Sammendrag
Dokument 12:17 (2015–2016),
grunnlovsforslag fremmet av Michael Tetzschner, Erik Skutle, Gunnar Gundersen,
Bente Stein Mathisen og Heidi Nordby Lunde, gjelder forbud mot uforholdsmessig
inngrep i borgernes frihetssfære.
Forslagsstillerne
viser til at det i norsk rettsteori fra tid til annen har vært hevdet
å eksistere et såkalt forholdsmessighetsprinsipp når en har diskutert
hvilke grenser staten og de organer som handler på vegne av staten,
må underlegges for å beskytte et kjerneområde av borgernes frihet
mot for store offentlige inngrep. Et moderne, komplisert samfunn
har behov for mange former for regulerende inngrep i enkeltpersoners
og juridiske personers frihetssfære. Disse kan komme i et motsetningsforhold
der ønsket om samfunnsregulering på den ene siden står opp mot hensynet
til personlig handlefrihet og autonomi på den annen side.
Særlig innenfor norsk
forvaltningsrett har det vært ulike syn på om det finnes noe slikt
prinsipp, eller om det heller er tale om et samlebegrep som innbefatter henvisning
til forskjelligartede rettsgrunnsetninger som har det til felles
at de skal stå som et vern for borgerne mot myndighetenes vilkårlighet.
Det er hevet over tvil at et forholdsmessighetsprinsipp per se (i
andre nordiske land også omtalt som proporsjonalitetsprinsippet)
bare nevnes sporadisk og ikke er gitt noe entydig rettsdogmatisk
innhold.
I sin lærebok om
forvaltningsrett fra 1991 skriver Arvid Frihagen følgende om forholdsmessighetsprinsippet
i norsk forvaltningsrett:
«I norsk forvaltningsrett
har prinsippet spilt en tilbaketrukken rolle. Det er i liten grad
presentert i forvaltningsteorien og knapt nevnt i rene ord i rettspraksis.»
På tross av dette
utgangspunkt mener Frihagen at man likevel kan finne god forankring
for prinsippet i rettspraksis og i noen grad også i forvaltningsteorien. Konstateringen
underbygges ikke av noen konkretisering.
Torstein Eckhoff
går ikke nærmere inn på en diskusjon om dette, men uttaler følgende
i sin lærebok om forvaltningsrett i tilknytning til den såkalte
Fjærkredommen:
«Men selv om det
ikke er sagt noe om det, må det ofte settes visse grenser for hvilke
midler som kan brukes til å fremme formålet. Det må bl.a. kreves
en viss forholdsmessighet mellom mål og midler.»
Den rådende oppfatning
i norsk forvaltningsrett er at domstolene ikke stiller metodekrav
til hvordan forvaltningen bruker sitt frie skjønn, men nøyer seg
med å kontrollere om det er utøvet innenfor lovens rammer. Nyere
norsk forvaltningsrettslig teori har modifisert dette
utgangspunktet noe og hevdet at domstolene ofte går lenger i sin
etterprøving av forvaltningens skjønn enn den klassiske oppfatning
gir grunnlag for. Det er særlig Jan Fridthjof Bernt som har gjort
seg til talsmann for at det eksisterer et allment forholdsmessighetsprinsipp
i norsk forvaltningsrett. Første gang han formulerte dette synet,
var i artikkelen «Utenforliggende hensyn som ugyldighetsgrunn».
Etter å ha tatt utgangspunkt i læren om at forvaltningen fritt kan
treffe en beslutning innenfor de ytre rammer for skjønnsutøvelsen,
uttaler Bernt:
«Det er vel likevel
et spørsmål om det etter omstendighetene vil være en nedre grense
for den vekt 'mothensynene' kan tillegges, om man ikke må operere
med et 'forholdsmessighetsprinsipp' – et krav om et noenlunde rimelig
forhold mellom gevinst og totale omkostninger ved det aktuelle vedtak.»
Etter å ha gjennomgått
avgjørelsene i de såkalte Mortvedt-, Seljelid- og Fjærkredommene mener Bernt å kunne utlede at Høyesterett har en
tendens til å gå lenger mht. overprøving av forvaltningens skjønnsutøvelse
når det er tale om vesentlige inngrep overfor en part. Videre sier
han:
«Når man sammenligner
og prøver å trekke konsekvenser av forskjellige høyesterettsdommer
som kommer inn på spørsmålet om overprøving av den materielle rimelighet
av et diskresjonært forvaltningsvedtak, er det i det hele et sentralt
synspunkt at 'intervensjonsterskelen' vil kunne være svært forskjellig
fra saksområde til saksområde.»
Endelig fastslår
Bernt at det vil være et viktig moment ved vurderingen om det foreligger
en tilstrekkelig kvalifisert urimelighet, om den ulempe som påføres
den angjeldende part, faller utenfor det som må regnes som en påregnelig
følge av lovens regler og fullmakter.
Ørnulf Rasmussen
behandler også de ovenfor omtalte tre dommene i artikkelen «Forholdsmessighetsprinsippet
i forvaltningsretten». Forfatteren behandler Mortvedtdommen
og Seljeliddommen i forbindelse med forvaltningsvedtak med pønalt
(strafferettslig) preg. Rasmussen mener at Høyesterett i disse to dommene
har anerkjent direkte, og ikke bare har forutsatt, å ha kompetanse
til å prøve avgjørelsenes rimelighet, samt også ganske klart uttrykt
at kjernen i denne rimelighetsvurderingen er et forholdsmessighetsprinsipp. Fjærkredommen
inneholdt en vurdering av et forvaltningsvedtak uten straffepreg,
under merkelappen andre bebyrdende forvaltningsvedtak. Forfatteren
mener at det ikke er mye tvil om at Høyesterett la et forholdsmessighetsprinsipp
til grunn, og dette uten at vedtaket hadde pønalt preg. Rasmussen
konkluderer med at det ikke finnes noen lovregel eller noe prejudikat
fra Høyesterett som gir grunnlag for å hevde at det finnes et forholdsmessighetsprinsipp
i forvaltningsretten. Det hevdes imidlertid at det finnes et rettskildemessig
grunnlag, riktignok av varierende styrke, for å hevde et slikt prinsipp
på en rekke områder. Det her fremsatte grunnlovsforslaget tar sikte
på å avklare denne diskusjonen og grunnlovfeste et vern mot uforholdsmessige
inngrep som et generelt overordnet rettsprinsipp.
Forslagsstillerne
påpeker at vår rettsutvikling påvirkes av andre, eksterne rettsdannelser
som folkeretten, menneskerettighetene og EU-retten, som alle får
økt plass i det norske rettskildebildet. På de områder som implementerer
EU-retten gjennom EØS-avtalen, vil det ikke være tvil om dette.
Men også på andre områder vil det foreligge en påvirkningseffekt.
I en banebrytende
artikkel om forholdsmessighetsprinsippet i forvaltningsretten skrevet
av Hans Petter Graver i 1995 fremsettes en
hypotese om at Høyesterett har etablert et generelt krav om at forvaltningens skjønnsmessige
avgjørelser skal være forholdsmessige, dvs. at vedtakskompetansen
kun kan brukes i det omfang det er nødvendig, og hvor fordelene
overstiger ulempene. Graver mener at forholdsmessighetsprinsippet
har vært et sentralt tema i fem høyesterettsdommer. Ingen av disse
avgjørelsene bygger på at Høyesterett har formulert noe uttrykkelig
og generelt formulert krav til proporsjonalitet. Domstolen har i
stedet valgt å fastslå hva innholdselementene i et forholdsmessighetsprinsipp
skulle være. Graver ser likevel ikke dommene som et uttrykk for
en planlagt utvikling av et rettsprinsipp over tid, da retten kun
har tatt stilling til konkrete spørsmål.
Forslagsstillerne
mener at det er et behov for å avklare at forholdsmessighetsprinsippet
er et anerkjent rettsprinsipp, ved å gi det en uttrykkelig hjemmel
som en grunnleggende rettsnorm i vår grunnlov. Dette betyr at et
krav til forholdsmessighet ikke bare blir et krav til innholdet
i forvaltningsavgjørelser, men at det også blir en overordnet norm
for beskyttelse av den enkelte borger i all offentlig regelproduksjon
som griper inn i borgernes handlefrihet, enten det er lov eller
forskrift.
Forslagsstillerne
viser også til følgende eksempler på at utviklingen på noen felter
har gjort behovet for en slik overordnet begrensning av offentlig
maktutøvelse mer aktuelt: ileggelse av administrative straffer samt
økt bruk av fullmaktslovgivning.
1) Omfanget av administrativt
ilagte straffer har økt kolossalt. Det vil si at vedtak om sanksjoner
for å hindre eller motvirke enkeltpersoners eller juridiske personers atferd
skjer ved administrative beslutninger. Flere har påpekt den faren
for rettssikkerheten som ligger i at det er samme instans som gjør
seg opp en mening om et faktum, gjerne i form av en påstand om overtredelse
av en bestemmelse, som så ilegger sanksjoner med straffepreg uten
særlig mulighet til kontradiksjon for den som rammes. Dette i motsetning
til en domstol som opptrer uavhengig av partene.
Likeledes settes
kravet om bevist skyld lavere enn ved annen straff, gjerne gjennom
et vilkår om uaktsomhet fremfor forsett. Det blir lettere å bebreide
noen for hva de burde ha gjort (eller unnlatt) ut fra en aktsomhetsnorm,
enn å føre bevis for at borgeren faktisk subjektivt bevisst ønsket
å handle mot forbudet/vedtaket/forskriften. Effektivitet har hatt
forrang fremfor rettssikkerhet. Samtidig har de administrative vedtakene
med straffekarakter vært lettere å akseptere for dem det sanksjoneres
mot, fordi man har valgt å kalle det «gebyr», «tilleggsavgift» o.l.
Det har vært mulig
å angripe slike forvaltningsavgjørelser gjennom saksanlegg mot staten,
men i realiteten er det en meget høy terskel for den som mener seg
urettmessig behandlet å gå til dette skrittet. Prosessrisikoen er
høy, og det offentlige har uendelig med både tid og ressurser til
å holde en prosess gående mot en privat part.
Det er forslagsstillernes
intensjon med forslaget å kreve en innholdsmessig forutgående kvalitetssikring som
fører til at det i mindre grad treffes vedtak som virker uforholdsmessige
overfor de borgere og juridiske personer som rammes av byrdefulle
inngrep. Samtidig vil det bli enklere å bringe inn mothensyn mot
inngripende regulering fra borgerens perspektiv. Det er særlig den
delen av forholdsmessighetsvurderingen som går ut på at det er den
aktuelle offentlige instans som har oppgaven med å forsikre seg
om at delkravene til forholdsmessighet er oppfylt.
Sentrale vurderingstemaer
vil være:
-
Om tiltaket (her
brukt som fellesbetegnelse for alle former for offentlige regler
og vedtak) er en uforholdsmessig byrde for den enkelte vurdert opp
mot viktigheten av målrealisering for samfunnet, slik at det oppstår
et uomtvistelig og håndgripelig nytteoverskudd.
-
Om tiltaket er egnet
til å nå de mål som begrunner det.
-
Om tiltaket er nødvendig
for å oppnå målene man begrunner inngrepet med, eller om det foreligger andre
valg av virkemidler, der de minst inngripende virkemidler skal velges.
En grunnleggende
rettsnorm om krav til forholdsmessighet vil forsterke borgerperspektivet
i forberedelsen av nødvendig, men inngripende samfunnsregulering. Samtidig
vil dette være en norm for etterprøving av at inngrepet er gjort
så skånsomt som mulig overfor den enkelte sett i forhold til de
fordeler som oppnås.
2) Innholdskravet
til forholdsmessighet kan også være et nødvendig bidrag for å motvirke
mulige negative effekter av utstrakt fullmaktslovgivning fordi det
sikrer en inngrepsfri kjerne.
Allerede i 1960-årene
ble det reist kritikk mot den økende tendensen til fullmaktslovgivning,
dvs. at Stortinget benytter seg av rammelovgivning som gir hjemmel
for departementet til å gi utfyllende forskrifter. Ideelt skal forskriftene
respektere de ytre rammene som Stortinget har hatt et bevisst forhold
til under behandlingen av lovsaken, slik at forskriftenes detaljbestemmelser
fyller ut loven på et mer praktisk plan.
Forslagsstillerne
viser til at problemet for rettssikkerhet og forutberegnelighet
likevel oppstår når hjemmelsloven ikke inneholder klare ytre grenser
som Stortinget har satt. Regelprodusenten, gjerne et departement
eller direktorat, vil være fristet til å innfortolke de hjemler
de mener er praktiske å ha for hånden. Hvis for store områder blir
liggende til forvaltningens egen regelutvikling, uten at Stortinget
har hatt anledning til å kontrollere om forskriftene holder seg
innenfor de ytre grenser Stortinget satte for loven, innebærer dette
at lovgivningskompetansen overføres fra Stortinget til forvaltningen.
Det er i så fall det motsatte av demokrati, der det skjer som en
overskridelse av hjemmelsloven, dvs. beveger seg på utsiden av hjemmelsloven
eller i en uavklart gråsone.
Ifølge forslagsstillerne
forsterkes problemet også av at en rekke forskrifter fastsettes
uten å være bekjentgjort, og at det ikke er etablert rutiner ut
over stikkprøvekontroll fra Stortingets side for å etterprøve om
forskriftene er blitt til innenfor rammene av den delegerte lovgivningsfullmakten.
Forslagsstillerne
viser til at det bare er forskrifter fastsatt i statsråd som ligger
innenfor Stortingets praktiske mulighet til å kontrollere, da disse
inngår som en del av statsrådets protokoller og følgelig er tilgjengelige som
en del av komiteens gjennomgang av statsrådsprotokollene.
Det er imidlertid
bare en liten andel av forskriftene som fastsettes på denne måten.
Den folkevalgte kontrollen med lovgivningsvirksomhet «under radaren» knytter
seg særlig til forskrifter fastsatt av departementet etter delegert
fullmakt.
Dersom det forskriftsutstedende
organ er nevnt spesielt i hjemmelsloven, er delegasjonsgrunnlaget
helt klart. Reglene om delegasjonsadgangen er for øvrig ikke nedfelt
i formelle bestemmelser, og de kan til dels være noe uklare.
Hovedregelen er at
det er adgang til å delegere til et underordnet organ. Når loven
legger myndigheten til Kongen, kan forskriftskompetansen ved kongelig
resolusjon delegeres til departementet eller et annet statlig forvaltningsorgan,
og departementet kan overlate slik myndighet til et underordnet
direktorat. I et lite antall tilfeller må imidlertid hjemmelsloven
oppfattes slik at det ikke er adgang til delegasjon.
Kontroll- og konstitusjonskomiteen
har i de senere årene spesielt bedt om å få tilsendt oversikt over
forskrifter gitt ved delegert fullmakt, ettersom disse forskriftene ikke
inngår som en del av statsrådsprotokollene.
Komiteen ba i Innst.
S. nr. 222 (2006–2007) regjeringen om i forbindelse med oversendelse
av statsrådsprotokollene å legge ved en oversikt over nye sentralt
fastsatte forskrifter og foretatte endringer basert på fullmakt.
Komiteen ba også om en oversikt over høringsinstanser for å kunne
utøve kontroll med at berørte parter har blitt hørt.
I Innst. S. nr. 121
(2008–2009) ba komiteen om en oversikt over tilfeller der fullmakt
til å gi forskrifter var delegert fra departementet til ytre etater.
Komiteen ba videre om en redegjørelse for hvilke kontrolltiltak
som var iverksatt for å sikre at forskrifter basert på delegert fullmakt
var utformet i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger. Ettersom
Statsministerens kontor og departementene ikke anser dette materialet
som en del av statsrådets protokoller, blir det ekspedert som en
egen forsendelse.
Som et ledd i forskriftskontrollen
har komiteen i de senere år oversendt utvalgte forskrifter til Stortingets utredningsseksjon
for gjennomgang. Siktemålet har vært å undersøke om forskriftene
er utformet i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger.
Til orientering følger
utdrag fra Dokument nr. 14 (2002–2003) – Rapport fra utvalget til
å utrede Stortingets kontrollfunksjon, punkt 6.1, Kontroll med delegert lovgivningsmyndighet:
«Helt siden 1950-tallet
har det vært et spørsmål hvordan Stortinget skal beholde en viss
innflytelse på de mange områder der det har delegert myndighet til regjeringen
til å gi forskrifter. I etterkrigstiden har bruken av en slik fullmaktslovgivning
vært stadig stigende, og antall forskrifter er i dag mange ganger
høyere enn antallet lover. I en moderne reguleringsstat er Stortinget avhengig
av å kunne delegere lovgivningsmyndighet til forvaltningen, men
samtidig kan det prinsipielt være et problem at så mye av lovgivningen
i samfunnet utformes uten folkevalgt medvirkning. Da Torkel Opsahl
i 1965 skrev sin avhandling om 'Delegasjon av Stortingets myndighet',
som rettslig sett åpnet for en friere bruk av fullmaktslovgivning,
avsluttet han med å påpeke de behov dette reiser for parlamentarisk
innflytelse og kontroll. Andre har anført det samme, men konkrete
tiltak har det vært færre av.»
Forslagsstillerne
ser ikke på den foreslåtte grunnlovsbestemmelsen som et svar på
den manglende parlamentariske kontroll med delegert lovgivningsmyndighet
som i stigende grad også skjer utenfor sentraladministrasjonen (departementene)
men i den ytre sentraladministrasjon (direktorater mv.). Forslaget
vil imidlertid avhjelpe den delen av forvaltningsvedtakene som retter
seg mot enkeltpersoner, på to måter: Vernet mot urimelige utslag
av forvaltningsmakt som innebærer uforholdsmessige inngrep, vil
bli konkret styrket, mens en uforholdsmessighetsstandard vil pålegge
forvaltningen større aktsomhet i utformingen av nytt regelverk.
Forslaget vil i fulltekst
lyde slik:
«Ingen lov, forskrift
eller vedtak må gripe inn en borgers frihetssfære dersom inngrepet
er uforholdsmessig. Ved vurderingen av hva som er uforholdsmessig skal
det ses hen til den enkeltes ulempe veid opp mot nytten som begrunner
inngrepet. Det skal tas i betraktning om inngrepet er egnet, om
det er nødvendig, og om det finnes mindre inngripende virkemidler
for å oppnå tilsvarende nytte.»
I dag treffes ni
av ti beslutninger om rettsanvendelse av forvaltningen i stat og
kommune og bare én av ti av domstolene. Et uttrykt forholdsmessighetsprinsipp
vil kunne lette etterprøvbarheten av forvaltningens delegerte lovgivningskompetanse
i tillegg til enkeltvedtakene.
Forslagsstillerne
viser til at den konstitusjonelle nødrett – i betydningen den aksept
for at statsorganer i en gitt nødssituasjon kan overskride sine
kompetansegrenser – ikke har utviklet eksplisitte rammer for hvor langt
en slik overskridelse kan tillates.
Om dette skriver
Hans Petter Graver:
«Om proporsjonalitet
kan ses som en del av nødrettens
prinsipp eller ikke, kan diskuteres. Like fullt gjennomsyres
etterkrigstidens utlegning av nødrett som grunnlag for en unntakstilstand
av kravet til proporsjonalitet. (…) Den enkeltes frihet må alltid
veies opp mot samfunnets behov, det er ikke noe som er spesielt
for nødssituasjoner og unntakstilstand. Bruken av autoritære tiltak
for å slå ned på rettsstaten er det klassiske liberale dilemma.
Utfallet av denne vurderingen vil selvsagt falle forskjellig ut,
avhengig av hvor sterkt samfunnets behov er i den enkelte situasjon.
Men fordi presset på den individuelle frihet er sterkere i unntakssituasjoner,
kan det argumenteres for at domstolenes kontroll med myndighetenes
skjønn bør være mer intens enn den som er vanlig, ikke mindre, slik
man vanligvis har hevdet i norsk teori.»
Forslagsstillerne
er av den oppfatning at et grunnlovfestet vern mot uforholdsmessige
inngrep i frihetssfæren for første gang vil ramme inn i nødretten
på en måte som bedrer rettssikkerheten, samtidig som man innrømmer
myndighetens mulighet til å handle effektivt. Lignende argumenter
kan også føres for at de tiltak og lovhjemler som fortløpende oppgraderes
for å tillate flere skjulte tvangsmidler, overvåkning av kommunikasjon
eller andre inngrep for å forebygge terrorhandlinger, og betydningen
av disse, underlegges en generell standard om å være minst mulig
inngripende, veid opp mot formålet.
Forslagsstillerne
viser til at dette grunnlovsforslaget også vil passe godt til å
virke sammen med en eventuell senere etablering av en forvaltningsdomstol,
men er likevel uavhengig av en slik organisering.
Plasseringen av bestemmelsen
kan, etter forslagsstillernes oppfatning, med fordel være i § 98
som nå knesetter prinsippet om at alle er like for loven, samt forbudet
mot usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Siden det
etter forslagsstillernes mening er en henvisning til et avveiningsprinsipp
som kan berøre private en privat parts stilling, også overfor offentlig
forvaltning, vil det være slektskap mellom bestemmelsene. Da et
forholdsmessighetsprinsipp er av noe mer generell karakter, foreslås
dette prinsippet satt inn som første ledd i § 98, mens den nåværende
bestemmelse blir annet ledd i paragrafen.
Den foreslåtte bestemmelsen
er utformet i et alternativ med «offentlig tiltak» som et fellesord
for de ulike betegnelser som kan brukes om en offentlig beslutning med
konsekvens for borgerne. Det ligger grunnlovspråket nær å benytte
overbegreper, som samsvarer godt med Grunnlovens språkstil, der
det gjerne benyttes samlebegreper for å uttrykke prinsippene fremfor
oppregninger.
For det tilfelle
at man mener en oppregning av mer konkrete vedtaksformer er å foretrekke,
er det utarbeidet et alternativ med oppregning av de mest benyttede betegnelser.
Forslagsstillerne
fremmer følgende forslag:
«Alternativ 1:
§ 98 første ledd
skal lyde:
Intet offentlig tiltak
må gripe inn i en borgers frihetssfære dersom inngrepet er uforholdsmessig.
Ved vurderingen av hva som er uforholdsmessig, skal det ses hen
til den enkeltes ulempe veid opp mot nytten som begrunner inngrepet.
Det skal tas i betraktning om inngrepet er egnet, om det er nødvendig
og om det finnes mindre inngripende virkemidler for å oppnå tilsvarende
nytte.
Ingen
offentlege åtgjerder må gripe inn i fridomssfæren til ein borgar
dersom inngrepet er mishøveleg. I vurderinga av kva som er mishøveleg,
skal ulempa for kvar enkelt vegast mot nytta som grunngjev inngrepet. Det
skal takast omsyn til om inngrepet er eigna, om det er naudsynt,
og om det finst mindre inngripande verkemiddel for å oppnå same
nytta.
Nåværende § 98
første og annet ledd blir § 98 annet og nytt tredje ledd.
Alternativ 2:
§ 98 første ledd
skal lyde:
Ingen lov, forskrift
eller vedtak må gripe inn i en borgers frihetssfære dersom inngrepet
er uforholdsmessig. Ved vurderingen av hva som er uforholdsmessig skal
det ses hen til den enkeltes ulempe veid opp mot nytten som begrunner
inngrepet. Det skal tas i betraktning om inngrepet er egnet, om
det er nødvendig, og om det finnes mindre inngripende virkemidler
for å oppnå tilsvarende nytte.
Ingen
lover, forskrifter eller vedtak må gripe inn i fridomssfæren til
ein borgar dersom inngrepet er mishøveleg. I vurderinga av kva som
er mishøveleg, skal ulempa for kvar enkelt vegast mot nytta som
grunngjev inngrepet. Det skal takast omsyn til om inngrepet er eigna,
om det er naudsynt, og om det finst mindre inngripande verkemiddel
for å oppnå same nytta.
Nåværende § 98
første og annet ledd blir § 98 annet og nytt tredje ledd.»