak truffet
av representantskapet og andre styringsorganer i interkommunale
politiske råd eller kommunale oppgavefellesskap. Det reiser spørsmålet
om hvem som kan kreve lovlighetskontroll, og hva som ligger i at
tre kommunestyremedlemmer kan kreve lovlighetskontroll. En mulig
løsning er å kreve at det må være tre kommunestyremedlemmer i samme
kommune eller at det er tilstrekkelig med tre kommunestyremedlemmer
fra ulike kommuner som alle deltar i samarbeidet. I tillegg kan
det reises spørsmål ved om de kommunestyremedlemmene som fremmer
kravet må komme fra en kommune som er direkte berørt av det aktuelle
vedtaket. Når det gjelder representantskapet i de interkommunale
politiske rådene, så består dette kun av kommunestyremedlemmer.
Departementet mener derfor at dersom tre representantskapsmedlemmer
fremmer krav om lovlighetskontroll av en avgjørelse truffet av det
interkommunale politiske rådet, kan kravet i § 27-2 første ledd
sies å være oppfylt. I tillegg anser departementet at kravet om
hvem som kan kreve lovlighetskontroll bør være oppfylt dersom tre
medlemmer fra den samme kommunen fremmer krav om lovlighetskontroll
av et vedtak. Vedtaket må imidlertid ha en viss tilknytning til
den aktuelle kommunen for at kravet skal være oppfylt.
Ettersom medlemmene
i representantskapet muligens ikke er kommunestyremedlemmer, legger
departementet opp til at tre medlemmer av representantskapet i oppgavefellesskapene
ikke selv kan kreve lovlighetskontroll etter § 27-1 første ledd.
Dersom én kommune har tre medlemmer i representantskapet, og alle er
kommunestyremedlemmer, kan disse kreve lovlighetskontroll. Dette
vil da være i tråd med hovedregelen i § 27-1. Et vedtak fra representantskapet
kan kreves lovlighetskontrollert av tre kommunestyremedlemmer fra en
og samme deltakerkommune, og Fylkesmannen kan på anmodning fra representantskapsmedlemmer
foreta lovlighetskontroll av eget tiltak dersom vilkårene for dette
er oppfylt.
1.27.1.2.3 Særlig om Fylkesmannens lovlighetskontroll av eget tiltak
Det vises i proposisjonen
til at departementet også vil følge opp forslaget om at fylkesmennene
bare skal kunne gjennomføre lovlighetskontroll av eget tiltak der det
foreligger «særlige grunner». Flere kommuner har i sine høringssvar
uttalt at endringen vil innebære at terskelen for lovlighetskontroll
av eget tiltak blir hevet, sammenliknet med dagens regler. Utvalget
omtaler imidlertid ikke endringen slik, og etter departementets vurdering
er dette heller ikke hensikten. Departementet foreslår i proposisjonen
å ta inn krav om «særlig grunner» i lovteksten som en form for kodifisering
og tydeliggjøring av gjeldende rett.
1.27.2 Statlig tilsyn med kommunesektoren
1.27.2.1.1 Regulering av statlig tilsyn med kommunesektoren
Kommuneloven kapittel
10 A regulerer statlig tilsyn med kommunene. Bestemmelsene gjelder
for tilsyn med plikter som bare er pålagt kommuner (kommuneplikter).
Tilsyn med plikter som gjelder for kommuner på lik linje med andre
aktører (aktørplikter), omfattes ikke av bestemmelsene i kommuneloven,
med unntak av § 60 e om Fylkesmannens samordning av tilsyn. Reglene
gir rammer, prosedyrer og virkemidler for tilsyn med kommunepliktene,
og har som formål å gjøre statlig tilsyn med kommunesektoren mer
oversiktlig, ensartet og forutsigbart.
Kommuneloven slår
fast at det bare kan føres tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse
av lovpålagte plikter, jf. kommuneloven § 60 b.
Det følger av § 60
b at den enkelte særloven gir konkret hjemmel til å føre
tilsyn, og angir hvilke lovkrav det kan føres tilsyn med.
1.27.2.1.2 Saksbehandlingsregler og partsrettigheter
I tilsynssaker
fører Fylkesmannen eller andre tilsynsmyndigheter tilsyn med kommunens
etterlevelse av lovpålagte plikter. Hvilken rettslig stilling kommunen
har som part i en tilsynssak, avhenger av om det føres tilsyn med
kommuneplikter eller med aktørplikter.
Dersom forvaltningsloven
skal gjelde for tilsyn med kommunepliktene, må det framgå av den
enkelte særlov. Ved tilsyn med aktørplikter har kommunen samme interesse
eller stilling i saken som private parter kan ha. Her har kommunen
partsrettigheter etter forvaltningsloven.
At forvaltningsloven
kapittel IV, V og VI, samt §§ 41 og 42, gjelder for saker om pålegg,
innebærer at kommunen får partsrettigheter etter forvaltningsloven
i siste fase av en tilsynsprosess.
Kommuneloven kapittel
10 A har også spesielle saksbehandlingsregler. Tilsynsmyndigheten
kan etter § 60 c kreve innsyn i opplysninger og saksdokumenter som
er nødvendige for at Fylkesmannen kan føre tilsyn uten hinder av
taushetsplikt. Fylkesmannen kan også kreve adgang til kommunale
institusjoner, lokaler og anlegg der det er nødvendig.
Det følger av kommuneloven
§ 60 d andre ledd at kommunen skal gis en rimelig frist for å rette
forholdet før pålegg om retting kan benyttes (rettefrist). Kravet om
rettefrist framstår i loven som et prosessuelt trinn (et vilkår)
i saksbehandlingsprosessen, som må være oppfylt før Fylkesmannen
kan gi eventuelt pålegg. Sammenliknet med de ordinære saksbehandlingsreglene
i forvaltningsloven, kan rettefrist beskrives som en mellomting
mellom et forhåndsvarsel og et enkeltvedtak.
Det er i praksis
stilt spørsmål ved om rettefristen skal anses som et enkeltvedtak
som gir klagerett. Den alminnelige tolkningen som ser ut til å legges
til grunn av fylkesmennene, er at rettefrist ikke anses som enkeltvedtak
og at det dermed ikke er klagerett.
1.27.2.1.3 Samordning av tilsyn
Kommuneloven § 60
e gir Fylkesmannen i oppgave å samordne statlig tilsyn rettet mot
kommunen. Til forskjell fra de øvrige bestemmelsene om tilsyn i
kapittel 10 A, omfatter § 60 e alt statlig tilsyn som er rettet
mot kommuner, det vil si tilsyn med både kommuneplikter og aktørplikter,
jf. § 60 a. Fylkesmannens samordning omfatter både det tilsynet
som føres av Fylkesmannen selv og andre statlige tilsynsmyndigheter.
Bestemmelsen fastsetter også en plikt for de øvrige statlige tilsynsmyndighetene
til å samarbeide med Fylkesmannen og kommunene for å bidra til samordning.
Plikten til å samordne
gjelder praktiske sider og bruk av reaksjoner ved tilsynet. Samordningsplikten omfatter
prosessuelle forhold, og berører ikke den enkelte tilsynsmyndighetens
materielle vedtakskompetanse.
I henhold til § 60
e andre ledd skal alle tilsynsmyndigheter underrette Fylkesmannen
om tilsynsplaner og om varsel om pålegg eller andre sanksjoner med vesentlige
virkninger for kommunen. Tilsynsetater som er utpekt som koordinerende
myndighet for tilsyn, skal underrette Fylkesmannen om koordinert
tilsynsplan. Tilsynsmyndighetene har plikt til å underrette Fylkesmannen
i forkant av eventuell bruk av sanksjoner overfor kommunene.
Videre følger det
av § 60 e tredje ledd at tilsynsmyndigheten skal ha en dialog med
kommunen om sanksjoner og om kommunens oppfølging. Kommunen plikter å
delta i dialogen.
1.27.2.2 Departementets vurdering
1.27.2.2.1 Regulering av statlig tilsyn med kommunesektoren
Departementet foreslår
i proposisjonen i likhet med utvalget at hovedtrekkene i gjeldende
regulering av statlig tilsyn med kommunene videreføres. Det betyr at
ny kommunelov fortsatt skal regulere hvordan statlig tilsyn med
kommunepliktene skal skje. Når det kan føres tilsyn vil fortsatt
følge av den enkelte særlov. Dersom det er aktuelt å gi nye hjemler
for tilsyn med kommuneplikter i lovverket, skal det gjøres en vurdering
av risiko og vesentlighet som viser behovet for å føre statlig tilsyn. Valg
av statlig tilsyn som kontroll- og styringsvirkemiddel skal også
kunne forsvares gjennom en kost- og nytteanalyse. Med denne proposisjonen
videreføres disse rammene for når det skal kunne gis lovhjemler
for å føre statlig tilsyn med kommunene.
Departementet foreslår
i proposisjonen at virkeområdet for bestemmelsene om tilsyn i kommuneloven videreføres.
Dette er i samsvar med utvalgets lovforslag, og innebærer at reglene
i lovforslaget kapittel 30 gjelder for tilsyn med kommunepliktene,
med unntak av bestemmelsene om Fylkesmannens samordning av tilsyn. Samordningsbestemmelsene
i lovforslaget §§ 30-6 og 30-7 vil også gjelde for tilsyn med aktørplikter.
Departementet foreslår
i proposisjonen å videreføre kravet om at tilsyn med kommunepliktene
skal være lovlighetstilsyn. At tilsynet skal være lovlighetstilsyn, betyr
at tilsynsmyndighetenes kompetanse til å kontrollere kommunene er
underlagt de samme avgrensingene som domstolene, og at tilsynsorganene
ikke kan overprøve kommunenes forvaltningsskjønn («det frie skjønnet»).
Denne avgrensingen er begrunnet i hensynet til den kommunale handlefriheten
og legalitetsprinsippet, og er et uttrykk for rammestyringsprinsippet.
Hvem som er tilsynsmyndighet,
følger av tilsynshjemmelen i den enkelte særlov. I de fleste tilfeller
er det Fylkesmannen som fører tilsyn med kommuneplikter. Det er
likevel noen få eksempler på at andre statlige tilsynsmyndigheter
fører tilsyn med kommunene direkte. Departementet foreslår at tilsynsmyndigheten
omtales som «Fylkesmannen» i lovforslaget.
Flere høringsinstanser
framhever i sine høringssvar at tilsyn med kommunene fortsatt skal
være et lovlighetstilsyn. Enkelte mener samtidig det er svært positivt med
mer dialog i forkant av tilsyn og at en mer dialogbasert tilnærming
vil fremme motivasjon til å løse oppgaver. Departementet viser til
Prop. 128 S (2016–2017) Kommuneproposisjonen 2018, som gir en redegjørelse for
regjeringens politikk for statlig tilsyn med kommunesektoren. Blant
de tiltakene som skal bidra til å nå målet om målrettet og effektivt
statlig tilsyn, er at det skal legges til rette for læringsaktiviteter
i forbindelse med tilsyn. Departementet mener det ikke er en motsetning
mellom lovlighetstilsyn og læringsaktiviteter i forbindelse med
tilsyn, så lenge tilsynsmyndigheten er tydelig på sine roller.
De særlovene som
gir hjemmel for statlig tilsyn med kommuneplikter, har i sine tilsynsbestemmelser
henvisning til kommuneloven kapittel 10 A. Disse lovene må endres
slik at de viser til ny kommunelov kapittel 30. Departementet viser
i proposisjonen til lovforslaget § 31-5 om endringer i andre lover.
1.27.2.2.2 Saksbehandlingsregler og partsrettigheter
Kommunens partsrettigheter
etter forvaltningsloven
Forvaltningsorganer
for stat og kommune er i utgangspunktet ikke parter etter forvaltningsloven
når et vedtak fra et annet forvaltningsorgan retter seg mot dem.
Hvis kommunene skal ha slike partsrettigheter, må dette reguleres
særskilt.
Departementet foreslår
i proposisjonen i likhet med utvalget at forvaltningsloven kapittel
IV til VI, samt §§ 41 og 42, gjøres gjeldende for hele saksgangen
i en tilsynsprosess, ikke kun for saker om pålegg. Uklarheten om
når kommunen får partsrettigheter etter forvaltningsloven når det
føres tilsyn med kommunepliktene, vil da ryddes av veien. Departementet
legger til grunn at kommunen har samme partsrettigheter som private
tilsynsobjekter i saker der det føres tilsyn med kommunens aktørplikter.
Endringen som nå
foreslås i proposisjonen, vil gjøre kommunens rettsstilling mer
lik uavhengig om det føres tilsyn med kommuneplikter eller aktørplikter.
Kommunenes stilling vil også bli mer lik den som gjelder private parter
i tilsynssaker, hvilket særlig kommunene etterlyser i sine høringsuttalelser.
Fylkesmannen i
Sogn og Fjordane etterlyser en grundigere vurdering av hvilke deler
av tilsynet som egner seg for å gi kommunen fulle partsrettigheter
etter forvaltningsloven. Departementet mener forslaget har betydning
for kommunenes rettsstilling i den første fasen av en tilsynssak,
under saksforberedelsen etter bestemmelsene i forvaltningsloven
kapittel IV.
Så langt departementet
er kjent med, innretter tilsynsmyndighetene saksbehandlingen med
tanke på at det kan bli aktuelt å gi et pålegg. Advokatforeningen
og flere andre høringsinstanser gir uttrykk for at reglene i forvaltningsloven
i praksis følges for hele saksgangen i tilsynssaker, også i dag.
Forvaltningsloven
§§ 18 til 21 regulerer partens innsyn i sakens dokumenter. I tilsynssaker
vil de fleste av sakens dokumenter være de dokumenter som kommunen
selv sender inn, og som Fylkesmannen etter gjeldende rett kan kreve
framlagt etter § 60 c og lovforslaget § 30-3. Fylkesmannen kan imidlertid
også innhente opplysninger fra andre, for eksempel elever, tjenestemottakere,
brukere eller pårørende. Dokumenter fra andre kilder kan da bli
del av sakens opplysninger. At forvaltningsloven kapittel IV til
VI gjøres gjeldende for alle faser av en tilsynssak, betyr ikke
at kommunen får innsyn i flere opplysninger, men at kommunen kan
kreve partsinnsyn på et tidligere stadium i tilsynsprosessen.
Særlig om pålegg om å gi opplysninger
Utvalget foreslår
å regulere Fylkesmannens rett til innsyn i opplysninger og rett
til å gjøre undersøkelser. Bestemmelsen er i hovedsak en videreføring
av kommuneloven § 60 c, men med enkelte språklige endringer. Det
er foretatt en språklig forenkling ved at presiseringen om at Fylkesmannen
skal ha tilgang til institusjoner, lokaler og anlegg er
endret til at «Fylkesmannen kan også foreta de undersøkelsene som
Fylkesmannen mener er nødvendige». Departementet følger i proposisjonen
opp utvalgets forslag til justering i ordlyden.
En del kommuner
har i sine høringssvar uttalt at det bør settes en terskel for hvor
mye dokumentasjon Fylkesmannen kan be om i forbindelse med et tilsyn.
På bakgrunn av intervjuer med seks kommuner finner NIBR, jf. NIBR-rapport
2017:9 Statlig tilsyn – Vurdering av klarhetsprinsipp og terskel
for dokumentasjon, at tilsynsmyndigheten krever uhensiktsmessig
mye dokumentasjon av kommunen, og at dette krever mye ressurser
fra kommunen uten at de ser at det kommer til nytte. NIBR anbefaler
at loven fortsatt bør ha et krav om at dokumentasjon skal være nødvendig
for å gjennomføre tilsynet. NIBR anbefaler at det i tillegg innføres
en klagerett for kommunene på Fylkesmannens pålegg om å utlevere
dokumentasjon.
Departementet viser
i proposisjonen til at både kommuneloven § 60 c og utvalgets forslag
stiller krav til at de dokumenter og opplysninger som skal utleveres skal
være nødvendige for å gjennomføre tilsyn. De opplysningene som Fylkesmannen
ber om å få utlevert i en tilsynssak, skal være de dokumentene som
antas å kunne opplyse saken og spørsmålet om kommunens praksis er
i samsvar med krav i regelverket. Departementet er enig med Giske
kommune, som i høringen påpeker at hva som kan kreves av dokumentasjon
vil variere mellom de ulike tilsynsområdene og vil bero på den enkelte saks
karakter. Departementet mener den avgrensningen som ligger i nødvendighetskriteriet,
er hensiktsmessig, og foreslår å videreføre det i lovforslaget § 30-3.
Et pålegg om å
utlevere dokumentasjon og opplysninger er en prosessledende avgjørelse
som faller utenfor begrepet enkeltvedtak i forvaltningsloven. Disse
kan i utgangspunktet ikke kan påklages etter reglene i forvaltningsloven
kapittel V.
Departementet viser
til at forvaltningsloven § 14 har en særlig bestemmelse om saksforberedelse
og klage ved pålegg om å gi opplysninger.
Departementet foreslår
i proposisjonen at forvaltningsloven § 14 gjøres gjeldende for kommunene
i saker om tilsyn med kommuneplikter ved at den inkluderes i lovforslaget
§ 30-5. Dette innebærer at kommunene får rett til å klage på et
pålegg om å utlevere informasjon dersom kommunen mener den ikke
har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene.
Departementet mener
det er lite trolig at det blir mange klagesaker om dokumentasjonskrav.
Denne vurderingen deles også av NIBR.
Bruk av reaksjoner, herunder
spørsmålet om rettefrist
Departementet foreslår
i proposisjonen, i likhet med utvalget, at det fortsatt skal være
pålegg om retting som er den aktuelle reaksjonen når det føres tilsyn
med kommunepliktene. Enkelte særlover kan imidlertid ha spesielle
regler. Disse vil gå foran de generelle bestemmelsene i kommuneloven.
Dagens kommunelov
§ 60 d andre ledd har en særskilt bestemmelse om framgangsmåten
i forbindelse med retting. Andre ledd lyder:
«Før pålegg benyttes
skal kommunen eller fylkeskommunen gis en rimelig frist til å rette
forholdet.»
Slik utvalget og
flere høringsinstanser gjør rede for, er det på flere områder praksis
at det sendes en foreløpig rapport til kommunen som fungerer som
et forhåndsvarsel etter forvaltningsloven § 16. Kommunen gis da anledning
til å uttale seg om Fylkesmannens lovtolkning, de faktiske opplysningene
som er lagt til grunn, og tilsynsmyndighetens foreløpige vurderinger
og konklusjoner. Den foreløpige rapporten er et varsel om mulig vedtak
om pålegg, med noen ukers frist til å uttale seg. Dersom Fylkesmannen,
etter å ha mottatt eventuelle innspill eller merknader fra kommunen,
mener at kommunen ikke ivaretar sine lovpålagte krav, skal kommunen
få en rimelig frist til å rette forholdet (rettefrist). Ordningen
med at det skal gis en rettefrist i forkant av et pålegg om retting,
ble foreslått av Tilsynsutvalget i NOU 2004:17, men forarbeidene
er sparsomme i omtalen av denne regelen.
Utvalget foreslår
å fjerne rettefristen da de mener den har flere uheldige sider og
konsekvenser. Høringsinstansene er delte i sin tilbakemelding på
forslaget, se omtale i proposisjonen. Departementet vil her peke
på at det ikke er noe i veien for å ha en konstruktiv dialog i tilsynsprosessen
selv om kravet om rettefrist utgår. Målet om at tilsyn skal bidra
til læring og bedre kommunale tjenester er ikke endret. Uten et
krav om rettefrist blir imidlertid tilsynsprosessen mer fleksibel og
kan tilpasses konkrete behov.
Utvalget legger
til grunn at forhåndsvarsel til dels kan ivareta formålet bak rettefristen,
og at færre frister vil gi raskere og mer smidige prosesser. Innspillene
fra blant annet Fylkesmannen i Østfold viser at forhåndsvarsel bare
delvis ivaretar rettefristens funksjon. Enkelte høringsinstanser
er bekymret for at en effektiv prosess samtidig kan føre til mindre
dialog mellom kommune og fylkesmann. Departementet ser denne bekymringen og
legger til grunn at en effektiv prosess ikke nødvendigvis er et
mål i seg selv.
En god dialog i
tilsynsprosessen er like viktig og mulig selv om det ikke er et
lovbestemt krav om alltid å gi en rettefrist. I en slik dialog vil
det være hensiktsmessig å gi kommunen anledning til å gjøre endringer
i virksomheten dersom det avdekkes som nødvendig i løpet av tilsynsprosessen.
Der det er egnet, kan tilsynsmyndigheten velge å avvente å gi et
pålegg. Samtidig slipper begge parter å vente på en pålagt formell
rettefrist. I så fall kan pålegg gis med en gang, og kommunen får
anledning til å klage uten å måtte vente til rettefristen utløper,
slik situasjonen er etter gjeldende rett. Departementet mener tilsynsprosessen
med dette forslaget i større grad kan tilpasses den konkrete situasjonen.
Det følger videre
av både gjeldende rett (§ 60 d tredje ledd) og utvalgets forslag
til § 30-4 andre ledd at Fylkesmannen skal vurdere de virkningene
pålegget eller annen sanksjon hjemlet i lov kan ha for kommunens øvrige
virksomhet før slike vedtas. Dette kravet videreføres i lovforslaget.
Etter departementets
vurdering er det behov for å tydeliggjøre når kommunen kan klage
på vedtak i tilsynssaker. Når det gis en rettefrist og deretter
et pålegg om retting, handler begge disse avgjørelsene eller fristene
om den samme saken. Det bør ikke være anledning til å klage på begge
avgjørelsene. Etter departementets vurdering er det en nærliggende
løsning at kravet om rettefrist oppheves.
Departementet støtter
i proposisjonen utvalgets forslag og begrunnelse og foreslår i proposisjonen
at kravet om at kommunen skal få en rimelig frist til å rette et
forhold før pålegg benyttes, tas ut av loven. Det følger av lovforslaget
at der Fylkesmannen finner at det er forhold som er i strid med
bestemmelsene det føres tilsyn med, kan det gis et pålegg om retting.
Fylkesmannen må altså vurdere om det er hensiktsmessig å gi et pålegg
eller ikke. I denne vurderingen vil det være både rom for, og en
forventning om, at Fylkesmannen har en dialog med kommunen. Departementet
mener lovforslaget § 30-4 gir rom for at tilsynsmyndigheten fortsatt
kan ha en dialogbasert oppfølging av kommunen. Det vil fortsatt
være mulig å la kommunen få anledning til å rette avvik/lovbrudd
det er enighet om i løpet av tilsynsprosessen, selv om reguleringen
av rettefrist tas ut av loven. Det framgår også indirekte av bestemmelsens
andre ledd, som stiller krav til at tilsynsmyndigheten skal vurdere
hvilke konsekvenser pålegg har for kommunen for øvrig. Denne dialogen
må skje før et pålegg gis. Dersom det ikke er enighet om at det
dreier seg om avvik/lovbrudd, er derimot pålegg aktuelt med en gang,
og kommunen kan få brukt sin klagerett uten å vente på at rettefristen
utløper. Det er også viktig for tjenestemottakere, innbyggere eller
andre som berøres av saken, at eventuelle uenigheter mellom kommune
og tilsynsmyndighet avklares så raskt som mulig.
Departementet foreslår
i proposisjonen en justering i lovteksten for å synliggjøre at pålegg
er den reaksjonen kommuneloven hjemler. Andre eventuelle sanksjoner
overfor kommunen må ha særlig hjemmel i lov.
1.27.2.2.3 Samordning av tilsyn
Formålet med samordning
av statlig tilsyn med kommunene er å sørge for at enkeltkommuner
ikke får for stor belastning med flere tilsyn i samme tidsrom. Det kan
gå utover andre kommunale tjenesteområder eller det generelle utviklingsarbeidet
i kommunen. Det er også et mål å legge til rette for riktig utnyttelse
av offentlige ressurser. Samordningen omfatter tilsynet med både
kommuneplikter og aktørplikter. Dette følger av lovforslaget § 30-1
andre ledd og er en videreføring av gjeldende rett.
Departementet foreslår
i proposisjonen at det presiseres i lovforslaget at det er planlagt
tilsyn som faller inn under Fylkesmannens samordningsoppgave. Samordningsoppgaven
omfatter ikke hendelsesbaserte tilsyn. Det er tilsynets karakter
som er avgjørende for om tilsynet anses å være planlagt eller ikke.
Regjeringen har
i Prop. 128 S (2016–2017) Kommuneproposisjonen 2018 lagt fram for
Stortinget en redegjørelse for status, mål og tiltak for statlig
tilsyn med kommunesektoren. Der vises det til Difi-rapport 2016:05
Statens tilsyn med kommunene, som blant annet ser nærmere på samordning
av tilsyn med kommunene. Rapporten viser at Fylkesmannen internt
har fått til en god samordning i tid, men at det er behov for bedre
samordning med de øvrige tilsynsmyndighetene. Spesielt fra fylkesmennene
er det etterlyst en bedre samordning mellom nasjonale tilsynsmyndigheter. Stortinget
har i behandlingen av kommuneproposisjonen gitt sin tilslutning
til målet om at tilsyn med kommunene skal være koordinert og effektivt.
Blant tiltakene som skal bidra til at disse målene nås, er at det
skal legges til rette for å utnytte synergier mellom den kommunale
egenkontrollen og statlig tilsyn. Videre skal det legges til rette
for Fylkesmannens samordning av tilsyn, og at nasjonale tilsynsmyndigheter
samordner seg i sitt møte med regional stat og kommunene.
Utvalget foreslår
flere endringer og presiseringer av samordningsoppgaven til Fylkesmannen.
Departementet følger i proposisjonen i hovedsak opp forslagene, men
ikke de elementene som innebærer at Fylkesmannen får beslutningsmyndighet
overfor andre tilsynsmyndigheter. Det foreslås også noen språklige
endringer i forhold til utvalgets forslag.
Fylkesmannens samordningsoppgave
Departementet foreslår
i proposisjonen i likhet med utvalget at Fylkesmannens oppgave med
å samordne statlig tilsyn med kommunene videreføres og styrkes i lovforslaget.
Samordningsoppgaven innebærer at Fylkesmannen sørger for at de ulike
avdelingene som fører tilsyn innad i fylkesmannsembetet, er kjent
med og tar hensyn til hverandres planer. Oppgaven krever også at Fylkesmannen
tar en aktiv rolle i dialogen med andre statlige tilsynsmyndigheter
og sikrer gjensidig informasjonsutveksling. I samordningsoppgaven
ligger å framskaffe en oversikt over, og vurdere det samlete omfanget av,
statlig tilsyn med kommunene i fylket. Det ligger også i oppgaven
å vurdere hvordan tilsyn påvirker den enkelte kommune i fylket.
Dette presiseres i lovforslaget § 30-6 første ledd og i § 30-6 tredje
ledd at Fylkesmannen skal formidle til andre tilsynsmyndigheter
sin vurdering av situasjonen i enkeltkommuner og i fylkeskommunen.
Departementet foreslår
i proposisjonen at Fylkesmannen får en tydeligere rolle i å følge
opp og ha dialog med kommunene som en del av samordningsarbeidet.
Fylkesmannens generelle
kunnskap om kommunene er nyttig og viktig når det skal gjøres analyser
av risiko i forbindelse med utvelgelse av tilsynsobjekter. At Fylkesmannen
skal drøfte prioritering og gjennomføring av tilsyn med kommuner,
betyr at Fylkesmannen aktivt skal invitere kommunene til en dialog
om deres tilsynserfaringer. Kunnskapen som kommer ut av denne dialogen,
vil være et supplement til den øvrige kunnskapen om kommunene som
embetet har. Tilsynsmyndighetene skal bruke Fylkesmannens vurdering
av situasjonen i enkeltkommuner i planleggingen av sin tilsynsvirksomhet.
Departementet mener
Fylkesmannens oppgaver med å drøfte tilsyn med kommunene, og oppgaven
med å formidle sin vurdering til andre tilsynsmyndigheter, bør innrettes
på den måten Fylkesmannen finner formålstjenlig. Det må imidlertid
være klart for både kommuner og tilsynsvirksomheter hvordan denne
dialogen skal skje, slik at dette er forutsigbart. Flere fylkesmenn påpeker
i høringen at denne presiseringen i lovforslaget vil kreve en tettere
oppfølging enn det Fylkesmannen gjør i dag, hvilket også vil kreve
flere ressurser i embetene. Departementet er kjent med at samordning
av tilsyn prioriteres og innrettes noe ulikt i de forskjellige embetene,
men har inntrykk av at oppgaven har fått mer oppmerksomhet de senere
år.
Departementet foreslår
i proposisjonen at alle tilsynsmyndigheter får en plikt til å underrette
Fylkesmannen om planer for tilsyn og om varsel om pålegg eller sanksjoner
som har vesentlige virkninger for kommunen. Det foreslås også at
Fylkesmannen kan fastsette frister for innsending av tilsynsplaner.
Departementet mener dette vil gi Fylkesmannen et verktøy til å få
oversikt over omfang og tema for tilsyn, hvilket er en sentral del
av Fylkesmannens samordningsoppgave.
Plikten til å sende
inn tilsynsplaner vil gjelde med mindre bestemmelser i annet regelverk
er til hinder for at tilsynsmyndigheten kan sende inn tilsynsplaner.
Departementet er kjent med at det for eksempel innenfor mattrygghetsområdet
er krav i EU-regelverk som innebærer at en del tilsyn bør eller
skal være uanmeldt.
Departementet er
videre kjent med at tilsynssyklusene og beslutningsprosessene for
valg av tilsynstema og -omfang er ulike i forskjellige sektorer.
I Difi-rapport 2016:05 framgår det at fylkesmennene mener deres samordningsrolle
er krevende blant annet fordi de nasjonale tilsynsmyndighetene ikke
er tilstrekkelig samordnet. Departementet ser at en lovregulering
i kommuneloven av Fylkesmannens samordningsrolle ikke alene vil
kunne forenkle Fylkesmannens samordningsrolle, og viser blant annet
til initiativet om å legge bedre til rette for samordning mellom
de nasjonale tilsynsmyndighetene som er omtalt ovenfor.
Departementet foreslår
også i proposisjonen å videreføre bestemmelsen om at tilsynsmyndigheter
som er utpekt som koordinerende myndighet for tilsyn, skal underrette
Fylkesmannen om koordinert tilsynsplan. Utvalget foreslo at tilsynsmyndighetene
må ha sendt inn tilsynsplaner innen den fastsatte fristen for at
tilsynet skal kunne gjennomføres det aktuelle året. Departementet
foreslår at denne delen av forslaget ikke følges opp. Departementet
mener at det er et mer egnet virkemiddel å legge til rette for dialog
og samordning av de nasjonale tilsynsmyndighetenes styringssignaler
til fylkesmennene enn å stille krav i regelverket. Forslaget om at
manglende formidling av tilsynsplaner skal føre til at tilsyn ikke
kan gjennomføres, reiser også prinsipielle spørsmål som stiller
krav til en særskilt begrunnelse. Det vises til drøftelsen nedenfor
om å gi Fylkesmannen beslutningsmyndighet overfor andre tilsynsmyndigheter.
Særlig om å gi Fylkesmannen
beslutningsmyndighet overfor andre tilsynsmyndigheter
Departementet følger
i proposisjonen ikke opp flertallets forslag om at Fylkesmannen
skal kunne pålegge andre tilsynsmyndigheter å tilpasse tilsynsaktivitetene for
å unngå at det samlete omfanget av tilsyn i den enkelte kommunen
blir større enn forsvarlig. Forslagets intensjon om å tydeliggjøre
Fylkesmannens rolle i samordningsarbeidet er god, og tilbakemeldingen
i høringen fra kommunene og en del fylkesmannsembeter viser at det
er et forbedringspotensial i å legge til rette for Fylkesmannens
samordningsoppgave.
Forslaget om å
gi Fylkesmannen beslutningsmyndighet overfor andre statlige tilsynsmyndigheter
har imidlertid prinsipielle sider som utvalget nevner, men i liten
grad drøfter i utredningen. Departementet er enig med Arbeids- og
sosialdepartementet i at forslaget om å gi Fylkesmannen beslutningsmyndighet
er prinsipielt, og at det krever en særskilt begrunnelse.
Det følger av Grunnloven
at regjeringen selv fordeler «forretningene» blant statsrådene,
jf. § 12 andre ledd. Dette er såkalt grunnlovsumiddelbar kompetanse (prerogativ)
som ikke helt kan fratas regjeringen (Kongen i statsråd). Dette
konstitusjonelle utgangspunktet kan tilsi at Stortinget ikke kan
vedta lovregler om hvordan tilsynsvirksomheten skal samordnes i
statsforvaltningen. Utvalget legger til grunn at dagens regler om samordning
er innenfor Grunnlovens ramme, hvilket departementet slutter seg
til. Forslagene om å legge beslutningsmyndighet til Fylkesmannen
over andre statlige tilsynsmyndigheter kan imidlertid utfordre den
konstitusjonelt forankrete ansvars- og oppgavefordelingen. Departementet
mener at dersom det på et senere tidspunkt viser seg nødvendig å
gi Fylkesmannen en slik myndighet, må dette utredes nærmere. På
noen områder kan EU-regelverk være til hinder for å gi Fylkesmannen
beslutningsmyndighet overfor andre tilsynsmyndigheter. Departementet
viser videre til mindretallets begrunnelse om at der andre tilsynsmyndigheter velger
ikke å følge Fylkesmannens henstilling, må man legge til grunn at
det er gode faglige grunner til dette som Fylkesmannen kanskje ikke
har tilstrekkelig informasjon eller kompetanse til å vurdere.
Departementet viser
til Prop. 128 S (2016–2017) Kommuneproposisjonen 2018, der etablering
av en arena for nasjonal samordning av tilsyn ble varslet. Denne arenaen
ble etablert høsten 2017 og har som mandat å legge til rette for
gjensidig informasjon mellom de nasjonale tilsynsmyndighetene og
arbeide for samordning av tilsynssykluser, metodikk, begrepsbruk
mv. Departementet mener at disse tiltakene er bedre egnete virkemidler
for å legge til rette for Fylkesmannens oppgave med å samordne tilsyn
med kommunene.
Forholdet til den kommunale
egenkontrollen
Den kommunale egenkontrollen
består av administrasjonens internkontroll, revisjon og kontrollutvalgenes
virksomhet. Kontrollutvalgene og kontrollutvalgssekretariatenes
arbeid har til dels andre formål enn statlig tilsyn; de skal blant
annet vurdere og revidere kommunens resultat- og måloppnåelse. Det
er samtidig likheter ved tilsyn og forvaltningsrevisjoner som kan
gi effektiviseringsgevinster for både tilsynsmyndighet og kommune
der de ses i sammenheng. Et av tiltakene for å nå målene for statlig
tilsyn med kommunene er at man skal utnytte synergiene mellom den
kommunale egenkontrollen og tilsyn, jf. Prop. 128 S (2016–2017) punkt
6.2.
Utvalget foreslår
at tilsynsmyndighetene får plikt til å kjenne til og ta hensyn til
kommunens egne interne kontrollvirksomhet og til det samlete statlige
tilsynet med den enkelte kommune. Departementet følger i hovedsak
opp forslaget, men med noen justeringer i ordlyden.
Forslaget om å
lovfeste at det skal tas hensyn til den kommunale egenkontrollen
i tilsynsarbeidet, får støtte i høringen. Blant annet uttaler Vennesla
kommune at det er viktig at statlig tilsyn samordnes bedre, og påpeker
at det er spesielt viktig med kommunikasjon om forholdet mellom
tilsyn og kommunal egenkontroll. De fleste høringsinstansene synes
å legge til grunn at samordningen mellom kommunenes egenkontroll
og statlig tilsyn skal skje gjennom Fylkesmannens samordningsrolle.
Statens helsetilsyn advarer imidlertid mot å pålegge tilsynsmyndighetene
mer omfattende prosesser enn nødvendig i lov, da dette kan være
til hinder for at tilsynsressursene kan benyttes mest mulig effektivt
og til nytte for befolkningen.
Departementet foreslår
i proposisjonen at lovteksten presiseres, slik at det framgår klart
hvilke deler av den kommunale egenkontrollen tilsynsmyndighetene skal
ta hensyn til i sin planlegging, prioritering og gjennomføring av
tilsyn. Det er forvaltningsrevisjoner som er den relevante delen
av kommunal egenkontroll i denne sammenheng. Kontrollutvalgene skal
legge fram en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Denne
planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens
virksomhet med sikte på å finne ut hvor det er størst behov for
forvaltningsrevisjon. Planen skal vedtas av kommunestyret. Reglene
om forvaltningsrevisjon følger av lovforslaget § 23-3 og er i hovedsak
en videreføring av gjeldende rett.
Utvalget viser
i sin redegjørelse til at det er effektivitetsgevinster ved gjenbruk
av dokumentasjon som kommunene selv har framskaffet ved egen kontrollvirksomhet
og statlig tilsyn.
Departementet foreslår
i proposisjonen at loven stiller krav til at tilsynsmyndighetene
skal ta hensyn til relevante forvaltningsrevisjonsrapporter i kommunene i
sin planlegging, prioritering og gjennomføring av tilsyn. Departementet
foreslår i likhet med utvalget at den enkelte tilsynsmyndigheten
har en selvstendig plikt til dette, jf. lovforslaget § 30-7 andre
ledd. Departementet mener at samordningen mellom kommunenes egenkontroll
og statlig tilsyn skal inngå i Fylkesmannens samordningsoppgave.
Selv om dette er nytt i regelverket, har fylkesmennene også i dag
i oppgave å sørge for en slik samordning. Kommunens plan og gjennomføring
av forvaltningsrevisjoner vil her være sentrale tema. Videre har
kravet sammenheng med Fylkesmannens oppgave med å formidle til andre
tilsynsmyndigheter sin vurdering av situasjonen i kommunene.
At tilsynsmyndighetene
skal ta hensyn til relevante forvaltningsrevisjonsrapporter betyr
at de skal vurdere å utsette eller ikke gjennomføre et planlagt
tilsyn hvis kommunen eller fylkeskommunen nylig har gjennomført
kontroll med det samme temaet. Departementet legger til grunn at
valg av tilsynstema er basert på en vurdering av risiko for svikt
og konsekvenser av svikt. Slik Statens helsetilsyn påpeker, legger
Fylkesmannen til grunn sin kunnskap om virksomhetenes styring, inkludert
deres risiko- og sårbarhetsvurderinger, ulike former for interne
evalueringer, gjennomganger og revisjoner når Fylkesmannen vurderer
behovet for tilsyn. Dette innebærer at tilsynsmyndighetene ikke
vil prioritere et tilsyn med det samme tema som en planlagt eller nylig
gjennomført forvaltningsrevisjon, med mindre det foreligger særlige
grunner.
1.27.3 Kommunen som tilsynsmyndighet
1.27.3.1 Gjeldende rett
På enkelte områder
fører kommunen i dag tilsyn med lovpålagte plikter (aktørplikter)
der kommunen selv er en av aktørene det føres tilsyn med. Kommunens rolle
som tilsynsmyndighet er ikke regulert i kommuneloven. Enkelte av
særlovene har bestemmelser som stiller krav til organisering.
1.27.3.2 Departementets vurdering
Departementet foreslår
i proposisjonen at det ikke innføres regler om kommunen som tilsynsmyndighet
i kommuneloven. Departementet følger med det mindretallets forslag.
Departementet legger
i proposisjonen til grunn at der kommunen har fått i oppgave å føre
tilsyn, skal denne oppgaven gjennomføres med en objektivitet og
nøytralitet som gir tillit til at kommunale virksomheter blir vurdert
etter de samme kravene som private virksomheter. At den kommunale
tilsynsmyndigheten er uavhengig av sine tilsynsobjekter, ligger
som en forutsetning for likebehandling.
Departementet mener
flertallets forslag til regulering av kommunen som tilsynsmyndighet
allerede følger av gjeldende rett, og at det ikke er nødvendig å
regulere krav til kommunal tilsynsmyndighet nærmere. Departementet
mener at på de områdene der det er behov for en nærmere regulering
av kommunens tilsynsrolle, kan dette tas inn i den enkelte særlov.
1.28 Kommunene som markedsaktør. Forholdet til statsstøtteregelverket
1.28.1 Gjeldende rett
Kommuneloven inneholder
ingen bestemmelser om hvordan kommunens næringsvirksomhet skal organiseres.
EØS-avtalen innebærer at offentlig eid næringsvirksomhet verken
kan diskrimineres eller gis konkurransefordeler i forhold til privat
eid virksomhet.
Økonomisk støtte
fra det offentlige vil kunne bedre en virksomhets konkurransedyktighet
og dermed medføre en konkurransevridning på det aktuelle markedet. EØS-avtalen
artikkel 61 (1) inneholder bestemmelser som forbyr slik støtte.
Se proposisjonens
pkt. 28.1.2 for nærmere omtale av bestemmelsen og de ulike vilkårene.
1.28.2 Ulike statsstøtterettslige problemstillinger
EFTAs overvåkningsorgan
(ESA) har de siste årene tatt opp flere saker med Norge som reiser
statsstøtterettslige problemstillinger knyttet til at offentlige
instanser utøver økonomisk aktivitet i markedet. Det gjelder det
generelle skattefritaket, kryssubsidiering og kommunale garantier.
Se proposisjonens
pkt. 28.2 for nærmere omtale.
1.28.3 Departementets vurdering
Det framgår av
proposisjonen at departementet deler utvalgets syn på at det er
grunn til å endre det norske regelverket i lys av statsstøttereglene.
Flere ESA-saker de siste årene har vist at statsstøtteproblemstillinger
kan oppstå på ulike aktivitetsområder (undervisning, analysetjenester,
avfall, treningssenter), og det kan framstå som hensiktsmessig å
regulere dette mer generelt, enn å ha reguleringer på enkeltområder
på bakgrunn av enkeltsaker.
Regjeringen nedsatte
sommeren 2016 en ekstern arbeidsgruppe som skulle vurdere konkurranse
på like vilkår. Gruppen leverte sin rapport til Nærings- og fiskeridepartementet
i januar 2018.
På bakgrunn av
dette foreslår ikke departementet noen regler i loven om dette temaet.
Dette gjelder også NHOs innspill om begrensninger i konsern- og/foretaksorganisering
for kommunene for å hindre risiko for ulovlig støtte. Dette er en
problemstilling departementet mener må sees i sammenheng med øvrige
statsstøtterettslige problemstillinger, og som dermed bør vurderes
fulgt opp etter den eksterne arbeidsgruppens rapport. I arbeidet
med å følge opp den eksterne arbeidsgruppen vil det også være naturlig
å vurdere informasjons- og veiledningstiltak, slik Buskerud fylkeskommune
etterlyser.
1.29 Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vises i proposisjonen
til at store deler av det materielle innholdet i dagens lov blir
videreført i departementets forslag til ny kommunelov. I proposisjonen
gis en omtale av en rekke endringsforslag og økonomiske og administrative
konsekvenser av disse.
Departementet mener
etter en helhetlig vurdering at de samlete virkningene av lovforslaget
ikke innebærer vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser,
verken for kommunesektoren eller for staten. Det er neppe mulig
å gi et konkret anslag for de merutgiftene som forslaget
medfører.